『壹』 商标权案例分析
华表与华灯不近似,华表与华灯都是名词,
华灯在中文指灯光的意,华表则是物品.
不能说他侵犯了华灯的商标权,
他们所做的只是与华灯的包装近似,误导消费者
仓储不承担责任,商场有责任不卖假货,
华表商标是:四川省宜宾五粮液集团有限公司的注册商标,
他们如果在明知是假货的情况下还进行销售,工商就可以对其进行罚款.
并且,四川省宜宾五粮液集团有限公司有权告假华表生产商,要求索赔.
『贰』 比较知名的商标侵权的案例有哪些
时间:2010年—2012年
案情:从名不见经传,到现在的凉茶第一罐,“王老吉”创造了一个商业奇迹。但是,这奇迹中间却夹杂着两家公司的恩怨。从2010年开始,广药集团与加多宝之间就展开了“王老吉”的商标之争。
结果:北京一中院就鸿道有限公司(加多宝)提出的撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于2012年5月9日作出的仲裁裁决的申请作出裁定,驳回鸿道集团提出的撤销中国贸仲京裁字第0240号仲裁裁决的申请。该裁定为终审裁定,暂时为广药集团和加多宝的“王老吉”商标争夺案画上了句号。
时间:2012年—2015年
案情:乔丹和中国体育用品公司乔丹体育自2012年以来官司不断,同年10月,飞人乔丹向商评委提出争议申请,认为乔丹体育注册上述商标的行为违反《反不正当竞争法》中所指的诚实信用原则;2015年初乔丹再次向法院提出诉讼,要求中国乔丹体育公司撤销关于“QIAODAN”、“侨丹”、“乔丹王”在内的多个争议商标。
结果:篮球巨星迈克尔·乔丹起诉中国体育用品公司乔丹体育“商标争议案”耗时三年,迎来终审判决,北京市高级人民法院对78起乔丹体育商标争议案中的32起做出了终审判决:二审维持原判,驳回了迈克尔·乔丹撤销乔丹体育争议商标注册的上诉请求,保持乔丹体育争议商标的注册。
时间:2015年
案情:2004 年,周某买下了一个注册于 1996 年、名为“百伦”的商标,随后又注册了包括“新百伦”在内的一系列联合商标,并在 2008 年拿到“新百伦”商标的批准。而早年曾以“纽巴伦”为名在国内进行宣传的New Balance,因为其 2006 年成立的上海公司名为新百伦,便开始使用“新百伦”作为中文名,于是拥有中文商标的企业向广州中院提起侵权诉讼。
结果:广州市中级人民法院对这起商标权纠纷案作出一审判决。该院认为,美国New Balance公司在中国的关联公司——新百伦贸易(中国)有限公司因使用他人已注册商标“新百伦”,构成对他人商标专用权的侵犯,须赔偿对方9800万元。
『叁』 请问一个关于商标侵权的案例
ABCD都属于侵权行为
『肆』 急急急!关于商标侵权的一个案例分析题
本案例属商标侵权行为。具体行为为:华丰公司没有按规定支付商标使用许可费。天力公司登报shu声明收回“天力杀”商标使用权,并书面通知了华丰公司。
华丰公司仍将“天力杀”用作其产品商标并在市场上销售。这种行为一般在签订的商标使用许可协议里面会注明的。
中国商标法和商标法实施细则以及司法解释所规定的商标侵权,大多都是按照商标侵权行为的内容或者类型来确定案件管辖和案件主体的。商标法第57条规定,有下列行为之一的;均属于侵犯注册商标专用权:未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的。
(4)大宝商标侵权案例分析扩展阅读:
四个要素:
1、必须有违法行为存在,即指行为人实施了销售假冒注册商标商品的行为;
2、必须有损害事实发生,即指行为人实施的销售假冒商标商品的行为造成了商标权人的损害后果。销售假冒他人注册商标的商品会给权利人造成严重的财产损失,同时也会给享有注册商标权的单位等带来商誉损害。无论是财产损失还是商誉损害都属损害事实。
3、违法行为人主观上具有过错,即指行为人对所销售的商品属假冒注册商标的商品的事实系已经知道或者应当知道。
4、违法行为与损害后果之间必须有因果关系,即指不法行为人的销售行为与造成商标权人的损害结果存在前因后果的关系。
『伍』 有关商标侵权纠纷的案例分析
我们已经联系过,这是第一个答案:
关于一审法院诉讼程序问题
1、一审法院按汉都公回司提供的 TCL 集团答公司地址,向 TCL 集团公司快递送达应诉通知书、听证会传票、开庭传票等,虽然邮寄地址为广东省惠州市鹅岭南路 6 号 TCL 工业大厦九层,是 TCL 集团公司的下属二级企业法人销售公司的地址,但两公司在同一大楼办公,只是楼层不同,而收信人为 TCL 集团公司的信件也并没有因不能送达而被退回。
2、在原审法院审结前, TCL 集团公司在向一审法院提交了书面答辩状,由此可以推定, TCL 集团公司已收到了一审法院寄送的应诉通知书、听证会传票、开庭传票,但其无正当理由未到庭,一审法院缺席审理并不违法。上诉人 TCL 集团公司关于一审法院诉讼程序违法的上诉理由不能成立。
『陆』 俩“大宝”商标起纷争,到底谁侵犯了谁的权利
大宝日化厂与碧桂园公司在被诉侵权的产品上突出使用大宝日化、DABAO
RIHUA标识的行为,违反了《商标法》及商标司法解释的相关规定,侵犯了大宝化妆品公司大宝系列注册商标专用权,应承担相应的民事责任。
『柒』 侵犯商标专用权案例
1、案情介绍
案号:(2010)海民初字第18381号,原告:北京XX太奇教育科技有限公司,被告:北京联合太奇教育科技有限公司,原告成立于2001年6月29日,从事MBA、MPA考试培训,在国内的MBA、MPA培训领域具有较高的知名度。原告在2001年开始使用“太奇”商标,并于2002年7月提起商标注册的申请,2006年取得商标专用权,核定使用的种类为第41类。被告经营者曾与原告合作举办培训,对“太奇”的经营模式、经营规模非常的清楚,并且完全知晓“太奇”品牌在全国MBA、MPA培训领域享有较高的知名度。被告在2010年2月份使用原告的商标“太奇”注册了自己的企业名称,并且模仿原告的经营模式大肆在全国发展合作分校,被告与原告提供的是相同的服务,也是举办MBA、MPA培训服务。被告在其招生简章、网站上突出使用“太奇”,误导了广大消费者,严重的扰乱了市场秩序。被告的行为侵犯了原告的商标专用权,同时被告行为构成不正当竞争,其侵权行为极其恶劣,故向贵院提起诉讼,请求法院依法支持原告的诉讼请求,维护原告的合法权益。
诉讼请求:
1、判令被告立即停止侵犯原告第3236053号注册商标专用权;
2、判令被告变更企业名称字号,不得使用“太奇”字号,停止在其经营场所、网站、宣传资料上使用“太奇”文字;
3、判令被告赔偿原告经济损失人民币20万元;
4、判令被告在中国青年报上刊登声明,并公开向原告赔礼道歉,以消除影响;
5、判令被告承担原告公证费、律师费等合理的诉讼支出人民币 29393元;
6、判令被告承担本案全部诉讼费用。
2、法律分析
根据《商标法》,使用他人已注册商标的行为是侵犯他人注册商标权的行为。
3、判决结果
被告到工商行政部门提交手续,办理变更企业名称,变更后的名称不得含有太奇字样。
4、律师建议
对于侵犯商标专用权的行为,要委托专业律师进行处理,可以更好的维护自己的合法权益。
『捌』 俩"大宝"京城起纷争 到底谁侵犯了谁的商标权
从北京市第二中级人民法院了解到,该院近日受理了北京大宝化妆品有限公司(以下简称大宝化妆品公司)诉北京市大宝日用化学制品厂(以下简称大宝日用制品厂),以及诉大宝日用制品厂、深圳市碧桂园化学有限公司商标侵权两案。大宝化妆品公司在两案中,共要求被告赔偿其经济损失1500万元。
据了解,大宝化妆品公司经核准,目前在化妆品、护发素、人用洗洁物品等商品上拥有“大宝及图”、“Dabao”等商标的专用权。该公司表示,上述商标目前已为相关公众所熟知,公司推出的“大宝”、“Dabao”品牌SOD蜜、大宝日霜和晚霜、大宝洗面奶等护肤产品多次被授予“北京市名牌产品”等称号。但是,大宝日用制品厂却在其生产的“五洁粉”等商品上使用了“大宝”文字商标,在其生产的“洗衣粉、洁厕王、漂水”等产品上突出使用了“大宝日化”字样,“五洁粉”、“洗衣粉、洁厕王、漂水”等商品与其上述注册商标核准使用的商品构成相同或类似,故大宝日用制品厂的行为构成商标侵权。
大宝化妆品公司同时诉称,大宝日用制品厂许可深圳碧桂园公司在其生产的“SOD蜜”、“洗发露”、“沐浴露”、“护手霜”、“内衣洗护液”、“羽绒服干洗/护理剂组合装”等产品上突出使用“大宝日化”、“DabaoRihua”等与其注册商标相近似的标识,两者行为构成了共同侵犯大宝化妆品公司的注册商标专用权。
据悉,大宝日用制品厂使用“大宝”文字标识以及许可他人使用涉嫌侵权标识,均是基于该厂企业名称中“大宝”字号的存在。大宝化妆品公司认为,如果大宝日用制品厂不停止使用“大宝”字号,就无法真正终止其滥用其企业名称误导消费者的行为。为此,大宝化妆品公司还请求法院判令大宝日用制品厂限期变更企业名称。