⑴ 商标,版权和专利有什么区别吗
积特知识产权:商标,版权和专利有什么区别吗?
商标不同于版权,专利或地理标志。版权保护原创的艺术或文学作品;专利保护发明,而地理标志则用于识别具有一定特征的商品,这些商品具有一定的来源。 专利保护新的发明,发现和设计,而版权保护原创的原创作品,例如绘画,计算机程序,雕塑和建筑设计。商标根本不保护创造或发明。实际上,商标所有人无需任何创造性或创新性的投入就可以获取。例如,当公众自发地将“可口可乐”简称为“可口可乐”时,新术语成为产品的来源标识,因此自动成为商标。
⑵ 当商标,专利同时遭遇侵权,该怎么办
近年来,知识产权法庭审结涉及商标权、外观设计专利权同时被侵害的民事纠纷案件越来越多。经分析,该类案件呈现以下三个明显特点:
一是涉嫌侵权人均为个体工商户,知识产权保护意识和赔偿能力较弱。此类案件中,提起诉讼的原告大多为大型企业,因涉嫌侵权而被诉的被告均为个体工商户,被告均抗辩称涉案商品是从案外其他经营者处购买,对商品本身及商品外包装涉及的商标权、外观设计专利权缺乏基本保护意识。同时,在经营活动中还存在诸多不规范行为,如进货渠道不正规、进货清单发票等票据保存不善,其经营规模较小,赔偿因侵犯他人权利而造成的损失的能力也较弱。
二是权利人同时提起商标权和外观设计专利权侵权诉讼,维权方式多元化。原告采取维护商标权与外观设计专利权相结合的方式,向涉嫌侵权的个体工商户,提出了一个商标侵权和两个外观设计专利侵权诉讼,凸显出权利人维权意识的提高和维权方式的多元化,反映出企业知识产权保护整体水平和诉讼意识的提升。
三是多数被告对侵权行为不知情,且以合法来源进行抗辩。多数被诉个体工商户表示对从事了销售假冒商品的行为并不知情,主观上没有侵权的故意或者恶意。在对其合法来源抗辩的认定中,法院主要结合商品知名程度、销售者经营能力、进货渠道是否正规、进货票据是否合法等因素作综合判断。
该类案件反映出两对主要矛盾:
一是拥有自主知识产权的大型企业日益增长的知识产权保护需求,和以个体工商户为代表的中小企业经营者知识产权保护意识、赔偿能力较弱之间的矛盾;
二是大多数个体工商户主观上诚信经营与客观上“无意识”侵权之间的矛盾。
基于该系列案件呈现的特点和反映的主要矛盾,围绕保护知识产权,渝北法院提出三点建议:
1.规范相关经营行为
包括广大个体工商户在内的经营者首先应注意从正规渠道购买商品进行销售,提高对正品和假冒商品的辨识能力;其次,应加强对交易相对方资质证明、合格证书的审查力度,避免购进侵犯他人知识产权的假冒商品;再次,应主动索取并妥善保管交易合同、进货单据等,最大程度上降低交易风险及侵犯他人权利的可能性。
2.把握诉讼维权尺度
以知识产权司法手段保护知识产权过程中,应充分尊重市场规则,包括涉案商品的市场交易习惯。在现实中,不同种类、价值的商品往往流通渠道、交易习惯等均有所区别。维权的目的是引导经营者回归正常交易秩序,而非以知识产权诉讼手段打压甚至消灭中小企业。
3.加强宣传监管力度
对于商品的商标权、外观设计专利权的保护,工商行政管理机关等管理部门,应多渠道、多层次进行宣传,强化监督。如通过宣传教育,提高经营者对他人商标权、专利权等知识产权的认知能力,恪尽审查注意义务,尊重他人合法享有的知识产权;建立巡视排查和监督管理机制,通过重点查处小商品市场,形成个体工商户自觉抵制假冒伪劣商品的良好氛围,维护公平诚信的市场交易秩序。
⑶ 商标、专利侵权是怎么回事
商标侵权有以下几种情况:一、没有经过注册商标所有人同意,在同一种商品或类似商品上使用与这个注册商标相同或近似的商标的;二、明知某种商品假冒别人的注册商标,却仍然销售的;三、伪造、擅自制造别人注册商标的标识,或者销售这些标识的行为。被侵权人可以请求当地县级以上工商行政管理机关进行行政处理,也可以向人民法院起诉。向工商行政管理机关请求处理的,要出具书面请求。请求书应当写明请求的事由、请求的法律依据、请求人的名称、地址、侵权人的名称及侵权行为发生地等内容。专利侵权是指在专利有效期限内,行为人未经专利权人许可,以生产经营为目的实施其专利的行为。专利侵权的构成要件如下:(一)、被侵犯的客体:专利侵权的对象必须事受我国专利法保护的有效专利权,它包括产品专利和方法专利;(二)、法定的侵害行为:侵权行为人在客观上实施了他人专利,并对专利权构成侵害;(三)、侵害行为有违法性:侵权人的侵权行为必须是违法行为,侵权人才应承担法律责任;(四)、以生产经营为目的:只有非生产经营目的的实施行为,才不构成侵犯专利权;(五)、未经专利权人许可;(六)、行为人必须有过错
⑷ 侵犯商标权和侵犯专利权的法律责任的比较
侵犯商标权的法律责任
是指:未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有下列情形之一的行为:
(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;
(二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严重的情形。
假冒注册商标罪的构成要件为:
1)该罪的犯罪主体为一般主体,即任何企业事业单位或者个人假冒他人注册商标,情节达到犯罪标准的即构成本罪。
2)该罪侵犯的客体为他人合法的注册商标专用权,以及国家商标管理秩序;
3)该罪主观方面为故意,且以营利为目的。过失不构成本罪。
4)该罪的客观方面为行为人实施了刑法所禁止的假冒商标行为,且情节严重。
与生产、销售伪劣商品罪的区别:
前罪侵犯的是国家商标管理制度,实施假冒商标情节严重的行为;
后罪侵犯国家对商品质量的管理制度,实施在产品中掺杂使假、以假乱真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品的行为。
对于采用假冒注册商标的手段生产、销售伪劣商品,且销售数额特别巨大或者造成严重后果的,既触犯了生产、销售伪劣商品罪,也触犯了假冒商标罪。对于此种情况,应按照重罪吸收轻罪的原则,以刑罚较重的生产、销售伪劣商品罪定罪量刑。
根据:
1.刑法 第二百一十三条 未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
2.司法解释: 未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的“情节严重”,应当以假冒注册商标罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:
(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;
(二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的;
(三)其他情节严重的情形。
具有下列情形之一的,属于刑法第二百一十三条规定的“情节特别严重”,应当以假冒注册商标罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)非法经营数额在二十五万元以上或者违法所得数额在十五万元以上的;
(二)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在十五万元以上或者违法所得数额在十万元以上的;
(三)其他情节特别严重的情形。
刑法第二百一十三条将假冒注册商标罪的客观行为限制在“未经注册商标所有人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”这一范围内。因此,在认定假冒注册商标罪时,判断行为人使用的商标是否与他人的注册商标“相同”,就显得非常重要,它涉及到能否认定行为人构成假冒注册商标罪的基本定性问题。
侵犯专利权的法律责任
根据我国民法通则和专利法的规定,侵犯专利权的民事法律主要有停止侵权、赔偿损失、清除影响等。
一、停止侵权
所谓停止侵权,是指侵权人应当停止擅自制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品或者使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依该专利方法直接获得的产品的行为。
二、赔偿损失
专利权是一种无形财产,当这种财产受到侵犯,并给权利人造成经济上的损失时,专利权人或者利害关系人有权依法要求侵权人赔偿经济损失。
赔偿损失的计算方法:
1.以专利权人因侵权行为受到的实际经济损失,作为损失赔偿额。
2.以侵权人因侵权行为获得的全部利润额作为损失赔偿额。
3.参照专利许可使用费数额的倍数合理确定损失赔偿额。(1-3倍专利使用费,由法官根据具体案情确定)
4.定额赔偿
人民法院可以根据专利权的类别、侵权人侵权的性质和情节等因素,一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额,最多不得超过人民币50万元。
三、消除影响
消除影响主要是责令侵权人通过新闻媒介,如在报纸报纸、杂志上发表声明,或者在广播、电视中发表讲话、声明,承认其侵权行为,并作出不再侵权的保证。
以上几种承担民事责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。
《专利法》第六十三条规定,有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:
(一)专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后,使用、许诺销售或者销售该产品的;
(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;
(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;
(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的。
为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任。
⑸ 专利权、商标权与著作权受侵犯,如何申请诉前责令停止侵权行为
申请人向人民法院申请诉前责令停止侵犯专利、商标、著作权的行为时,应当提交下列证明材料:
(1)申请书。申请书应当载明当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等事项。申请的理由包括有关行为如不及时制止会使申请人合法权益受到难以弥补的损害的具体说明。
(2)申请人的权利证明。申请人应当提交能证明其权利真实有效的文件,包括权利证书等凭证,如专利证书、专利权利要求书、专利说明书、专利年费交纳凭证、商标注册证、作品底稿、作品原件、合法出版物、著作权登记证书等等。涉及实用新型专利的,申请人还应当提交国务院专利行政部门出具的检索报告。利害关系人提出申请的,还应当提供独占使用许可合同、排他使用许可合同及其相关材料。排他实施许可合同的被许可人单独提出申请的,应当提交权利人放弃申请的证明材料。专利、商标、著作权财产权利的继承人提出申请的,应当提交已经继承或者正在继承的证据材料。
(3)被申请人实施侵权行为的证据。申请人应当提交能证明被申请人正在实施或者即将实施侵犯其权利的行为的证据,包括被控侵权产品等等。
(4)申请人应提供有效的担保。申请人应当提供担保,申请人不提供担保的,人民法院将驳回申请。在执行停止有关侵权行为的裁定的过程中,被申请人可能因采取该项措施造成更大损失的,人民法院可以责令申请人追加相应的担保。申请人不追加担保的,可以解除该项措施。人民法院采取的上述措施,不因被申请人提供担保而解除,但申请人同意的除外。
专利侵权纠纷中,专利权人或者利害关系人可以向法院提出诉前责令停止侵犯专利权行为的申请。利害关系人包括专利实施许可合同的被许可人、专利财产权利的合法继承人等。专利实施许可合同的被许可人中,独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下,可以提出申请。
在集成电路布图设计侵权纠纷中,集成电路布图设计权利人可以向法院提出诉前责令停止侵犯集成电路布图设计专有权行为的申请。
在商标侵权纠纷中,商标注册人或者利害关系人可以向法院提出诉前责令停止侵犯商标权行为的申请。利害关系人包括商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人。注册商标使用许可合同的被许可人中,独占使用许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他使用许可合同的被许可人在商标注册人不申请的情况下,可以提出申请。
在著作权侵权纠纷(包括计算机软件)中,著作权人或者与著作权有关的权利人可以向法院提出诉前责令停止侵犯著作权或者与著作权有关权益的行为。
⑹ 知识产权中专利与商标的区别有哪些
知识产权中专利与商标的区别有哪些?知识产权现在越来被创业者重视,甚至有不少人将知识产权提升到了企业战略的高度。那什么是知识产权呢?商标、专利这两个是最常见的知识产权。今天,八戒知识产权将以简洁、朴实的语言为大家来区分这二者的区别。知识产权中专利与商标的区别有哪些?商标用来区分商品或服务并具有显著特征的标志,商标是最常见的知识产权类型。申请商标的作用主要体现在确保商标注册人享有用以标明商品或服务来源,或者授权给他人使用,而使商标注册人受到保护。商标是产品与包装装潢画面的重要组成部分,商标设计最主要的是寓意和新颖,能很好地装饰产品和美化包装,容易被人记住。商标审查的是显著性,说的简单点就是能区分出来、跟别人不一样。比如美味牌苹果,就不具有显著性:由于美味是形容词,美味苹果涉及范围太广,这样的词不可能被某一家企业独占,也就无法被区分出来。除了显著性以外,商标还要审查相似性,即在相同或近似类别下,不能存在相同或近似的商标在先申请。如果既有显著性又不存在相似商标,那么商标就差不多可以通过审查了。专利专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。申请专利能有效地保护发明创造,创造者为其发明申请专利,专利局依法将发明创造向社会公开,授予专利权,给予发明人在一定期限内对其发明创造享有独占权,把发明创造作为一种财产权予以法律保护。专利审查的重点是新颖性,说的简单点,就是这个技术是前无古人的。审查方法也很简单,一般通过查阅现有文献的方法来判断。如果现有文献查不到,那么说明这个专利就具有新颖性。知识产权中专利与商标的区别有哪些?综上所述,商标和专利证书具有极强的证明效力,创业者尽量做到提早申请商标和专利,以免被他人抢注。如果有抢注的情况发生,虽然也可以申诉,但程序复杂且成本较高,商标局也不好轻易下决断,所以容易陷入悬而未决,对此,创业者一定要注意。
⑺ 接到商标专利受理证书时 有他人用我的商标他属侵权吗
在收到受理证书的时候,有可能你的商标还是过不了。等你拿到证书了,你可以以此为依据要求他们停止使用。
哦,看到你同时问了专利的,那专利这边是拿到受理通知书阶段说明之后有人申请该专利不予通过,等专利技术公告了,大家可以看到了开始起预保护作用,等拿到专利权之后可以回来找他们要钱。那如果他们是在你申请专利之前就已经在用了,那你的专利很可能会被无效,就算没有无效,他们也是可以在原有基础上继续合法使用并生产。