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侵犯专利权的行为中的使用

发布时间:2021-07-07 17:16:55

Ⅰ 侵犯专利权的行为有哪些,哪些行为构成间接侵犯专利权

专利侵权行为是指没有得到专利权人的许可,使用其专利的行为。它是违反《专利法》的,侵权人会依法承担相应的责任,从而保护专利权人的合法权益。

(一)侵权行为的民事责任

1、按权利人受到损失确定,其计算基准是每件专利产品的合理利润;

2、按侵权人所获得的利益确定,其计算基准是每件侵权产品的营业利润或销利润售;

3、上述二项都不能确定时,有专利许可使用费可以参照的,参照该专利 许可使用费的1至3倍确定;

4、无专利许可使用费可以参照或参照专利许可使用费明显不合理的,法院可以在5000元至30万元之间加以确定,最多不超过50万

(二)侵权行为的行政责任

(三)侵权行为的刑事责任

1、假冒他人专利是指非专利权人未经专利权人许可,在其产品或者产品包装上人为地标注专利权人的专利标志或者专利号,冒充专利权人的专利产品,以假乱真,以劣充优,在市场上销售的行为。

2、我国专利法规定,中国单位或者个人将在国内完成的发明创造向外国申请专利的,应当首先向我国专利局申请专利,并经国务院有关主管部门同意后,委托国务院指定的专利代理机构办理。规定这样的申请、审查程序,目的是保守国家的机密。

对于违反法律, 擅自向外国申请专利,泄露国家机密的,由行为人所在单位或者上级主管机关给予行政处分,情节严重的,比照刑法以泄露国家秘密罪论处。

3、徇私舞弊是指在受理、审批专利申请的工作中或者在接受申请人委托办理专利事务的工作中,或者在处理专利纠纷工作中,明知是不符合授予专利权的条件而授予专利权,或者明知是符合授予专利权的条件而驳回申请,或者剽窃申请人的技术等行为。

执法、司法人员的徇私舞弊行为不仅给直接受害人造成损害,还妨害了国家法律的实施,破坏了法制的尊严,因此必须依法坚决制止并予以制裁。

侵犯专利权具有民事责任、行政责任、刑事责任三个方面。专利人要注意,应在知道被侵权的两年内提起诉讼,错过时间,法律就不予受理了。

Ⅱ 什么是侵犯专利权的行为

所谓侵犯专利权是指依法保护的有效专利权遭到侵犯.根据专利法的规定,对专利权的侵犯可分为对专利标记权的侵犯及对专利权人的独占实施权的侵犯.对专利标记权的侵犯,可能构成假冒他人专利实施权的侵犯,<中华人民共和国专利法>第六十条,对这种侵犯行的法律定义是:未经专利权人许可,实施其专利的行为.这里有两个条件:
其一是,除法律另有规定之外,未经专利权人许可的;
其二是,是否实施了专利,任何人或者单位未经专利权人许可,只要是为了生产经营目的,实施了上述为中的任意一种,均构成对专利权的侵犯.当专利权人或利害关系人发现有侵犯自己专利权的行为时,应当采取以下措施:
1.确认侵权事实的存在并分析自己专利的可靠性.对侵权的标的物进行认真.细致的调查,取得证据,以确定侵权事实的存在.同时要仔细在确定自己的专利权是否存在被宣告无效的可能.
2.查清侵权的具体情况和遭受损失的程度.即查清侵权行为人所侵权的程度,包括生产规模.使用情况.销售渠道.销售数量.价格.据此测算出所受经济损失的额度以及侵权行为人的单位,姓名,地址等等.
3决定对策.根据不同的具体情况,结合自己的实际,采取相应对策:
(1)若自己有能力实施或已实施,并希望继续独占市场的,应采取坚决制止该侵权行为的措施,根据掌握的确凿的证据所测算出的经济技术益损失程度,坚决要求予赔偿;
(2)若自己不具备实施能力,或虽自己能够实施,但仍希望他人有偿实施时,可通过法律程序补订许可证合同,把侵权行为转化许可实施协议.
4.可以采取的具体步骤:
(1)自己或代理人一道直接与侵权交涉,在不损害自己权益的情况下协商解决;
(2)如协议不成,又确有必要,可请求专利管理机关予以调处;
(3)若对专利管理机关的决定不服,可在限定的期限内向人法院起诉.

Ⅲ 侵犯专利权的行为

在以前没有商标局的时候,就是工商 管商标,商标局成立只是解决 注册 、异议等。至于商标违法使用侵权的行为 是由工商行政管理部门的商广科负责监督管理的。
至于侵犯专利,知识产权局不会主动出击,全国范围如此大,这也查不过来,再有,你说他侵犯了你的知识产权,你得有证明。首先他是否也申请了专利,谁侵犯谁的还不好说呢。如果你觉得他侵犯了,人家也申请专利了,你就得通过 知识产权局做他的专利无效,但首先你必须是有权人才行。这样他没有专利权了,你再说你的专利的问题。。

Ⅳ 发现侵犯专利权的行为怎么办

所谓侵犯专利权是指依法保护的有效专利权遭到侵犯.根据专利法的规定,对专利权的侵犯可分为对专利标记权的侵犯及对专利权人的独占实施权的侵犯.对专利标记权的侵犯,可能构成假冒他人专利实施权的侵犯,<中华人民共和国专利法>第六十条,对这种侵犯行的法律定义是:未经专利权人许可,实施其专利的行为.这里有两个条件:其一是,除法律另有规定之外,未经专利权人许可的;其二是,是否实施了专利,任何人或者单位未经专利权人许可,只要是为了生产经营目的,实施了上述为中的任意一种,均构成对专利权的侵犯.当专利权人或利害关系人发现有侵犯自己专利权的行为时,应当采取以下措施:1.确认侵权事实的存在并分析自己专利的可靠性.对侵权的标的物进行认真.细致的调查,取得证据,以确定侵权事实的存在.同时要仔细在确定自己的专利权是否存在被宣告无效的可能.2.查清侵权的具体情况和遭受损失的程度.即查清侵权行为人所侵权的程度,包括生产规模.使用情况.销售渠道.销售数量.价格.据此测算出所受经济损失的额度以及侵权行为人的单位,姓名,地址等等.3决定对策.根据不同的具体情况,结合自己的实际,采取相应对策:(1)若自己有能力实施或已实施,并希望继续独占市场的,应采取坚决制止该侵权行为的措施,根据掌握的确凿的证据所测算出的经济技术益损失程度,坚决要求予赔偿;(2)若自己不具备实施能力,或虽自己能够实施,但仍希望他人有偿实施时,可通过法律程序补订许可证合同,把侵权行为转化许可实施协议.4.可以采取的具体步骤:(1)自己或代理人一道直接与侵权交涉,在不损害自己权益的情况下协商解决;(2)如协议不成,又确有必要,可请求专利管理机关予以调处;(3)若对专利管理机关的决定不服,可在限定的期限内向人法院起诉.

Ⅳ 不视为专利侵权行为和著作权法中合理使用行为的异同点

一、不视为专利侵权行为和著作权法中合理使用行为的相同点

两者都属于权利保护的例外情况,可以不经专利权人或著作权人许可而进行。

二、不视为专利侵权行为和著作权法中合理使用行为的不同点

1、向著作权人支付报酬不同

根据《专利法》第六十九条规定,无需向专利权人支付费用。而根据《著作权法》第二十二条规定的情况,可以不向著作权人支付报酬,同时《著作权法》第二十三条应当按照规定向著作权人支付报酬。

2、两者侧重点不同

《专利法》鼓励发明创造,但是不能阻碍科学技术发展,所以有例外;《著作权法》中合理使用行为保护的是文化,尽量不阻碍文化的传播,所以有例外。

3、两者构成侵权不同

著作权法中的合理使用,从著作权人方面来看,是对其著作权范围的限定;从著作权人以外的人(即使用者)来看,则是使用他人作品而享有利益的一项权利,它是不支付报酬,也不构成侵权,是合法行为。

而专利权受到侵害时,不论是专利权人还是利害关系人既可以请求专利管理机关进行处理,可以向法院起诉,通过司法程序来处理。其中行政程序不是终局裁决,当事人对行政处理不服的,仍可以向人民法院起诉。

(5)侵犯专利权的行为中的使用扩展阅读:

使用他人作品的,应当指明作者姓名、作品名称;但是,当事人另有约定或者由于作品使用方式的特性无法指明的除外。著作权法所称已经发表的作品,是指著作权人自行或者许可他人公之于众的作品。

使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的,不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法利益。

《专利法》第六十九条规定,有下列情形之一的,不视为侵犯专利权:

(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的;

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;

(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;

(五)为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

《专利法》对侵权行为中的假冒他人专利、泄露国家机密、徇私舞弊等行为规定了行政责任。另外,我国《专利法》第五十八条和五十九条还对侵犯发明人或者设计人合法权益的行为规定了行政责任。

《专利法》第五十八条中明确规定:“构成犯罪的,依法追究刑事责任”。因此专利侵权主要给予民事制裁,但有时也需要刑事制裁。

同时《专利法》第六十条规定:“侵犯专利权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;被侵权人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定”。

在最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第二十条和第二十一条也作了相关规定。此外,专利权人不仅可以要求经济损失赔偿,而且还可以要求采取恢复专利权人的业务信誉的措施。

Ⅵ 使用侵犯专利权的产品是否属于侵权行为

使用侵犯专利权的产品是否属于侵权行为?拿到了专利权的产品是受到法律的保护,但在现实生活中有很多不法商家去会山寨具有专利权的产品,造成外观相同、功能相近的产品,有些人不知道买了侵犯专利权的产品。那么,使用侵犯专利权的产品是否属于侵权行为?使用侵犯专利权的产品是否属于侵权行为?《专利法》第六十三条规定在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵犯专利权。因此,使用侵犯专利权的产品是否属于侵权行为还要看使用者是否清楚产品是否侵权才可判定。专利侵权的构成要件构成专利侵权行为的要件包括两个方面:形式条件和实质条件。1、形式要件主要有:1)实施行为所涉及的是一项有效的中国专利;2)实施行为必须是未经专利权人许可或者授权的;3)实施行为必须是以生产经营为目的。对于行为人是否具有主观故意并不是形式要件。但是,可以作为衡量其情节轻重的依据。2、构成专利侵权的实质要件,也就是技术条件,实质实施行为是否属于专利的保护范围。1)行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征全部相同,则构成侵权;2)行为人所涉及的技术特征多于专利的技术特征,也构成侵权;3)行为人所涉及的技术特征与专利的技术特征有相同的,有相异的,但是,相异的技术特征与专利的技术特征是等效的,仍构成侵权;否则,不构成侵权。这里技术特征等效,是指所属技术领域的普通技术人员你那能够推断出某两种技术特征彼此替换后,所产生的效果相同。关于使用侵犯专利权的产品是否属于侵权行为?这一问题我们就给大家解答到这里了,如果想要了解更多,请联系我们在线客服,或拨打八戒知识产权全国免费服务热线,我们有着多年专业的知识产权代理经验,专业的业务团队和全心全意为顾客服务的理念,能帮助您顺利申请。

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