『壹』 有关专利权问题
1、秘方的问题跟专抄利关系不大。
2、一项技术如果已经有他人研究出来并申请专利了,你即使自己再独立研究出来也不能营利用,哪怕你先研究出来先保密而没申请专利,但别人后申请了专利,你的使用也会有限制。专利制度本来就是用公开换保护的,做研发前最好先查一下有没有人已经做出来了,如果前人做出来的,你再来一遍不是浪费资源吗,直接买人家的授权就好了,如果不想,就只能做一个跟人家不一样的技术路线。当然如果他的专利无效了,比如过了保护期或者他不再交专利维持费了,你就可以直接拿来用了。
3、你觉得造核弹的技术会申请专利吗?即使申请会公开吗?不公开怎么证明我用了你的技术?就算世界上只有一种造核弹的技术,对于核弹这种东西,谁会在乎侵你的权吗?
『贰』 专有权跟专利权有什么区别
专利权是指依法复批准制的发明人或其权利受让人对其发明成果在一定年限内享有的独占权或专用权。专利权是一种专有权,一旦超过法律规定的保护期限,就不再受法律保护。?
专有权是权利人对某一种权利所享有的独有的、可以禁止他人使用的权利。
专有权是专利权的权利表现形式,但专有权不限于专利领域,在商标权、企业名称权等方面都具有专有权的特征。
『叁』 有那些专利是不能授予专利权的
实用新型和外观保证授权,但是发明不一定,你一定要有新颖性创造性才行。
『肆』 专利权可以出质吗
现实问题
高某因结婚购买新房而急需用钱,找到好友万某借钱20万元,并称两年后可还,万某提出,高某买房后还要装修,装修后还要办理酒席,根本不可能两年还清借款。高某表示自己手上还有一个专利,可以出质给万某,并表示该专利非常值钱。万某感到将信将疑,难道专利也可以出质?
律师解答
根据《物权法》的规定,以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。因此,专利权是可以出质的,只要双方订立书面合同,并办理出质登记。但是需要注意的是,《物权法》同时规定,知识产权中的财产权出质后,出质人不得转让或者许可他人使用,但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。
法条链接
《中华人民共和国物权法》
第二百二十七条 以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的,当事人应当订立书面合同。质权自有关主管部门办理出质登记时设立。
知识产权中的财产权出质后,出质人不得转让或者许可他人使用,但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。
『伍』 哪些情形不能获得专利权
按照专利法规定,一项发明创造只要具备了取得专利的实质条件,就可以获得专利权。但是,为了保护国家、社会和公众的利益,促进国民经济的发展,我国专利法根据专利保护的特点和我国经济、技术发展状况,对一些主题作了不能取得专利权的例外规定。我国专利法规定,不授予专利权的有以下各项:
1、科学发现。科学发现是对自然规律和有助于说明自然规律的自然现象的特性提出的前所未有的科学认识。但是,科学发现仅仅是对自然规律的认识,而不是利用自然规律所作出的发明创造,它不能直接应用于生产实践,不具备工业上的实用性,因此不授予专利权。
2、智力活动的规则和方法。智力活动是指人的思维活动,它源于人的思维,经过推理、分析和判断产生出抽象的结果或者必须经过人的思维运动作为媒介才能间接地作用于自然产生结果。它仅仅是指导人们对其表达的信息进行思维、识别、判断和记忆,而不需要采用技术手段或者遵守自然法则,不具备技术的特点,因此不能授予专利权。
3、疾病的诊断和治疗方法。疾病的诊断和治疗方法是指以有生命的人或者动物为直接实施对象,对之进行识别、确定或消除病因或病灶的过程。考虑到医生天职就是救死扶伤,在诊断和治疗疾病的过程中,医生理应有选择各种方法的自由;另一方面,疾病的诊断和治疗方法是直接以有生命的人体或动物体为实施对象,无法在产业上利用,不具备实用性,不属于专利法意义上的发明创造,因而这类方法不能被授予专利权。
4、动物和植物品种。动物和植物品种指的是动物和植物品种本身,不包含生产动物和植物品种的方法。这里所说的生产方法是指非生物学的方法,不包括生产动物和植物主要是生物学的方法。一种方法是否属于“主要是生物学的方法”,取决于在该方法中人工技术的介入程度,如果人工技术的介入对该方法所要达到的目的或效果起了主要的控制作用或决定性作用,则这种方法不属于“主要是生物学的方法”,可以授予专利权。
5、用原子核变换方法获得的物质。用原子核变换方法获得的物质由于可以用于军事目的,出于国家重大利益的考虑,专利法规定不授予专利权。需要指出的是,不仅用原子核变换方法获得的物质不能获得专利保护,而且原子核变换方法本身也不能获得专利保护。
『陆』 申请了专利,就一定享有专利权吗为什么
专利申请人与专利权人不是同一个概念。专利申请人,是指对某项发内明创造根据法律规容定或合同约定有权以自己的名义申请专利的人。专利权人,是指对发明创造成果在法律规定的期限内享有专利权的当事人。
专利申请人与专利权人的联系表现在:专利申请人经过法定程序取得专利权后就成为专利权人,而专利权人总是来源于一定的专利申请人。但不是所有的专利申请人都可以成为专利权人,专利申请人要成为专利权人必须满足两个条件:一是,专利申请人必须符合申请专利的资格和条件;二是,专利申请人的专利申请最终得到国家行政管理机关的批准和授权。
『柒』 有专利著作权这些东西吗
著作权与专利的区别
著作权优点:
1.软件著作权是在软件创作完成后产生的,也可以进行软件著作权登记,以起到类似公证的效力(权利证明,在进行软件版权贸易时,有利于交易的顺利完成;同时,国家权威部门的认证将使您的软件作品价值倍增)。
2.著作权可以使你在别人对你的软件盗版时,采取保护措施,制止别人的盗版。也就是说,别人不能用跟你一样的代码作出相同或类似的软件系统。至于系统内的图像、人物肖像等等,你也可以拥有禁止他人使用相同或雷同的图像、人物肖像等的权利。
著作权缺点:
1.著作权只保护计算机软件的表现形式而不保护其思想构成。
2.因此软件开发人员,他们可以研究了你的软件,理解了你的思路,按照你的思路重新编写软件,就完全可以不侵犯你的著作权。无疑,他们偷窃了软件中最宝贵的东西,就是软件的构思技巧和技术方案。总之,软件著作权无力保护软件中最核心的东西。
发明专利的优点:
1.软件发明专利相对著作权保护,专利法弥补了这一缺点,极大的保护了软件的技术方案形式。(保护主要是你的软件流程图的内容。采用何种语言以什么具体的语句实现,专利并不说明。授权以后,他人采用该构思,就可能构成侵权)
发明专利的缺点:
1.申请专利,专利的技术材料就必须公开。2.获得专利后每年还需要支付一定的维持费用。
3.申请专利保护需要符合新颖性、创造性、实用性的条件,符合条件的软件并不太多。4.专利的申请及审查可能需要两三年的时间,如果软件的市场周期较短就不适于专利保护。
『捌』 不能获得专利权的项目
按照我国《专利法》的规定,对下列各项不能获得专利权的项目:不能获得专利权的项目1.科学发现科学发现是指人们对物质及其运动规律的新的认识,不是人们利用自然科学规律创造出的能在工业上应用的新产品、新方法,不能予以专利保护。2.智力活动的规则和方法智力活动的规则和方法是指人们的思维推理、分析判断记忆的规则和方法,不能在工业上运用,不能产生一定的技术效果,因而不是《专利法》所称的发明创造,不能予以保护。但是,当一件涉及计算机程序的发明是为了解决技术问题,利用了技术手段和能够产生技术效果时,则该发明属于专利保护的客体。对于网络上的经营模式也不给予专利保护。3.疾病的诊断和治疗方法诊断和治疗疾病的方法,因不具备工业上的适用性,也不属于专利保护的范围,但用于诊断或治疗疾病的医疗器械、保健用品则可以申请专利,并取得专利保护。4.动物和植物品种除美国等少数国家外,对动物、植物新品种不予以专利保护是国际上大多数国家的通行做法.但对生产动物、植物品种的新方法,如人工养殖筏、栽培法等则可以取得专利保护。按照我国现行专利法的规定,转基因动植物,克隆人的方法以及克隆人,改变人生殖系遗传身份的方法,人胚胎的工业或商业目的应用,可能导致动物痛苦而对人或动物的医疗没有实质性益处的,改变动物遗传身份的方法以及由此方法得到的动物不能授予专利权。5.用原子核变换方法获得的物质这类物质因对多是涉及军事和国防方面,不宜公开,不给予专利保护,但用于原子核变换方法的仪器、设备等新技术可以取得专利权。近些年来,由于信息技术等新技术的迅速发展,知识产权保护范围不断扩大,传统的知识产权制度面临挑战。一些国家对原先不给予保护的某些智力活动的规则、方法以及用新方法获得的动植物品种,也开始给予保护。