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作品专利权

发布时间:2020-12-16 02:51:31

① 我国专利法对职务作品的专利权归属是如何规定的

职务发来明的专利权有可源能是单位,也有可能是个人。
《专利法》第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。
非职务发明创造,申请专利的权利属于发明人或者设计人;申请被批准后,该发明人或者设计人为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或者设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。

② 设计作品,外观专利和版权登记有什么区别呢

设计作品,外观专利和版权登记有什么区别呢?包装的设计,产品的图案等平面设计,正好也属于版权保护与外观设计专利权同样的保护范围。但是,安全与外观设计专利权在权利取得力度,范围,还有费用等方面都有很大的区别,作者在选择对作品进行版权登记,创意权益的时候,应该充分考虑这些区别。设计作品,外观专利和版权登记有什么区别区别一,版权与专利的新颖性和实用性版权要求作品的是独创性,而不要求具体的使用性和新颖性。大部分所有的原创设计作品都可因此版权保护的范围大,但专利只接受三种特征的外观设计申请,具体指的是新颖性,创造性还有实用性。另外版权人有权禁止,未经过允许在任何作品上,任何人不得随意复制作品。但外观设计保护有规定的限制及保护范围,是以申请材料中的图片或图片当中拥有外观设计的产品为准。在最新的专利法修改案当中明确要求了,外观设计的专利权,是要不属于现有的设计,也没有任何个人以及单位有同样的外观设计,在申请日之前向国务院的专利行政部门提出申请,并记载在申请日以后的专利文件中。所以专利法对外观设计的新颖性要求会比较高的规定,赋予专利权的外观设计和现有或现有设计的特征组合相比,具有明显区别。专利权是比版权,更具有强烈的垄断权力,它的保护力度会相对比较大。安全部要求作品是首创的,但是要求他是独立完成的,是否独立完成,有的时候也没有办法分辨,在创作过程当中,借鉴的例子属于正常范围,因此遇到被侵权的行为,如果不能证明侵权人确实接触过你的作品,很有可能被法庭认为是侵权行为。而专利则要求作品是独一无二的,所以无论作者发表过也不能获得专利,外观的设计专利在专利有效期内,享有独占和专利权。专利权被赋予以后,任何个人以及单位未经专利权人的许可,都不能生产制造,销售,进口,外观设计专利产品。区别二,版权随作品完成后自动产生,不需要履行任何登记手续专利权登记一般需要专利机关的授权,经过审查,批准,公告,颁发专利证书程序才可以获得专利权。但是专利权的生气时间一般都在一年以上,有的甚至需要2到3年,等专利权授权下来以后,后市场早就没有了,生产周期也耽误了,所以很多国家对外观设计都采用专利与版权双重保护,我们国家在外观设计是否获得版权保护没有明确的规定,但在司法实践当中,有产品依据版权法获得的案例。与发明专利相比,外观设计专利不需要实质性审查,因此,申请流程简单,需要时间也会短一些。区别三,版权保护时间更长久版权保护时间为作者一生及逝世后50年,法人作品版权保护期发表日期50年。而外观设计专利保护权仅为10年。区别四,版权保护不需要每年缴费包括版权登记以及作品备案都是遵循自愿原则。外观设计需要缴纳专利年费,否则视为放弃权利。

③ 我国专利法对职务作品的专利权归属是如何规定的

新专利法第六条:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。
利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,单位与发明人或设计人订有合同,对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的,从其约定。
《专利法》规定,专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予专利权的决定,发给专利证书。1992年12月31日以前申请获得的发明专利权保护期为申请日起十五年,实用新型和外观设计专利权保护期为申请日起五年,期满前专利权人可申请延展三年。1993年1月1日后至今2013年申请获得的发明专利权的保护期为申请日起二十年,实用新型和外观设计专利权的保护期限为申请日起十年。

著作权和专利权有何区别

第一,保护的对象不同。著作权保护的是供人们欣赏、学习和阅读内的作品,如小说等;商标容权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记,如海尔等商标。第二,保护的条件和要求不同。《著作权法》可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性。但《商标法》不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标。第三,权利产生方式不同。著作权通常自动产生,不必经过任何登记或审查程序;商标则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。

⑤ 外观专利和版权有什么区别

一、保护对象不同

外观专利:保护对象是工业产品的设计,具体而言外观专利保护工业产品的色彩、图案及外形设计。
著 作 权:保护对象是文学、艺术、和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果,与外观专利重叠的部分是主要是艺术创造品(尤其是美术作品)的图案及构思。

二、权利内容不同

外观专利:由财产权构成,主要包括实施权、许可他人实施权、转让权。相对较为简单,
著作权:由人身权和财产权两部分构成。其中的著作人身权部分又称著作精神权利,包括发表权、署名权、修改权、保护作品完整权,具有不可转让性、永久性的特点。著作财产权部分则主要包括使用权、许可使用权力、转让权、获得报酬权等,具体而言,著作权的使用权是指以复制、发行、出租、展览、放映、广播、网络传播、摄制、改编、翻译、汇编等方式使用作品的权利。

三、获权前提不同权

外观专利:专利法要求“不属于现有设计,与现有设计或者现有设计特征的组合相比应该具有明显区别”,简而言之,外观设计专利要求“独一无二的首创性”。但需特别说明的是,实际上我国的外观专利目前仅进行形式审查,因此通常都会予以授权。
著 作 权:作品完成后自动产生著作权,只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。

四.取证途径不同

外观专利:向国家知识产权局(又称专利局)提出申请,通过审查后发出办理登记手续通知书,办理手续后授权并发出《外观专利证书》。
著 作 权:著作权自动产生,不必经过登记或审查。但获得著作权和取得著作权证书是不同的概念,如需取得著作权证书以起到确权目的,需向中国版权中心提出申请,登记后发出《作品登记证书》。

五.保护区域不同

外观专利:遵循地域性保护原则。中国外观专利仅在大陆地区(不含港澳台)受到保护,如需在国外受到保护,需向对应国家提出申请。相对应的,国外专利在国内也不受直接保护。
著 作 权:著作权通常是自动产生的。作品完成后不必办理手续,就可以根据有关原则获得有关国家的著作权法保护。此外我国参加了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》,因此我国登记的著作权在172个缔约国享受国民保护待遇。

六、保护期限不同

外观专利:国内外观专利自申请之日起保护十年。
著 作 权:公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后五十年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为五十年。

七、维持费用不同

外观专利:需每年缴纳专利年费,分阶段递增,未缴纳年费视为放弃权利。
著 作 权:版权登记实行自愿原则,取得作品登记证后不需要每年缴费。

八、维权依据不同

外观专利:受专利法保护。前文提及目前国家知识产权局只进行形式审查,而对其是否存在不符合授予专利权条件的缺陷以及具备新颖性、创造性这些实质要件进行检索、分析和评价,发生外观专利侵权纠纷时,专利权人通常需要首先请求国家知识产权局出具专利权评价报告,在有正面评价报告的前提下,外观专利维权力度较大。
著 作 权:受著作权保护。著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独立完成的,是否独立完成有时无从分辨,相对专利容易规避。

⑥ 职务作品著作权和职务发明创造的专利权的区别

简单来说,职务作品著作权是以归属作者为原则,以归属单位为例外。职务发明创回造的专利权是以归答属单位为原则,归属个人为例外。
相同点:职务作品的著作权和职务发明创造权利归属都是有约定的从约定。

具体如下:
1.著作权归属单位的特殊情形规定在著作权法第十六条里,比如利用法人或其他组织的物质条件创作的部分职务作品(计算机软件等)等。
2.如果没特殊约定或情况,著作权归作者,但单位有权优先使用、两年内未经单位同意不得许可第三人以相同方式使用作品。
3.职务发明创造主要规定在专利法第六条里,执行单位的任务或者利用单位的物质条件完成的发明创造权利属于单位,发明人有获得奖励和合理报酬的权利。
原创答案by季风流洋

⑦ 专利和版权的区别是什么

专利和版权的区别:

1、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计。

2、专利保护技术方案,版权趋向于文学作品,版权保护的是作品文字性东西。

3、取得保护的方式不同:著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。

4、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。

5、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。

法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护。发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。

(7)作品专利权扩展阅读:

著作权与专利权有着明显的区别,在通常情况下容易区分,但在艺术品和图形的保护中,著作权与专利权却存在交叉。例如,设计权和著作权可能在保护实际艺术品中重叠。解决这些冲突的国际惯例,是由各国的国内立法决定的。

版权是计算机程序、文学作品、音乐作品、照片、电影等的版权的合法所有权。除非转让给另一方,版权通常被认为是属于作者的。大多数计算机程序不仅受版权保护,而且还受到软件许可证的保护。版权只能保护思想的形式,但不能保护心灵本身。算法、数学方法、技术或机器设计不受版权保护。

专利权,简称专利权,是指发明人或其权利受让人在一定期限内实施特定发明的专有权利,是一种知识产权。我国于1984年颁布了《专利法》,1985年颁布了实施细则,明确了有关事项。

⑧ 著作权和专利权的区别是什么

第一,保护的对象不同。著作权保护的是供人们欣赏、学习和阅读的作品,如小回说等;商标权答保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记,如海尔等商标。第二,保护的条件和要求不同。《著作权法》可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性。但《商标法》不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标。第三,权利产生方式不同。著作权通常自动产生,不必经过任何登记或审查程序;商标则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。

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