知识产权包含专利权,著作权,商标权,区别主要是后三者:
1 三者都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权.
2 三者的性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质.
3 都具有知识产权的独占性特征,即知识产权为权利人所独占,权利人垄断这种权利并受到严格保护,没有法律规定或者未经权利人允许,任何人不得使用权利人的知识产品.
4 都具有知识产权的地域性特征,即三者的权利效力并不是无限,而要受到地域的限制,即具有严格的领土性,其效力只限于本国境内.
5 都具有知识产权的时间性特征,即三者权利仅在法律规定的期限内受到保护,一旦超过有限期限,其权利就自行消失,相关知识产权即成为整个社会的共同财富.
不同点:
1 权利属性不同.著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性.
2 权利授予的机关不同.著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予.
3 保护的条件不同.著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性.
4 适用领域不同.著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域.而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中.
5 权利保护期不同.著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算.商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制.
2. 发表权属于专利权内容吗
发表权只是专利权中著作权的人身权的一方面。发表权是指决定作品是否公之于众的权利。发表权包括:(1)作者有权决定作品发表或不发表,何时何地发表以及什么形式发表。(2)作者有权禁止他人发表作品。
需要说明的是,在著作权的具体权能中,发表权非常特殊。因为其只能行使一次,作品一旦发表就进入了公共领域,就不再存在公开与不公开的问题,因此也就不存在侵害其发表权的问题。
需要指出的是,未经作者许可,第三人擅自将其作品予以公开不构成作品的发表,此时的作品仍然作为未发表作品予以保护。
3. 软件著作权的发表权和软件专利有什么区别
一般来说,软件着作权的发表权和软件专利有什么区别呢?下面跟着找小编一起了解一下吧。阅读完以下内容,一定会对您有所帮助的。软件著作权的发表权和软件专利有什么区别一:依据的法律不同软件的着作权保护依据《着作权法》和《计算机软件保护条例》。软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章涉及计算机程序的发明专利申请审查若干问题。二:保护原则不同软件着作权是在软件创作完成后自动产生的,也是自愿进行软件着作权登记,登记的目的是体现公证的效力,主要用于声明着作权权属,同时使后续维权时的证据力度更大。软件专利则必须向专利局提出申请才能获得保护,因此必须要积极申请,且专利制度也是以用公开换保护为原则。三:保护客体不同软件着作权申请提交的资料是源代码及用户操作手册,所以软件着作权保护的是表现形式,不保护思想。这样就有可能出现竞争对手将你的软件进行研究,然后改变编程语言,达到的结果是一样的,但由于代码不相同,所以不侵犯着作权。软件专利则不同,在申请时描述的是软件的设计构思(注意一定要以技术方案的形式表现,或者最好能够结合硬件来表现),包含了软件流程图的内容,而不是主要说明采用哪种程序语言实现。一旦获权后,他人只要采用了软件专利的设计构思或方案,就可能构成侵权。四:申请通过率不同软件着作权实行的是登记制,一般不需要经过实质审查,只要形式审查时提交的材料符合要求,并且不违反《着作权法》的规定即可获权,登记通过率极高。软件专利需要经过形式审查和实际审查。形式审查主要是审核专利材料是否符合申请要求,形式审查通过后就会公开,再进入实质审查,审核该专利是否符合《专利法》的要求,并且要满足新颖性,创造性,实用性等诸多要求。一般纯软件型的专利不易获权,通过软硬件结合的方式会提高其授权率,但总得来说通过率依然不高。五:保护期限和维护费用不同公民的作品,其法律规定的相关着作权保护期为作者有生之年加死亡后50年;法人及其它组织的作品,其法律规定的相关着作权的保护期为50年。费用方面只会缴纳前期的申请费,后续不会有维护的费用。一般来说软件专利只能申请发明专利,保护期限从申请日起算20年。而发明专利每年都需要缴纳年费,过期不缴纳即视为放弃专利权。六:优缺点不同软件着作权可以不用公开就受到保护,并且能够让创作者快速地获得着作权保护,普通登记一般4个月左右授权,采用加急申请软件着作权最快能一个工作日授权。能够让着作权人快速抢占市场,拿到政府相应的资助。软件专利必须以公开换保护,发明专利申请时间是1~2年,一般不能采取加急形式。而软件的进步相应来说是较快的,所以在申请的过程中的有可能就错过了软件市场。但是专利保护的是设计构思和方案,所以保护的力度更强,并且专利还可以提出一些现在不能实现的专利,等到技术发展了能够实现该专利了,再以许可的方式去获得收益,很多大公司的专利储备就是按照这种方式来的。
4. 著作权和专利的区别是什么
著作权和专利的区别:保护的对象不同、保护的条件和要求不同、权利客体范畴不同、权利的内容不同、权利的排他性不同、权利受保护的期限不同。
1、保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。
4、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
5、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
6、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
(4)专利权发表权扩展阅读:
采取何种措施保护专利权
1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。
2、增强专利权法律保护的意识、加大专利权保护的国内和国际法律法规的普及和宣传力度。使专利权人该熟知与其专利权相关的法律法规,提高专利权人自我保护的认识,落实从申请到授权各个阶段的保护措施。
3、鼓励专利申请、国家应当出台一系列鼓励科研人员积极申请专利的措施,让专利尽快转化成生产力,造福于民,尤其要注重到国外去申请专利,以更好地保护专利权。
4、建立完善的专利转让机制、我国目前还未建立一个完善的保障专利转让的机制,专业的专利评估人员和推广机构也较少,出现了“研究专利难,转让专利更难”的现象。因此,建立一个完善的保障专利转让的机制,加快专利转让人才的培养,造就一批既有专利评估知识、又懂专利推广技巧、并能维护专利权人利益的高素质人才势在必行。
5、加强专利权海关保护的力度、在我国进出口贸易中,许多是专利产品,其中有些是专利侵权产品,专利侵权行为既有来自国内也有来自国外。因此,为了保护专利权人和消费者的合法权益以及提高我国产品的国际声誉,应该对海关、专利管理机关加大人、财、物的投入,严把国门,杜绝专利侵权产品进出国境。
5. 1注册商标专用权2发明专利权3实用新型专利权4发表权,这几项哪项知识产权不可
第四项,知识产权没有发表权,倒是有一个版权,即著作权
6. 请问:专利发布和专利授权的区别是什么
“专利发布”是指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起 18 个月版期满时的公布权或根据申请人的请求提前进行的公布。 “专利公告” 是指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由, 授予发明专利权时的授权公告; 对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权时的授权公告;对发明、实用新型和外观设计专利权部分无效宣告的公告。 专利授权则指发明通过了审查后,国家知识产权局给发明授权专利证书,有了证书就会受到法律保护了。专利申请流程
7. 专利权和版权二者的区别是什么
专利权和版权二者的区别如下:
1、取得保护的方式不同:著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
2、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。
3、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
4、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
5、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
著作权与专利权的差异显著,在通常情况下是易于区分的,但是就美术作品、图形作品的保护方面,著作权与专利权存在交叉。如外观设计权与著作权在实用美术作品保护上可能发生交叉。如何解决这类冲突,国际通行的做法是由各国国内立法决定。
8. 专利的优先权与已公开发表的矛盾
你那个问题我已经回答如下:
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首先,你喜欢申请什么任何时间都可以“申请” ;;就申请本身而言,没有禁止性条款;
所以您问的应该是有没有可能授权的问题。
由于201410A专利公布;
因此,201410之后的相同申请均没有新颖性,不管是谁在201410之后申请 都没有(除了要求20140101优先权的申请人在20150101 之前即一年内申请相同的内容之外);
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没有要求20140101优先权:
如果在20140101之后 201410之前提交相同申请,则由于存在20140101的在先申请,构成了抵触申请,因此此时也没有新颖性;
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要求优先权:
张三本人可以在20140101起一年内要求优先权 在任何国家提交相同申请,即在2015年1月1日之前 可以在任何国家(当然是专利合作条约签约国)申请,要求20140101的优先权;
当然张三可以把优先权转让给别人,别人作上述操作;
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再解释几个名词:
“按优先权解释,2015年7月5日张三没了优先权,Jason可以在美国申请专利。
”
这个说法很奇怪,不是说别人没有优先权你可以申请什么的,就申请而言你随时都可以 与他人无关;
专利没有所谓注册问题(注册那是商标);
张三的专利被公开,就构成了这之后的任何相同申请的现有技术,其他人不管在哪里再去申请,都不会被授权;
不被授权就不存在被无效的说法,无效是指授权之后别人有异议
但是既然是相同在后申请,审查员审查员一定会检索到张三已经公开的专利,不可在后的申请授权。
希望可以解决您的问题。==========
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再针对您这个问题回答几点:
关于能够申请的问题,同上;
关于“那就意味着在其它任何国家,A专利的相关技术都算是公知技术,谁都可以生产制造使用该技术。这样理解对吗?
”
第一点;专利申请之后授权才能受保护,
第二点,专利保护具有地域性;
所以 A专利如果申请后没有被授权,是不被保护的,任何人都可以使用;
如果在中国申请被授权,则只在中国范围内受保护;除非他也去其他国家申请,哪里授权哪里保护;
如果某人在张三申请日20140101之后 同样的内容去申请专利;
那么,
如果此时 张三的专利已经公布,那么审查员就回检索到该相同内容的专利,不会给mike授权;
如果此时 张三的专利还没有公布(发明专利提交申请-初审合格-18个月后才能公布);那么审查员检索不到该相同内容,有可能给mike授权;
如果张三的专利没有在mike之前在美国申请,那么,不会构成抵触申请(抵触申请必须是同国专利局申请);张三没有理由去无效;
如果相同的专利张三也在mike之前在美国申请了,那都成了抵触申请,审查员在发出授权通知书之前 应该补充检索到这篇;即使没有检索到,后续也可以无效。
具体问题具体分析,主要是抵触申请的问题;和优先权无关。
张三享有一年的优先权意思是,自首次申请20140101起一年内,可以提出相同的申请(其他国家),由于享有优先权,其可以视为都是2014年0101提交的申请。