『壹』 一种依托APP的创新商业模式能申请专利吗
商业模式本身并不能申请专利,各国都是如此,这一点我当面请教过美国的专利律师,回答也是肯定的;目前所谓的商业模式专利,实际上是指利用IT技术进行的商业行为,因为牵涉到一些信息处理过程,具有比较强的技术性,可以考虑把实现某个交易过程的技术内容抽取出来,在实质上达到对互联网商业模式的保护。典型的如亚马逊的“一次点击”专利。这种专利因为其具有商业模式的背景,在授权上往往受到特别的关注,审查员要判断专利内容是否属于纯粹的商业模式,如果是,则不能授权;美国以前把握的比较松,所以大家误以为在美国可以申请商业模式的专利。目前,美国也有严格化的趋势,因为这种专利有限制竞争的可能性。
国内申请上述“商业模式”专利也是有可能的,要关注以下问题:1、该商业模式是否利用了IT技术;2、该商业模式是否有独特的数据处理过程?当然,如果有相关的专门的硬件就更好了。3、在撰写中如何突出其技术性削弱其商业模式的感觉。
答案来自于知乎沈泳。
『贰』 请教,手机APP商业模式该如何申请专利
手机APP的UI可以申请外观专利,内部代码可以申请发明专利,而且主旨内容也可以申请版权,多方位的保护。以免自己无形资产受到损失
『叁』 开发了个软件如何申请专利啊
专利申请的流程:
一、确认需要申请的专利类型。
二、检索同类型专利,可自主检索,也可委托代理机构更全面地检索。
三、专利准备申请文件,提交进入申请步骤。
四、获得专利申请受理通知书。
五、专利申请初步审查。
六、专利申请公布阶段(特指发明专利申请)。
发明专利申请从发出初审合格通知书起进入公布阶段,如果申请人没有提出提前公开的请求,要等到申请日起满15个月才进入公开准备程序。如果申请人请求提前公开的,则申请立即进入公开准备程序。
七、专利申请实质审查(特指发明专利)。
对专利申请是否具有新颖性、创造性、实用性以及专利法规定的其它实质性条件进行全面审查。经审查认为不符合授权条件的或者存在各种缺陷的,将通知申请人在规定的时间内陈述意见或进行修改,逾期不答复的,申请被视为撤回,经多次答复申请仍不符合要求的,予以驳回。
八、专利申请授权阶段。
实用新型与外观设计,在第五步审查合格后,就可以直接进入授权阶段了。
(3)制作商业app专利申请扩展阅读:
申请原因
1、通过法定程序确定发明创造的权利归属关系,从而有效保护发明创造成果,独占市场,以此换取最大的利益;
2、为了在市场竞争中争取主动,确保自身生产与销售的安全性,防止对手拿专利状告自己侵权(遭受高额经济赔偿、迫使自己停止生产与销售);
3、国家对专利申请有一定的扶持政策(如政府颁布的专利奖励政策、以及高新技术企业政策等),会给予部分政策、经济方面的帮助。
4、专利权受到国家专利法保护,未经专利权人同意许可,任何单位或个人都不能使用(状告他人侵犯专利权,索取赔偿)。
5、自己的发明创造及时申请专利,使自己的发明创造得到国家法律保护,防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品(构成技术壁垒,别人要想研发类似技术或产品就必须得经专利权人同意)。
6、自己的发明创造如果不及时申请专利,别人把你的劳动成果提出专利申请,反过来向法院或专利管理机构告你侵犯专利权。
7、可以促进产品的更新换代,亦提高产品的技术含量,及提高产品的质量、降低成本,使企业的产品在市场竞争中立于不败之地。
8、一个企业若拥有多个专利是企业强大实力的体现,是一种无形资产和无形宣传(拥有自主知识产权的企业既是消费者趋之若鹜的强力企业,同时也是政府各项政策扶持的主要目标群体),21世纪是知识经济的时代,世界未来的竞争,就是知识产权的竞争。
9、专利技术可以作为商品出售(转让),比单纯的技术转让更有法律和经济效益,从而达到其经济价值的实现。
10、专利宣传效果好。
11、避免会展上撤下展品的尴尬。
12、专利除具有以上功能外,拥有一定数量的专利还作为企业上市和其他评审中的一项重要指标,比如:高新技术企业资格评审、科技项目的验收和评审等,专利还具有科研成果市场化的桥梁作用。
总之,专利既可用作盾,保护自己的技术和产品;也可用作矛,打击对手的侵权行为。充分利用专利的各项功能,对企业的生产经营具有极大的促进作用。
『肆』 app产品申请专利,申请书怎么写
深圳路浩回答您:
专利说明书即发明创造者对发明或实用新型的结构、技术要点以及使用方法做出清楚、完整的介绍, 目前各个国家出版的专利说明书在格式以及内容上趋于统一,发明说明书应当包含其技术领域、背景技术、发明内容、附图说明及具体实施方法等项目。有些国家和地区出版的专利说明书还应当附带专利检索报告。
专利说明书的主要作用是清楚、完整的公开发明创造技术内容,以及请求或确定法律保护的范围。
专利说明书含有:专利文献著录项目、说明书、权利要求书、附图、摘要,五大部分,用以描述发明创造的内容及范围。
专利文献著录项目:专利文献著录项目是刊在专利说明书扉页上,用以表示专利信息的特征特点。基本信息应当包括:专利申请时间、专利号码、专利权人以及发明人,该发明创造的名称以及该发明创造的简介及主图。发明创造所属技术领域等等
说明书:是针对该发明创造的概要说明,以及针对该发明创造实施方案的实施内容说明。
权利要求书:是用以确定申请人请求专利保护的发明创造技术特征,以及保护范围,也是判定他人是否侵权的重要法律依据。
附图:主要是用于补充说明书文字部分的文件材料。
摘要:是指对说明书所述的发明创造的重要内容介绍或主要技术特征的介绍。
检索报告:即审查员在对该项专利申请文件中所描述的发明创造进行相关技术水平的文献检索后,对该专利申请文件的检索结果报告。
『伍』 app可以申请专利吗
可以。
但APP的技术创新点必须具备申请专利的三大特性:新颖性、创造性和实用性。且需包括技术性特征,例如:包括了涉及物理特征的改进,或者起到解决技术问题的作用,或者起到工业过程控制效果,那么APP就符合申请专利的要求。但如果仅仅只是涉及一种算法或者数学计算规则,或者程序本身,或者游戏的规则和方法等,则只是属于智力活动的规则和方法,根据专利法第二十五条第二点规定,是不满足申请条件的。满足不了申请条件的话,建议你申请计算机软件著作权。
『陆』 app申请专利
APP是属于软件。抄其必袭须为一种技术方案,才可以申请专利。如果是游戏、管理软件,则属于智力活动,不属于专利的保护范围。
所谓技术方案,必须能解决技术问题。申请专利时,按照方法申请。
如,一种利用互联网交互信息的方法。一种图像压缩方法等。
为使专利申报成功和充分保护好自己的权利,最好找正规专利代理机构代为办理。
『柒』 app申请专利的条件
法律分析:软件申请专利的条件:1、涉及自动化技术处理过程 2、涉及计算机内部运行性能改进 3、涉及测量或测试计算机程序过程 4、用于外部数据处理的软件
法律依据:《中华人民共和国专利法》 第二十二条 授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
『捌』 请问app可以申请专利吗
单纯的商业模式(如你说的推广运营思路),根据最新的审查指南是不可以申请专利的版。但是如权果商业模式中具有技术方案特征,可以申请专利。
另外,你说的APP概念可以理解为APP品牌名称,这个是可以申请商标保护的。
『玖』 app 能申请专利吗
将APP里面涉及到的技术整理成数据处理和交互过程中的方法步骤,可以申请发明。
APP本身为软体,不能像具有实际形态和结构的设备或者机械装置那样予专利保护这个产品本身。
APP不能申请实用新型,APP的UI界面以前不可以予外观设计保护,现在政策有变,正在征求意见,可能以后可以。
在APP做出来之前完全可以,专利,即使是产品发明,也不要求有实际产品,有构想就行,相反,作出产品再申请则有可能不能申请,会影响其新颖性不被授权。
2009年1月,国家知识产权局就“商业方法专利的审查方式”作出尝试性规范,但由于缺少法律的明确定位,对于社会普遍关心的“APP能否申请专利,以及如何申请专利”等重要问题并没有给予准确回答。
为此,国务院在2015年6月份出台的《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》,将“研究商业方法等新形态创新成果的知识产权保护”列入当前亟待解决的重要问题。
(9)制作商业app专利申请扩展阅读
专利的种类在不同的国家有不同规定,在我国专利法中规定有:发明专利、实用新型专利和外观设计专利.
在香港专利法中规定有:标准专利(相当于大陆的发明专利)、短期专利(相当于大陆的实用新型专利)、 外观设计专利;在部分发达国家中分类:发明专利和外观设计专利。
『拾』 如何进行软件专利的申请
软件如何申请专利 一、软件一般保护模式 知识产权制度已有几百年,但是计算机软件却是在上世纪60年代才出现的,作为一种新型的智力产品,用什么方式进行保护,在世界上引起了20多年的争论。美国刚开始适用专利法保护,1972年菲律宾率先将软件列入著作权法的保护对象,美国在1976年、1980年两次修改著作权法,确认计算机软件适用著作权法进行保护。世贸组织《与贸易有关的知识产权协议》和《世界知识产权组织版权条约》都规定将计算机软件列为著作权法保护的对象。当然也有的国家综合著作权和专利法的内容制订独特的软件保护制度,但是用著作权法保护计算机软件基本成为通例。 我国《著作权法》第三条直接将计算机软件作为作品的一个类型加以保护,《计算机软件保护条例》也是根据著作权法来制订的,可见在我国计算机软件适用著作权法保护。 二、著作权法保护软件的缺陷 著作权法保护的是作品的表达形式,而不保护思想内容。由于著作权法保护范围的限定,使其对某些作品的保护显得非常的苍白。例如广告用语,非常简短的一句话,可能只有三五个字,就能高度简练表达一个思想内容,而且朗朗上口,让人印象深刻。这种表达形式更多的是体现出创意。因为著作权法不保护创意,只保护表达形式,那么其他人很容易模仿这个创意,改换其他词语,达到同样的效果。创意的模仿为同行业不耻,但是这并不构成著作权法上的侵权,这是著作权法的尴尬。 一般软件的开发都要经过这样三个大的步骤,1、功能限定,2、逻辑设计,3、编码。我们拿专为单个用户专门编写的专用软件来举例,系统分析员根据客户的要求进行分析,那些功能有现成的技术方案,那些技术是不成熟的需要组织人员进行攻关,编写好文档后,再交程序员进行编写源代码。这个具体的过程包括:需求分析、系统分析、结构分析、编写源码、测试等必经的过程。那么在这个智力创造过程中的智力成果至少有两个:1、技术方案,2、源代码。软件更体现智力成果的是技术方案,技术方案包括组织结构、处理流程、算法模型和技术方法等设计信息,这种技术方案凝聚了科学知识,处理问题的方法和经验,掌握了这种技术方案,编写代码程序则是比较初级的技术工作,不需要太多的技术水准。而且客户关心的是软件功能是否足以解决特定的问题,对软件的编码是否具有独创性并不感兴趣。 根据法律规定:软件适用著作权保护的内容主要是计算机程序和文档。程序是一些直接或间接用于计算机以取得一定结果的语句或指令,是由计算机语言组成的符号系列,就是所谓的源代码。软件的文档含义比较广,法律规定的文档包括软件的使用说明等,这完全就是一篇文字。而软件内容文档可以理解为编写源代码的提纲,好的文档甚至相当于源代码。也有很多个人开发的软件,是不写文档的,这样软件为著作权法保护的主要就是源代码。源代码非专业人士不懂是什么东西,其实可以看成是一篇文章,只不过文字是专门的计算机符号语言。根据著作权法的保护范围,更能体现智力水平和软件价值的技术方案被排除在著作权法的保护之外,这是用著作权法保护软件的缺陷所在。 知识产权制度保护的是智力成果,这种智力成果是非物质性的精神财富。软件编写也是高度的智力创作过程,按照知识产权制度原理,应该将其全部智力成果纳入保护范围之中,而不应该只保护其中的一部分。 三、软件的可专利性 《专利法》对发明的定义为:“是指科技开发者对产品、方法或者改进所提出的技术方案。”发明有两种,一种是产品发明,一种是方法发明。产品发明是人们通过开发出来的关于各种新产品、新材料、新物质等技术方案。方法发明是为制造产品或者解决某个技术课题而研究开发出来的操作方法,制造方法以及工艺流程等技术方案。软件产品符合方法发明的要件。 发明专利取得的实质条件为“三性”:1、新颖性,2、创造性,3、实用性。新颖性是指申请专利的发明的在申请日以前没有同样的发明在国内外出版物公开发表过,在国内公开使用过或以其他方式为公众所知,也没有同样的发明由他人向专利局提出过申请。创造性是指与申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。实用性是指能够在工业上的应用并有实际利益,能够产生积极的效果。从发明专利取得的三性上来判断,很多软件符合申请专利的条件。 四、著作权保护与专利保护的区别 1、保护的内容不同 著作权法保护形式,专利法保护创意思想。著作权法保护的是软件的源代码,软件的核心内容——技术方案的创新可以申请专利,适用《专利法》来保护,著作权法侧重保护精神权利,专利法更适于经济权利保护。这样两者结合使软件得到更加完善的保护。 2、取得保护的条件不同 著作权是自动取得,取得的时间以开发完成的时间为依据,一完成即自动取得著作权,受到著作权法的保护,对软件的内容不进行任何的审查,无论软件源代码的写得如何,即自动取得著作权/版权,受著作权法的保护。要获得专利权,受到《专利法》的保护,还需要积极向国家知识产权局进行申请,是否授予专利权,需要经过国家知识产权局的审查,是否符合授予专利的条件,再决定是否授予专利权。 3、保护的时间不同 发明专利的保护时间为二十年,从申请日开始计算,但是受保护是在申请审批取得专利权之后,发明专利申请的手续比较烦琐,从申请到取得专利权证书一般要3年左右的时间。软件著作权的保护时间为50年,从开发完成之日起就受著作权法保护。软件在获得专利权之前已经受到著作权法的保护,申请专利并不影响其受到著作权法的保护,有足够的耐心去等待专利的审批。 五、软件专利保护的趋势 尽管软件是否可以申请专利在世界上还存在激烈的争论,反对者认为无限的专利只会影响创新的努力。争议归争议,但是美国、日本、欧洲等发达国家已经开始重新修改了各自的专利审查指南,增补了许多有关商业方法软件发明的审查指导意见,可以认为目前三方专利局已不再注重软件可专利性问题的讨论,而是更多关注和讨论软件发明的具体判断标准,即专利审查的第二道门槛:专利三性的问题。欧盟委员会批准了对欧盟软件专利指令进行的有争议的修改,为在欧洲广泛申请软件专利铺平了道路。 欧洲各国已经授予了多达3000万项(该数据来自网络,未经核实)各种软件专利,光是一个网上购物就已经有了20多个专利。某些软件一旦被授予专利,程序员们就很难绕得开,他们面临的将是一个专利雷区,只有支付专利费才能开发软件,所有的公司将必须为其软件产品提供专利许可费用,这些公司仅仅依靠专利许可证的发布就可以获得盈利。 我国的企业一向知识产权意识淡泊,不注意保护自己的知识产权,加入世贸后,被国外的公司挥舞知识产权的大棒打得晕头转向,如果还不注意保护自己的知识产权,可能会出现类似国外的大型企业在专利之争中占优势地位的情况。 我国也开始讨论软件的申请专利问题。1993年专利局(现为国家知识产权局)发布了新的《专利审查指南》,给予软件以专利保护的条件有所放松。其中列举了可授予专利权的含有计算机程序的发明专利的申请范围。我们可以看到有的软件公司开始为他们开发的软件申请专利,据说瑞星公司在国内外申请了至少六项专利。