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斯里兰卡知识产权法典

发布时间:2021-11-27 20:53:11

㈠ 如何注册斯里兰卡商标 斯里兰卡商标如何注册

—、概要
1.斯里兰卡知识产权法于1980年1月1日生效,其中第5部分是关于商标、商号及不正当竞争。
2.斯里兰卡商标权的获得基于注册在先原则。
3.商品商标,服务商标,联合商标和集体商标都可以注册。
4.申请商标注册采用商品和服务用国际分类。神凰商务www.s-huang.com每一件商标申请只能包括一个商标和一个类别。
5.斯里兰卡是《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《关于商品来源虚假标记的马德里协定》以及世界知识产权组织的成员国。
二、可注册商标的构成要素
凡是能够用来区别一企业与其他企业的商品或服务的可视标志都可以作为商标,具体包括:任意或想象的名称、姓名、笔名、地理名称、标语、图形、浮雕、字母、数字、标签、外包装、符号、印章、图章、印记、花饰、边饰、缘饰、颜色组合以及商品或容器的外形。
三、不可注册商标的构成要素
1.表示商品或服务的内在性质或功能的形状或外形;
2.仅仅由表示商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、原产地或时间的标志所组成的商标;
3.已经成为表示商品或服务的通用符号;
4.无法将一企业的商品或服务同另一企业区分开来的商标;
5.诽谤性、不道德、有损公共秩序的图形或文字;
6.能够使公众对所用于的商品的性质、加工方法、特征产生误解的商标;
7.没有以—种特别的方式表示个人的或企业的名称;
8.其常见含义是地理名称或姓氏;
9.未经授权使用的国家或国际组织的纹章、徽章、旗帜、名称或名称缩写;
10.未经授权使用的官方标记或国家的印记;
11.与从注册簿注销不到2年的商标相同的商标;
12.能被官方禁止的其他标志。
对于第2,3,4,6,7,8项,注册官在审查时要考虑商标使用时间的长短和显著性的强弱。
四、申请人资格
商标权授予最先有效履行申请要求或有效主张优先权的申请人。但商标在先使用人可以在商标注册后5年内,神凰商务www.s-huang.com以其在先使用为理由对该注册商标提出撤销请求。
五、商标的申请和注册
(一)申请所需文件
1.请人签署的委托书1份;
2.超过10cmxl0cm大小的商标图样4份;若是普通字体商标,则不需要图样;若是立体商标,商标图样必须至少能表现商标的两面;
3.可能的情况下,提供在官方认可的展览会上展示带有该商标的商品的证明,展览会必须是在商标申请提交以前的6个月以内举行的。
如果要求优先权,应当在申请时声明,并标明原始申请的申请日、申请号及原始国名,原始申请的证明文件必须在随后3个月内递交。神凰商务www.s-huang.com对于任何非英语文件,必须同时提交一份经宣誓的英文翻译件。
(二)申请程序
斯里兰卡商标主管当局是专利商标局,申请被受理后,注册官首先对其进行形式审查,对有问题的申请通知申请人,申请人在接到通知后3个月内进行补正。对于合乎要求的申请将审查其注册性,不被接受注册的商标将会通知申请人,申请人可在随后1个月内进行答辩。此后,注册官驳回或是接受申请都取决于他规定的条件。
如果由于申请人的过错,从申请之日起12个月内没有完成,注册官将通知申请人如果在随后3个月仍没有完成申请将被视作放弃。
对于注册官的决定,申请人可以到法院起诉,法院将作出终局裁定。
通过实质审查的申请将在官方公告上刊登。自公告之日起3个月内,任何人均可对其提出异议。神凰商务www.s-huang.com申请人在接到被异议的通知后应当在3个月内给予答复,逾期未能答复的可以在审查官的同意下延期
六、商标注册有效期和续展
商标注册人对商标有独占使用权,可以对商标转让或许可。商标注册不能阻止第三人对其姓名、地址、地理名称、产品或服务的种类、质量、目的地、价值、来源地、生产日期进行善意的使用,条件是这种使用是以标示来源及相关信息为目的,并对产品或服务的来源造成误导。在斯里兰卡,商标注册前已开始使用商标的他人可以继续使用,只要其商品未作改变。
商标注册有效期为10年,自申清之日起计算。续展注册期同样也为10年。续展申请可在有效期截止之日前12个月内提出,并在截止日后6个月的宽限期内也可提出,但需要交纳罚金。续展所需文件为委托书和续展申请书。
七、转让和许可
1.标在申请过程中和注册后均可进行附带或不附带商业的转让。转让可包括所有的商品或服务,也可仅针对部分商品或服务。转让必须进行备案才能对第三方有效。神凰商务www.s-huang.com转让申请所需文件是委托书和双方签署的转让协议。任何非英语的文件都必须附带证明过的英语译文。
2.可协议只有在包含许可人保证对许可商品进行质量控制的条款时才可以备案。如果备案的协议涉及向国外支付使用费,或审查官认为协议将对斯里兰卡造成经济损失的,审查官会将协议递交给中央银行行长,行长的异议将会使注册官撤销对协议的备案。
八、撤销
根据法律规定,商标自注册之日起5年内有如下情况,任何利害关系人都可以以该商标不具有注册性或在先使用为理由向法院提出撤销请求。
1.标所有人或被许可人在注册后5年内无正当理由未将商标进行商业实际使用;
2.商标所有人主动导致或容忍下,该商标成为一个通用名称。
商标在先使用人必须在一个商标注册后5年内对其提出撤销,逾期该商标将成为无可争议的商标。但是在先使用人仍然可以继续在原使用的商品上使用该商标。
撤销商标注册请求递交到法院,法院将进行审理并作出是否决撤销的终局判决。如果判决撤销注册,法院将决定商标注册失效的日期。
商标所有人也可以主动请求放弃自己的商标权,但如果该商标有受让人或被许可人的备案,则必须首先征得他们的同意。
是被撤销或是被放弃的商标,在随后2年内任何人不得以容的相同相似的商标申请注册。
九、其他
商标的标记“Registered Trademark”的使用为非强制性的。神凰商务www.s-huang.com对于一下行为要给予罚款或监禁的惩罚:将未注册商标当作注册商标伪造商标或加工制造伪造商标用工具;加工、制造、销售假冒
带有制造商、经销商或斯里兰卡代理商名称或商标的商品在进口卡销售时必须以显著形式标注原产地国家及原产地地点,进口到斯里兰卡的布匹必须用阿拉伯数字打印上真实的长度。不符合上述要求的进口商品,海关将以查封并没收。参考文献《各国商标法律与实务》陆普舜主编,中国工商出版社,2006年3月

㈡ 知识产权法

第一、根据案情的描述,几十位画家、书法家到会泼墨作画、挥毫题词表示祝贺,回留下了近百答幅书画作品赠与天风公司。这说明几十位画家、书法家已经将作品的原件赠与给天风公司,天风公司有权将作品原件进行陈列展览。
第二、根据上述分析,几十位画家、书法家赠与给天风公司的只是作品的原件也就是物权著作权仍旧由这些画家和书法家享有。天风公司未经许可发现纪念画册的行为属于侵犯这些画家和书法家作品署名权、复制权、发行权的行为。《著作权法》第十条著作权包括下列人身权和财产权:(二)署名权,即表明作者身份,在作品上署名的权利;(五)复制权,即以印刷、复印、拓印、录音、录像、翻录、翻拍等方式将作品制作一份或者多份的权利;(六)发行权,即以出售或者赠与方式向公众提供作品的原件或者复制件的权利;
第三、天风公司将这近百幅书画作品组成的纪念画册上网传播属于将画家和书法家作品上传到网络供大家使用的行为,属于侵犯作品信息网络传播权的行为。《著作权法》第十条著作权包括下列人身权和财产权:(十二)信息网络传播权,即以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在其个人选定的时间和地点获得作品的权利;

㈢ 知识产权与反垄断法在价值取向上有何异同

知识产权并不是反垄断法的例外
如果仅仅从知识产权与其他对世性的绝对权(比如物权)一样具有排他性或者垄断性的角度,说知识产权是一种垄断权,这种论断也不为错,尽管这种垄断性算不上是知识产权的特征。但是,这种垄断权在法律上具有什么效力和意义呢?它无非是“对世权”、“绝对权”的同义反复,除此之外根本说明不了什么问题。
在近现代各国民法典里,恐怕是找不到“垄断权”这个民事权利的。垄断权实质上就是一种法律上的特权,如果法律赋予某个民事主体以“垄断权”,本质上会与现代民法的平等原则相悖的。所以垄断权不具有民事权利(私权)的性质,而可能带有公权力的特点,比如烟草专卖权、铁路专营权、电信专营权等,当然这种特权在现代市场经济条件下只会越来越少了。而知识产权显然不同于上述“垄断权” [1],它凝结着发明人、作者等智力成果创造着的劳动,无疑是一项民事权利。
既然如此,如果有人仍然坚持认为知识产权是一种垄断权的话,必然是有其另外的用意的:那就是有意无意地将“知识产权”与“垄断”划上了等号,使得知识产权多少带上了点“垄断”和“特权”的“原罪”。从知识产权脱胎于封建垄断特权的历史看来,这种观点多少也是情有可原的,但是如果死守着历史的沉渣,而看不清事物的发展轨迹,认识不到知识产权从垄断权(特权)到财产权(私权)的演进,显然是迂腐和糊涂的,其结论也是靠不住的。
1623年制定的英国《垄断法规》确实是把专利权视为垄断权,并作为废除垄断特权的例外而保存下来的。但是透过历史的表象,我们可以看到,西方社会向资本主义制度过渡的进程中,个人权利也逐步地得到重视与保护,《垄断法规》实际上在废除了大量垄断特权的同时,使专利权向私有财产权演化。“它规定了发明专利权的主体、客体、可以取得专利的发明主题、取得专利的条件、专利有效期,等等,为后来所有国家的专利立法划出了一个基本范围,其中的许多原则和定义一直沿用至今”[2]。这是知识产权从垄断权过渡到财产权的第一步。而“在法国资产阶级革命以后编纂的新的民事法律中,知识产权就被确定了新的地位,因为人类的智力活动制造的是思想产物,与其他劳动产品一样,同样能够获得相应的财产权利(PROPERTY)”[3],自由资本主义时期“私有财产神圣不可侵犯”的民法原则同样适用于知识产权。《美国宪法》第1条第8款第8项就明文规定:“国会应有权……通过保障作者与发明人对其相应作品与发明在限定期限内拥有专有权的方式来促进科学与实用艺术的发展。”[4]值得指出的是,1787年的美国宪法是用“专有权(EXCLUSIVE RIGHT)”(或者翻译为“排他权”)而不再以“垄断权(MONOPOLY)”来称谓专利权等知识产权的,这就意味着人们开始意识到专利权与经济领域的垄断或垄断权是不同的[5],而“排他权”正好说明了专利权作为一种对世性的财产权的法律属性。
有外国学者认为:授予专利垄断权以褒奖那些掌握着对社会有益的技艺的人,与认识到所授予的垄断权力固有的对自由竞争的不利影响之间,存在着紧张的对立,这个问题在400多年前的欧洲中世纪就已经存在了[6]。也就是说,知识产权与反垄断之间的对立自有专利垄断权至今一直没有停止过。笔者不以为然。欧洲早期的专利垄断权主要与商业贸易有关,而与技术进步没有多大联系,确实属于一种垄断经营的特权,与现代知识产权根本不能同日而语。如果说这个时候专利垄断权与反对垄断之间确实存在着对立的话,那么这种对立完全是一种反对封建垄断特权的斗争,其目的和结果并不是否定和放弃专利权,而恰恰是为建立一种平等的财产权(私权)做出了努力和贡献,其结晶就是《垄断法规》这部具有现代意义的专利法的诞生。如果把当年的专利垄断权与后来的知识产权混为一谈,并且把当年的专利垄断权与反垄断特权之间的斗争和后来的知识产权与反垄断之间的关系视为同一种性质的问题,就颇有“关公战秦琼”的味道了。
专利权、商标权等知识产权虽然是由国家授予的权利,但这并不影响其成为一种民事权利而受私法的调整,何况有些知识产权也并非需要国家授权才能产生。而近代私法的特色在于首先承认所有的人具有完全平等的法律地位,对个人自由和财产的保护成为法律的首要目标,“所有权神圣”成为私法的基本原则。私有财产是自由的体现,维护财产权是社会的首要目标。财产权不仅成为近现代宪政民主的基石,也是社会公正的前提和保障。当然,当历史跨入十九世纪末二十世纪初的时候,西方经济领域因垄断而产生的经济危机使国家干预政策取代了自由放任主义,国家干预首先导致了包括反垄断法(1890年谢尔曼法)在内的社会立法的大量产生,国家权力的触角伸向社会和经济的每一个角落。与此相对应,当代西方的民事立法呈现私法公法化的趋势,近代民法的三大原则得到修正,“所有权神圣”原则在当代受到冲击。德国学者基尔克发展了“禁止权利滥用”的法理[7],反映在立法上,1919年德国《魏玛宪法》第153条第3项规定:“所有权负有义务,于其行使应同时有益于社会公益。”但是,无论是社会立法的出现,还是私法公法化的趋势,都并不意味着个人自由和权利的丧失。在社会公益和个人权利之间,并不存在孰优孰劣的问题,无须在两者之间选择一种标准,关键是要达到私人利益和公众利益的一种平衡。而作为私法的财产权法(包括知识产权法)与作为公法的反垄断法,两者在价值取向上也并不存在着根本的对立,前者在强调个人权利的时候并没有忘记社会利益,后者在注重社会公益的同时也不应该损害个人利益。所以,即便一定要说知识产权法与反垄断法之间存在着某种冲突的话,其性质也是完全与当年反对专利垄断特权的斗争不相同的,最多不过是两者的立法宗旨和价值取向上的差异而已,但并不因此导致两者的矛盾或对立。
但是,顺着知识产权是垄断权的思路,有学者论述道:“知识产权本身作为一种合法的垄断权,……它一般是作为反垄断法的适用除外而存在的。”[8]这个结论如果放在1623年《垄断法规》的背景下,或许没有什么问题,但是如果放在现代知识产权制度和现代反垄断法的背景下,就令人难以苟同了。因为这个结论的前提就是“作为私权的知识产权和为保护社会公益的而设的反垄断法之间是存在冲突的”,“知识产权本身虽然是合法的垄断权,但它毕竟在一定范围内限制了竞争。”[9]
这里先不讨论知识产权本身是否限制了竞争,按照上述观点,知识产权制度似乎是反垄断法“恩赐”的结果。但是,只要我们认真找寻一下历史的逻辑就会发现,专利权等知识产权作为一项财产权利虽然其产生远远落后于其他财产权,但起码西方国家在完成资产阶级革命后的18世纪末19世纪初都建立起了知识产权保护制度,从1623年英国制定《垄断法规》开始,1709年英国诞生了世界上第一部版权法——安娜法,1804年法国颁布的《拿破仑法典》第一次肯定了商标权应与其他财产权一样受到保护。[10]而作为现代反垄断法鼻祖的美国《谢尔曼法》则是在19世纪末期才产生的。如果说知识产权是作为反垄断法的适用除外而存在的话,在尚不存在反垄断法的17、18、19世纪里,知识产权制度又是以何形式存在的呢?显然这种观点难以自圆其说。
再者,在西方法律制度由“个人本位”向“社会本位”转化的背景下产生了现代反垄断法,同时近代民法(财产法)确认的“所有权至上”原则也受到了冲击和限制,尽管如此,大陆法系的物权法和英美法系的财产法并没有因此而废弃,各国知识产权制度更是不断地发展和完善,对此如果按照“知识产权是反垄断法的适用除外”的逻辑来解释的话,“所有权”也应该是反垄断法的适用除外。但这种观点显然难以令人接受。所有权当然不可能成为反垄断的对象,同样知识产权也不能成为反垄断的目标,所谓“除外”的论调是把本属于必然的、一般的情形却当成偶然的、特殊的事件了,仿佛反垄断法成了普遍适用的法律,而知识产权法甚至所有财产法都成为一种例外了。
还有,从我国对私有财产法律保护的历史来看,改革开放初期,为了要引进技术,要促进科技的进展,“作为开始尝试私产的界定及保障,却选上了最难的一样入手——抽象的新知识专利资产”,“在 1980 年 1 月决定了要保障发明专利权”[11]。 4 年多之后,经过 44 次的修改,专利法在 1984 年 3 月 12 日通过,在 1985 年 4 月 1 日施行。以后又陆续颁布了商标法、著作权法,在短短十几年里建立了比较完整的知识产权保护制度。而反垄断法时至今日还未出台,那么,知识产权怎么会成了尚不存在的法律的“适用除外”了呢?
其实作为保护个人权利的财产法(包括知识产权法)与以维护社会公益为目标的反垄断法是两个并行不悖的法律部门,并不相互冲突与抵触,也不是什么“例外”或“除外”。虽然反垄断法被称为“自由企业大宪章”,但并不能否定和代替财产法的效力和作用;个人财产权利虽然必须受到社会利益的限制,但是社会利益最终是存在于个人生活之中的,没有对私人财产的保护,实现社会利益也是不可能的。
事实上,当代“财产法仍如顽固的自由主义壁垒,抵御着社会法律思想的冲击,并且迫使其在城门口安营扎寨。”[12]而对于中国这样一个私人权利本来就没有得到很大的重视和保护的国度,在发展市场经济的时代背景下,尤其值得我们精心培育与呵护包括知识产权在内的各种“私权”,而不要轻易地给它们扣上“垄断”的帽子,使它们背上沉重的“十字架”。

㈣ 注册斯里兰卡商标采用什么原则

斯里兰卡现行的商标法于1980年1月1日生效,注册斯里兰卡商标基于注册在先原则,在斯里兰卡,凡是能够用来区别一企业与其他企业的商品或服务的可视标志都可以作为商标进行注册,具体包括:任意或想象的名称、姓名、笔名、地理名称、标语、图形、浮雕、字母、数字、标签、外包装、符号、印章、图章、印记、花饰、边饰、缘饰、颜色组合以及商品或容器的外形。同时斯里兰卡还是《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《关于商品来源虚假标记的马德里协定》以及世界知识产权组织的成员国。

㈤ 《建立世界知识产权组织公约》的缔约国

阿尔巴尼亚(AL),阿尔及利亚(DZ),安道尔(AD),安提瓜和巴布达(AG),智利(CL),喀麦隆(CM),加拿大(CA),中非共和国(CF),乍得(TD),阿根廷(AR),中国(CN),亚美尼亚(AM),哥伦比亚(CO),澳大利亚(AU),科摩罗(KM),奥地利(AT),刚果(CG),阿塞拜疆(AZ),哥斯达黎加(CR),巴哈马(BS),科特迪瓦(CI),巴林(BH),克罗地亚(HR) 孟加拉国(BD),古巴(CU),巴巴多斯(BB),塞浦路斯(CY),白俄罗斯(BY), 捷克(CZ),比利时(BE), 北朝鲜(KP),伯利兹(BZ), 刚果民主共和国(CD), 贝宁(BJ), 丹麦(DK),不丹(BT),吉布提(DJ),玻利维亚(BO),多米尼加(DM) 波黑(BA),多米尼加共和国(DO),伯兹瓦纳(BW),厄瓜多尔(EC),巴西(BR),埃及 (EG),萨尔瓦多 (SV),保加利亚(BG),赤道几内亚(GQ),布基纳法索(BF), 爱沙尼亚(EE),布隆迪 (BI),柬埔寨 (KH),芬兰(FI),法国(FR),吉尔吉斯斯坦(KG),加蓬(GA), 老挝人民共和国(LA),冈比亚(GM),拉脱维亚(LV),格鲁吉亚(GE),黎巴嫩 (LB) 德国(DE),莱索托(LS),加纳(GH),利比里亚(LR),希腊(GR),利比亚 (LY),格林纳达(GD), 列支敦士登(LI),危地马拉 (GT), 立陶宛(LT),几内亚(GN), 卢森堡(LU),几内亚比绍(GW), 圭亚那 (GY), 马达加斯加(MG),海地 (HT), 马拉维(MW), 梵蒂冈 (VA), 马来西亚 (MY), 洪都拉斯 (HN), 马里(ML),匈牙利(HU), 马耳他 (MT) 冰岛(IS), 毛里塔尼亚(MR),印度(IN), 毛里求斯 (MU),印度尼西亚(ID), 墨西哥(MX), 伊朗 (IR), 摩纳哥(MC),伊拉克 (IQ), 蒙古(MN),爱尔兰共和国(IE), 摩洛哥(MA),以色列(IL), 莫桑比克(MZ), 意大利(IT) 牙买加 (JM), 纳米比亚 (NA),日本(JP), 尼泊尔 (NP),约旦 (JO),荷兰(NL),哈萨克斯坦(KZ), 新西兰(NZ), 肯尼亚(KE), 尼加拉瓜(NI),尼尔(NE),南非(ZA),尼日利亚(NG),西班牙(ES),挪威(NO),斯里兰卡(LK) ,阿曼(OM),苏旦(SD),巴基斯坦 (PK), 苏里南(SR),巴拿马 (PA),斯威士兰(SZ),巴布亚新几内亚(PG),瑞典(SE)巴拉圭 (PY), 瑞士(CH),秘鲁(PE), 叙利亚(SY), 菲律宾(PH), 波兰(PL), 塔吉克斯坦(TJ),葡萄牙(PT), 卡塔尔(QA), 前南斯拉夫马其顿王国(MK),南朝鲜(KR), 多哥(TG), 摩尔多瓦(MD),汤加(TO) 罗马尼亚(RO), 特立尼和多巴哥(TT),俄罗斯联邦(RU), 突尼斯(TN),卢旺达(RW), 土耳其(TR),圣基茨和尼维斯(KN), 土库曼斯坦(TM),圣卢西亚(LC), 乌干达(UG),圣文森特和格林纳丁斯(VC), 乌克兰(UA),圣马力诺(SM),阿联酋(AE),圣多美和普林西比(ST),英国(GB),沙特阿拉伯(SA),坦桑尼亚(TZ),塞内加尔(SN),美国(US),塞尔维亚和黑山(YU),乌拉圭(UY),塞舌尔(SC),乌兹别克斯坦(UZ),塞拉利昂(SL), 委内瑞拉(VE),新加坡(SG),越南(VN),斯洛伐克(SK),赞比亚(ZM),斯洛文尼亚(SI),津巴布韦(ZW)

㈥ 知识产权法是国际法还是国内法

知识产权法即有国内法、也有国际法!
知识产权法是指因调整知识产权的归属、行使、管理和保护等活动中产生的社会关系的法律规范的总称。知识产权法的综合性和技术性特征十分明显,在知识产权法中,既有私法规范,也有公法规范;既有实体法规范,也有程序法规范。但从法律部门的归属上讲,知识产权法仍属于民法,是民法的特别法。民法的基本原则、制度和法律规范大多适用于知识产权,并且知识产权法中的公法规范和程序法规范都是为确认和保护知识产权这一私权服务的,不占主导地位。
一、产生渊源:
中国知识产权立法起步较晚,但发展迅速,现已建立起符合国际先进标准的法律体系。知识产权法的渊源是指知识产权法律规范的表现形式,可分为国内立法渊源和国际公约两部分。
国内立法渊源:
1、知识产权法律,如著作权法、专利法、商标法;
2、知识产权行政法规。其主要有著作权法实施条例、计算机软件保护条例、专利法实施细则、商标法实施条例、知识产权海关保护条例、植物新品种保护条例、集成电路布图设计保护条例等;
3、知识产权地方性法规、自治条例和单行条例,如深圳经济特区企业技术秘密保护条例;
4、知识产权行政规章,如国家工商行政管理局关于禁止侵犯商业秘密行为的规定;
5、知识产权司法解释,如《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于诉前停止侵犯注册商标专用权行为和保全证据适用法律问题的解释》。
国际条约:
中国在制订国内知识产权法律法规的同时,加强了与世界各国在知识产权领域的交往与合作,加入了十多项知识产权保护的国际公约。主要有:与贸易有关的知识产权协定(TRIPS协定)、保护工业产权巴黎公约、保护文学和艺术作品伯尔尼公约、世界版权公约、商标国际注册马德里协定、专利合作条约等。其中,世界贸易组织中的TRIPS协定被认为是当前世界范围内知识产权保护领域中涉及面广、保护水平高、保护力度大、制约力强的国际公约,对中国有关知识产权法律的修改起了重要作用。
二、法律特征:
1、无形财产权。
2、确认或授予必须经过国家专门立法直接规定;
3、双重性:既有某种人身权(如签名权)的性质,又包含财产权的内容。但商标权是一个例外,它只保护财产权,不保护人身权;
4、专有性:知识产权为权利主体所专有。权利人以外的任何人,未经权利人的同意或者法律的特别规定,都不能享有或者使用这种权利;
5、地域性:某一国法律所确认和保护的知识产权,只在该国领域内发生法律效力;
6、时间性:法律对知识产权的保护规定一定的保护期限,知识产权在法定期限内有效。

㈦ 你认为我国知识产权法应纳入“民法典”还是应当分立

我觉得在我国还是得采取民商分立的原则。

㈧ 知识产权法总论的图书内容

齐爱民教授的《知识产权法总论》是一本真正意义上的关于知识产权法的体系和基本制度的原理书籍。比较而言,各科具体的知识产权法,如专利法、商标法和著作权法比较完善,然而遗憾的是,在全球知识产权法迅猛发展的今日,成熟的知识产权法总论始终并未出现。知识产权法总论的形成其意义不可谓不大。没有总论,知识产权法就没有灵魂,也就无法完成自身的体系化,也就不能形成真正意义上的知识产权法典。齐爱民教授所著的《知识产权法总论》是关于知识产权的一般规定,其内容除了什么是知识产权法以及知识产权法的基本理念、宗旨外,还在总论领域实现了以下的重大突破:
第一,第一次澄清和建立了知识产权法的原则体系。知识产权法的原则体系一直是知识产权法的难解之谜。总的来看,贯穿于知识产权法的原则可以分为民法的基本原则、财产法的基本原则和知识产权法的特有原则。知识产权法的特有原则包括思想与表达相区分原则、合理使用原则和权利穷竭原则。知识产权法原则体系的构建,是知识产权法体系化和制定知识产权法典的理论基础。
第二,准确定位知识产权法的逻辑起点——知识财产。宏伟的法学体系大厦,往往建立在简单的基点之上。庞杂宏伟的物权法是以“物”为出发点的。而知识产权法是以知识财产为逻辑起点的。知识产权法是这样一个由“思想”到“权利”的过程:1、人的大脑形成了一种思想,该思想由于该人的表达(通过口头或者纸质载体或者电子载体)而获得了独立性;2、获得了独立性的思想因符合法律的规定被拟制为财产,称为知识财产;3、知识财产被拟制的过程,就是知识产权的形成过程;4、知识产权人凭借知识产权对该思想享有控制权,通过自己实施和授权他人实施来实现经济利益。简单看,所谓知识产权就是这样一个从大脑到钱包的过程。
第三,构建知识产权的权利体系。知识产权是专利权、商标权和著作权等具体知识产权的上位概念。知识产权权利体系,是从知识财产的性质和利用,构建的一个相互联系相互制约的权利体系,而非按照知识财产的不同而划定的条块分割的具体知识产权的简单相加。知识产权在社会上发挥作用,可以分为权利人自己实施和他人实施两种基本类型。这就决定了知识产权的权利体系的基本结构类型:完全知识产权和用益知识产权。完全知识产权是权利人自己对自己知识财产的行使的权源,而用益知识产权是非权利人实施他人的知识财产的权源。财产除具备使用价值之外,还具备交换价值。知识财产的利用,除实施之外,还可以发挥交换价值的作用提供担保。这就决定了知识产权的权利体系的另一种基本结构类型:完全知识产权和担保知识产权。而用益知识产权和担保知识产权同为定限知识产权,因此可知知识产权权利体系的结构为:完全知识产权和定限知识产权。这就是笔者所谓的二元知识产权体系结构。二元知识产权体系结构的提出,不仅在于促进知识产权的社会作用的发挥,而且在于明确当事人之间的权利义务关系,定纷止争。比如,通过独占许可和排他许可,被许可人获得了用益知识产权,为知识产权人。因此,在上述二种许可中,权利人可以用益知识产权进行设立公司的出资;而通过普通许可,被许可人仅获得债权,不能获得用益知识产权,因此,普通被许可人不能以“许可”进行设立公司的出资,因为该“许可”仅为债权。
第四,论证了知识产权行为理论。知识产权行为,是从知识产权权利变动过程中推导出来的一种法律行为,它在调节知识产权变动的神经系统。知识产权行为是以变动知识产权为目的的法律行为,是一种独立类型的法律行为。知识产权转让或者许可合同,是债权行为,并不能当然引起知识产权的转让或者许可,尚须知识产权行为方能完成。具体而言,知识产权行为就是知识产权合意和登记的结合。知识产权行为是调整知识产权变动,使之采取统一行动的调节器。该理论的提出,区分了债权行为和知识产权行为,保护了知识产权转让和许可的交易安全,保障了当事人的权利。
除此之外,知识产权法总论应该具备的内容一应俱全,这些基本内容包括知识产权的取得和权能、知识产权的效力和共有、知识产权行使、权利限制与知识产权滥用、知识霸权、知识产权与相关权利、知识产权合同、知识产权请求权、知识产权的保护途径和消灭等。
本书科学构建了大陆法系知识产权法的总论,在理论上促进了知识产权法体系化的实现,在实践上为知识产权基本法乃至知识产权法典的制定奠定了理论基础。

㈨ 斯里兰卡商标注册时采用什么原则

斯里兰卡商标注册时采用什么原则?斯里兰卡商标注册采用“申请在先”原则。

㈩ 注册斯里兰卡商标有怎样的规定吗

斯里兰卡现行的商标法于1980年1月1日生效,注册斯里兰卡商标基于注册在先原则,在斯里兰卡,凡是能够用来区别一企业与其他企业的商品或服务的可视标志都可以作为商标进行注册,具体包括:任意或想象的名称、姓名、笔名、地理名称、标语、图形、浮雕、字母、数字、标签、外包装、符号、印章、图章、印记、花饰、边饰、缘饰、颜色组合以及商品或容器的外形。同时斯里兰卡还是《保护工业产权巴黎公约》、《商标国际注册马德里协定》、《关于商品来源虚假标记的马德里协定》以及世界知识产权组织的成员国

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