两者区别主要体现在保护对象、保护条件、产生程序和适用领域不同。
② 自己写的软件想保护,是申请专利还是著作权
软件代码本身可以申请著作权
软件中创新的技术方案,如新的算法,可以申请发明专利
③ 该申请专利还是保护版权
你是一种方法,软件只是实现这种方法的一个载体.为了保护周全,你应该申请专利.
问题版补充权:关键是如果是软件类的 那就是归版权局管 不归专利局
这谁说的.汉字编码方法本身是不能申请专利,比如五笔字编码程序.但是他结合到具体,比如通过键盘上那些按键来实现,那这就可以申请了.
④ 申请外观专利好还是申请版权好高手们请进!!!
外观专利与版权的区别:
外观专利保护的内容要分类别的,但版权如果并未固定在某一具体产品上,他的保护范围可能囊括所的有产品和使用方式;
外观专利可以较早的取得专利的申请号,但版权的登记号只能在取得登记证书后方可取得;
外观适于所有产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用工业应用的新设计。但版权可适用于文字作品(广告语,企业的宣传资料,VI手册,品牌故事,内部期刊,产品说明书,各种书籍等文字作品);美术作品(包装袋,卡通图片,企业文字、图形标识等);工程图纸、工业模型等上述作品。
保护力度:
外观专利权保护时限是10年,版权保护的时限是50年,从维权方面来说,外观专利较强。
维持费用:
外观专利需要缴纳申请费、授权登记费,授权之后每年还要缴纳年费,直到专利无权之日止;申请版权只需要前期缴纳登记费。
需要注意的是,专利法和著作权法属于不同的法律体系,针对一个产品包装可能同时存在两个权利人,一旦发生权利纠纷,可能会花费更多的费用,为防止发生权利纠纷,可以考虑同时申请外观专利和版权。
具体情况根据你的产品规划和市场投入时间综合考虑吧。若有疑问可以给我发送消息继续为你解答。
⑤ 计算机软件能申请专利吗 专利与著作权的差别
可以,
用《著作权法》保护计算机软件基本成为通例。我国《著作权法》第三条直接将计算机软件作为作品的一个类型加以保护,即用软件著作权加以保护。但是,软件著作权保护软件也有一定的缺陷,软件著作权保护的是作品的表达形式,而不保护思想内容。由于软件著作权保护范围的限定,使其对某些作品的保护显得非常的苍白,例如一款新开发的软件,他的重点在于实现方法,而其他工程师学习后掌握了他的实现方法,用其他语言来重新编写一个类似的软件,由于软件著作权不保护方法,所以该做法并不构成侵权,所以软件著作权的保护范围有限,不能很好地保护该软件。
软件专利权则不同,《专利审查指南》中第二部分第九章专门就“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”进行了详细描述,软件专利申请保护的是软件的构思,要有完整的技术方案,软件底层包括的主要模块和各个模块之间的相互交互过程,采用何种语言以什么具体的语句实现,软件专利并不说明。授权以后,他人采用该构思,就可能构成侵权。因此,软件专利的保护力度就比软件著作权的保护力度大的多。另外,申请软件专利还要注意,申请专利的软件构思不能是“智力活动的规则与方法”。
软件专利权和软件著作权是两种知识产权保护形式,保护的客体是不同的。同一个软件可以在包含能够申请专利的技术方案的同时,其代码又构成软件著作权的保护客体。因此,一个软件既可以申请软件专利权也可以申请软件著作权,两者并行不悖。对于软件专利权申请而言,关键是在申请日之前该技术不能公开,如果相关软件已经公开了,则其包含的技术方案一般而言也必然公开了,所以,申请软件专利必须在该软件向社会公开之前申请。但是,软件著作权登记并不意味着该软件被公开,软件著作权登记公开的内容仅仅是一些相关事项,并不公开代码。因此,软件著作权登记和申请专利之间并没有特定的先后关系,完全可以根据自己的需要确定顺序。一般而言,专利申请从委托代理人代理到提交,周期比较长,可以先进行。
⑥ 测试软件申请专利与申请著作权有什么区别
著作权登记一般来说是对界面、源代码等进行保护,通常只有当侵权嫌疑人COPY或部分COPY你的软件才可能构成侵权。著作权保护的是具体的表现形式、具体的文字表达,并不保护作品的思想和内涵,因此,判断是否构成著作权法意义上的侵权主要是看具体的文字表达是否构成相同或实质性相似。目前对于文字作品侵权没有明确的比例要求,都是由法官司法裁量的,就目前您提供的信息来判断,如果仅有25%构成相似,而这25%是不能单独构成著作权法意义上的作品(例如字典的词条),那么在此情况下可能不构成侵权呢。
专利申请通常是对数据的处理流程等进行保护,不局限于源代码,保护范围相对于著作权登记要宽一些,具体的保护范围跟权利要求有关。
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⑦ 产品包装申请专利比较好,还是申请版权比较好
对于这个问题,首先要看此产品包装适合什么样的形式,版权既著作权是文学、艺术专、科学作品的作者享属有的合法权益。外观专利也叫外观设计专利,是对产品的形状、图案或其结合,及其色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
二者看似一样,但是在应用中还是有所不同的。
版权保护的是作者的想法和思想的表达方式,如果是通过包装来表现产品特征的,是可以申请版权的。
外观设计专利保护的是具体什么形状、什么颜色、什么图案等,包装申请专利也同样可以。
相对来说外观设计更加具有针对性,而且保护也更加全面。
外观设计专利必须要制定用途,比如酒瓶外观,只能在酒类包装过程中受保护;但是版权却不同,可以保护所有商品,比如这个酒瓶外观用来装饮料也可以受到保护。
外观设计专利的有效期为10年,版权为50年。版权的保护时间较长。
但是遇到诉讼案件时,外观设计专利更容易举证,而版权举证较为困难。
⑧ 申请软件著作权和软件专利有什么区别
第一:依据的法律不同软件的著作权保护依据《著作权法》和《计算机软件保护条例》。软件的专利保护依据《专利法》,具体审查标准参见国家知识产权局专利《审查指南》第二部分第九章“涉及计算机程序的发明专利申请审查若干问题”。第二:保护原则不同软件著作权是在软件创作完成后自动产生的,也是自愿进行软件著作权登记,登记的目的是体现公证的效力,主要用于声明著作权权属,同时使后续维权时的证据力度更大。软件专利则必须向专利局提出申请才能获得保护,因此必须要积极申请,且专利制度也是以“用公开换保护”为原则。第三:保护客体不同软件著作权申请提交的资料是源代码及用户操作手册,所以软件著作权保护的是表现形式,不保护思想。这样就有可能出现竞争对手将你的软件进行研究,然后改变编程语言,达到的结果是一样的,但由于代码不相同,所以不侵犯著作权。软件专利则不同,在申请时描述的是软件的设计构思(注意一定要以技术方案的形式表现,或者最好能够结合硬件来表现),包含了软件流程图的内容,而不是主要说明采用哪种程序语言实现。一旦获权后,他人只要采用了软件专利的设计构思或方案,就可能构成侵权。第四:申请通过率不同软件著作权实行的是登记制,一般不需要经过实质审查,只要形式审查时提交的材料符合要求,并且不违反《著作权法》的规定即可获权,登记通过率极高。软件专利需要经过形式审查和实际审查。形式审查主要是审核专利材料是否符合申请要求,形式审查通过后就会公开,再进入实质审查,审核该专利是否符合《专利法》的要求,并且要满足新颖性,创造性,实用性等诸多要求。一般纯软件型的专利不易获权,通过软硬件结合的方式会提高其授权率,但总得来说通过率依然不高。第五:保护期限和维护费用不同公民的作品,其法律规定的相关著作权保护期为作者有生之年加死亡后50年;法人及其它组织的作品,其法律规定的相关著作权的保护期为50年。费用方面只会缴纳前期的申请费,后续不会有维护的费用。一般来说软件专利只能申请发明专利,保护期限从申请日起算20年。而发明专利每年都需要缴纳年费,过期不缴纳即视为放弃专利权。第六:优缺点不同软件著作权可以不用公开就受到保护,并且能够让创作者快速地获得著作权保护,普通登记一般4个月左右授权,采用加急申请软件著作权最快能一个工作日授权。能够让著作权人快速抢占市场,拿到政府相应的资助。
⑨ 著作权和专利权有何区别
第一,保护的对象不同。著作权保护的是供人们欣赏、学习和阅读内的作品,如小说等;商标容权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记,如海尔等商标。第二,保护的条件和要求不同。《著作权法》可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性。但《商标法》不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标。第三,权利产生方式不同。著作权通常自动产生,不必经过任何登记或审查程序;商标则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
⑩ 著作权和专利的区别是什么
著作权和专利的区别:保护的对象不同、保护的条件和要求不同、权利客体范畴不同、权利的内容不同、权利的排他性不同、权利受保护的期限不同。
1、保护的对象不同。著作权保护的是作者思想、情感和观点的表现形式,不保护思想、情感和观点等内容本身,这些形式表现为小说、论文、电影、歌曲、图画等种类。专利权保护的是发明创造,属于思想、观点内容范围,包括发明、实用新型和外观设计三种类型,比如电视机的发明、灯泡的制造方法、可口可乐瓶独特的外观设计等。
2、保护的条件和要求不同。由保护对象所决定,著作权法可以保护两部主题内容相同的作品,只要这些作品具有独创性;但专利权不会保护主题内容相同的两个发明创造,例如,甲发明了电视机,并申请了专利,乙就不能再申请这一专利。
3、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。
4、权利的内容不同:著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
5、权利的排他性不同:我国《著作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
6、权利受保护的期限不同:著作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,著作权中的财产权的保护期限较长,公民的著作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的著作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
(10)申请专利还是申请著作权扩展阅读:
采取何种措施保护专利权
1、认真实施专利权保护的法律法规、我国已颁布了许多保护专利权的法律法规、部门规章,以及一些相关的司法解释,如《专利法》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》等,不折不扣地贯彻实施专利权保护的各种法律法规,行政执法部门和司法机关要加大对专利侵权行为的惩处力度,使侵权人畏惧法律,侵权行为才能有效地受到遏制,体现出法律法规对专利权保护的作用。
2、增强专利权法律保护的意识、加大专利权保护的国内和国际法律法规的普及和宣传力度。使专利权人该熟知与其专利权相关的法律法规,提高专利权人自我保护的认识,落实从申请到授权各个阶段的保护措施。
3、鼓励专利申请、国家应当出台一系列鼓励科研人员积极申请专利的措施,让专利尽快转化成生产力,造福于民,尤其要注重到国外去申请专利,以更好地保护专利权。
4、建立完善的专利转让机制、我国目前还未建立一个完善的保障专利转让的机制,专业的专利评估人员和推广机构也较少,出现了“研究专利难,转让专利更难”的现象。因此,建立一个完善的保障专利转让的机制,加快专利转让人才的培养,造就一批既有专利评估知识、又懂专利推广技巧、并能维护专利权人利益的高素质人才势在必行。
5、加强专利权海关保护的力度、在我国进出口贸易中,许多是专利产品,其中有些是专利侵权产品,专利侵权行为既有来自国内也有来自国外。因此,为了保护专利权人和消费者的合法权益以及提高我国产品的国际声誉,应该对海关、专利管理机关加大人、财、物的投入,严把国门,杜绝专利侵权产品进出国境。