Ⅰ 香奈儿起诉华为商标侵权,对此你怎么看
万万没想到,华为和香奈儿这两个毫无关联的品牌一起上了热搜——欧盟法院(EU General Court)当地时间4月21日判定,华为被诉商标并不构成对奢侈品品牌香奈儿的商标侵权,因为二者标志并无相似之处。
这件事其实要追溯的话。需
有网友说:品牌众多,设计师的创造力也有限,所以设计上的相似是不可避免的。 但是只要在同一领域的品牌不容易混淆就可以了。
Ⅱ 知名品牌的包包,比如:香奈儿皮包,有申请设计专利吗
logo当然有专利啦'广州大把卖a货的'你卖应该没事的'
Ⅲ 今天收到香奈儿举报了我80个宝贝侵其知识权,淘宝同一个人当天举报多个宝贝侵知识产权怎么扣分
赶紧下架,你的店铺信誉度高不搞,如果新店你完全可以放弃这个店,如果信誉度很高的店,也是有办法解决的。
Ⅳ 香奈儿起诉华为,到底所为何事
为什么香奈儿会起诉华为呢?这香奈儿和华为八竿子打不着的两个牌子,一个是做奢侈品的,一个是做通讯制造的能有什么冲突呢?
香奈儿logo
网友们评价为香奈儿这是找茬,想趁机捞一笔。还有网友认为香奈儿而作为服饰箱包类的产业,没有权利去起诉通讯制造业的商标。
但是,实际上这是中国创新企业发展必经之路。
根据国际的规定,商标起诉可以跨行业进行。哪怕你只是一个卖包子煎饼的,只要你有商标,只要你觉得其他的产品商标和自己的商标过于类似,都可以进行相关方面的维权。
但是香奈儿在商标保护的方面的专业和坚决上诉的态度还是值得大家学习的。因为实际上在很多情况下,企业卖的不仅仅是产品,更是品牌也就是商标。所以香奈儿会那么看重自己的商标的独特性。
反观中国的老干妈起虽然牌子畅销国内外,可是对自己的商标保护却做的远远不够。去年我们围观老干妈和腾讯之间关于商标的那场官司,就可以看出老干妈品牌的保护意识实在太低。品牌是一个企业的形象,所以只有好好的保护品牌的独立性,打击各种可能的侵权和冒仿,才有利于企业的长远发展。
再比如今日油条,居然做了一个和今日头条一模一样的商标,这会给消费者带来极大的误解。可是知道此事的相关网友居然还纷纷支持今日油条的行为。可见商标方面的知识产权的普及还需要经历相当长的一段时间。
最近的4月26号是刚刚过去的世界知识产权日。企业对于自身商标的保护要很注意了,如果自己的商标一旦无法使用,那么先前准备的各种生产材料都只能弃置,自己的品牌形象的重新建立,那可是一笔不小的损失。
Ⅳ 卖香奈儿同款没有logo算是侵犯知识产权吗
中国基本不查,你不说是香奈儿样式就没人管,说了其实也没人在意。从中国刀具行业就能看出,打着给国外代工的旗号骗人的多了去了,根本没人管。
Ⅵ 判决商标侵权案件的规则有哪些,香奈儿商标侵权案件
以下依照《商标法》、以及有关的法律、法规、司法解释,在商标侵权案件中结合“全面赔偿原则”,就如何确定赔偿额提出分析。
关于在商标侵权案件中,赔偿确定的依据。《商标法》第五十六条规定,侵犯商标专用权的赔偿数额,为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益,或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失,包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。由此可见,在商标侵权案件中,确立赔偿时须要原告举证证明侵权人在侵权期间因为侵权所获得的利益,或者原告举证证明被侵权人在侵权期间因被侵权所受到的损失。这里几个问题需要说明:
第一、侵权期间如何确定。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》十八条,侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年,自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该注册商标专用权有效期限内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》可知,侵权期间一般是2年,上述2年的起算日期是原告向有管辖权人民法院提起民事诉讼之日起。
第二、侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益的确定。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条规定,商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算;该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。上述司法解释对于计算侵权所获得的利益,提供了两种计算方式。其一为侵权商品销售量与该商品单位利润乘积,也即用侵权商品销售量乘以侵权商品的单位利润得出的数额。其二为侵权商品销售量与注册商品的单位利润乘积,也即用侵权商品销售量乘以原告注册商标商品的单位利润得出的数额。当然使用第二种方式的前提是在侵权商品单位利润无法查明的情况下。另外,这里有一个问题没有解决,即无论是侵权商品的单位利润还是注册商标商品的单位利润中的“利润”,有销售利润、营业利润和净利润之分,很显然上述利润逐级递减。那么究竟适用那个利润作为计算基础呢?
2007年4月25日,最高人民法院在雅马哈发动机株式会社诉浙江华田工业有限公司、南京联润汽车摩托车销售有限公司、台州华田摩托车销售有限公司和台州嘉吉摩托车销售有限公司侵犯“雅哈”及“yamaha”注册商标专用权终审民事判决书中,认为“《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十条第三款规定,侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。该规定在计算相关问题时,可以作为参照。本案雅马哈发动机株式会社主张以侵权获利来确定赔偿额,计算的是营业利润,并非销售利润和净利润,已扣除相关的产品销售税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用,无需扣除企业的所得税。因台州华田摩托车销售有限公司、台州嘉吉摩托车销售有限公司拒绝向原审法院提交营业利润和成本的相关证据,也未向本院提出上诉请求,故浙江华田工业有限公司关于雅马哈发动机株式会社主张的计算方法未扣除经营成本、所得税等费用的上诉理由,本院不予支持”。
根据上述最高人民法院民事判决可知侵权损害赔偿中的利润,一般是营业利润,而对于那些以侵权为业的以销售利润为准。很显然,这样计算表明了对于故意实施商标侵权行为的惩罚倾向。
第三、被侵权人在侵权期间因侵权所遭受的损失。
《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条规定,商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失,可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。由此可见,关于被侵权人所遭受的损失,上述司法解释也提供了两种计算方式。其中之一就是以被侵权人因为侵权所造成商品销售减少量乘以被侵权人注册商标商品的单位利润所得出的乘积;其中之二就是以侵权商品销售量乘以被侵权人注册商标商品的单位利润所得出的乘积。
就第二种计算方式与第三种计算方式比较可见,针对同样的案件,采用不同的计算方式就会得出不同的赔偿数额。例如,在一侵权案件中,被告生产了侵权商品共500件,侵权商品单位利润为10元,注册商标商品单位利润为12元。原告因为被告侵权销售减少100件。在上述例证中,采取不同的选择标准,会有不同的赔偿结果。以下逐一计算,首先以所获利益为计算原则计算,有两种计算方式,第一是用侵权商品销售量乘以侵权商品的单位利润得出的数额,即500×10=5000;第二假如侵权商品单位利润无法计算,则用侵权商品销售量乘以原告注册商标商品的单位利润得出的数额,即500×12=6000元。其次以遭受损失为计算原则计算,也有两种计算方式,第一是以被侵权人因为侵权所造成商品销售减少量乘以被侵权人注册商标商品的单位利润所得出的乘积,即100×12=1200,第二是以侵权商品销售量乘以被侵权人注册商标商品的单位利润所得出的乘积,即500×12=6000元。
很显然,上述计算方式中,以侵权商品销售量乘以被侵权人注册商标商品的单位利润所得出的乘积为最高。而《商标法》第五十六条对于被侵权人所获利益以及侵权人遭受损失的规定,属于选择性质的,即原告可以选择以所获利益作为计算标准,也可以选择以遭受损失为计算标准。在上述例证中,以所获利益作为计算标准,原告可以获得5000元或6000元的赔偿,但是原告获得6000元赔偿的前提是被告侵权商品单位利润无法核算;而在上述例证中,以遭受损失作为计算标准,原告可以获得1200元或6000元的赔偿,但是上述赔偿的计算取决于原告的选择。故,上述例证表明不同的计算方式会得出差异很大的赔偿结果,因此这就是为什么《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定“依据商标法第五十六条第一款的规定确定侵权人的赔偿责任时,可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额”的原因。即在商标侵权案件中,为了获得更大的赔偿额,原告可以选择被侵权人在侵权期间因侵权所遭受的损失,并采用以侵权商品数量与注册商标商品单位利润乘积为的计算方式。
第四、法定赔偿的确定。
《商标法》第五十六条第二款规定,前款所称侵权人因侵权所得利益,或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。上述五十万的赔偿如何确定,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》十六条第二款规定,人民法院在确定赔偿数额时,应当考虑侵权行为的性质、期间、后果,商标的声誉,商标使用许可费的数额,商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。
2007年2月最高人民法院在无锡召开了2006年度全国知识产权审判工作会议上提出“对于难以证明侵权受损或侵权获利的具体数额,但有证据证明前述数额明显超过法定赔偿最高限额的,不适用法定赔偿额的计算方法,应当综合全案的证据情况,在50万元以上合理确定赔偿额。在依据法定赔偿方法确定赔偿责任或依据其他方法确定赔偿责任需要酌定具体计算因素时,可以考虑当事人的主观过错大小确定相应的赔偿责任”。由此可见,对于《商标法》五十六条所确定的法定赔偿,司法机关的态度是既要尊重法律、也要尊重客观事实。这也就是为什么在有些知识产权侵权案件中,原告明确适用法定赔偿原则的前提下,最后实际的赔偿额超过了50万。
第五、对于商标侵权中的故意侵权,不仅仅应当适用“全面赔偿原则”,而且应当对于侵权人给予一定的民事制裁。
2007年4月25日,最高人民法院在雅马哈发动机株式会社诉浙江华田工业有限公司、南京联润汽车摩托车销售有限公司、台州华田摩托车销售有限公司和台州嘉吉摩托车销售有限公司侵犯“雅马哈”及“yamaha”注册商标专用权二审民事判决书中,认为“鉴于浙江华田工业有限公司侵权故意较为明显,且在原审法院和本院审理期间,均未提供完整的财务资料,原审法院据此推定雅马哈发动机株式会社主张的赔偿数额成立并无不妥。因本案侵权产品的单位利润和侵权所得利益能够查清,浙江华田工业有限公司关于本案应当适用侵权产品数量乘以注册商标产品利润的计算方法或者适用50万元以下赔偿的上诉请求,无事实和法律依据,本院不予支持”。根据上述最高人民法院的民事判决书可知,对于那些故意实施商标侵权行为,司法机关可以根据案件情况将有关侵权商品销售数量以及侵权商品单位利润等举证责任部分转移给被告,在被告拒绝举证的前提下,被告应当承担举证不能的不利后果。
Ⅶ 香奈儿拥有山茶花标志的专利权吗
极度温和的配方,完美呵护娇嫩的脸部肌肤。魅力与效益兼具的香奈儿山茶花保湿乳霜,配方含有香奈儿山茶花保湿系列凝聚大自然与科学结晶下的两个明星成分:山茶花精华PFA*,具有杰出独特的润泽功效;蓝姜精华PFA*,是细胞自我防御的专家。山茶花保湿乳霜能润泽、保护肌肤,抵抗所有的伤害与污染,美化肤质。此外,此系列产品所拥有的愉悦感来自於香奈儿细腻、深具女性魅力、与舒缓镇静效果的淡雅清香。白桃和西瓜沁凉清新的果香调,烘托出紧接在后的茉莉、牡丹、樱草属植物花香,最终散发的是粉质、木质香调的白麝香。中性与干性肌肤一定会爱上这种丝滑、丰润、性感的质地。富含乳木果油与油菜籽(Canola)衍生物,有效润泽、平滑肌肤,赋予一整天极致的活力与舒适感受。 * PFA:由香奈儿研发的多重精密分馏科技所提炼出的美容活性成分。
Ⅷ 关于香奈儿侵权问题,求助法律相关知识。
本人不同意楼上的看法。
1、香奈儿作为一世界级著名商标,应当是可回以被认证为驰名商标的(答就算目前没有,在诉讼的过程中认证成功可能性也基本上有9成以上),不管他是不是已在中国注册,应当都可以禁止其他人使用该商标(任何商品都不可以使用该标志)。
2、“上海香奈儿中国贸易有限公司”应当只是被“法国香奈儿”授权使用该商标,对非法使用该商标的第三人,是可以通过委托国家认可的具有商标代理资格的组织代理,诉讼和其他事务的。
3、对于提问者所说的,“因为如果法国香奈儿公司直接投诉,肯定是把所有关于香奈儿的都投诉了,不单单是我”,本人不认同。作为知识产权诉讼的策略,一般需要掌握了一定的证据,或者能够计算非法所得,才会采取行动。一般都“不可能把所有关于香奈儿的都投诉了”,而是逐个击破。举个不恰当的例子:一个城市里有很多小偷,一个小偷作案被抓了,他说为什么没有把所有小偷都抓起来?所以他不服。所以建议还是态度端正,及时收手。
4、卖大牌是有危险的,建议知法的同时恰当规避,罚钱事小,铁窗事大。
Ⅸ 香奈儿起诉华为商标侵权,你觉得这是在碰瓷吗
就在4月21日,法国一著名奢侈品牌香奈儿与中国华为关于商标侵权案的结果终于出来了。这场在2017年就开始的拉锯战最终在2021年一香奈儿的败诉所结束。
在产权保护相关事项宣传之后,人们对于知识产权的重视程度也越来越高。最容易被抄袭的logo、字体等等,也被所有人开始重视。这其实是一件让人感到开心的事情。因为知识产权对于一名艺术工作者来说真的是一件非常重要的事情,原创原本就是艺术工作者最重要的一个能力。对于很多艺术工作者来说,作品就像是自己的孩子一样!所以能够保护自己的作品真的是一件让人感到开心的事情。
Ⅹ 我是淘宝卖家,店铺的手链用了香奈儿logo的银饰做配件,被投诉侵犯知识产权怎么办
(内蒙古专利商标)内蒙古汉唐知识产权擅长综合各种法律手段运作知识内产权保护案件,容在知识产权调查、申请工商查处、以及商标购买、网络侵权打击等方面,凭借高效的信息收集网络,和多样化的保护手段,成功处理了数百起刑事案件、取缔数个全国性的侵权网络,多起案件被国家执法机关或者行业媒体评为年度优秀案例。