如果不知情且不应该知情,也就是说主观无过错,是善意的销售者,那么可以只承担停止侵权的责任,不用承担赔偿损失的责任。
2. 求侵犯著作权罪最新司法解释
侵犯著作权罪,
是指以营利为目的,未经著作权人许可复制发行其文字、音像、计算机软件等作品,
出版他人享有专有出版权的图书,
未经制作者许可复制发行其制作的音像制品,制作、出告假冒他人署名的美术作品,
违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为
3. 著作权司法解释诉讼时效问题
《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》规定:“侵犯著作权的诉讼时效为两年,自著作权人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过两年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该著作权保护期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算两年计算。”
诉讼时效制度的核心是权利人在知道或者应当知道民事权利被侵犯之日起,3年期间向人民法院提起保护民事权利的诉讼请求,即权利人应当主动积极维护自己的合法权益,超过3年诉讼时效期间权利人提起请求保护民事权利的诉讼请求,人民法院不予保护。然而,最高人民法院的解释在规定其适用《民法典》(于2021年1月1日生效)规定的诉讼时效制度时,又规定侵犯著作权的诉讼时效不适用《民法典》规定的诉讼时效制度。
依最高人民法院的“权利人超过两年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该著作权保护期内,人民法院应当判决被告停止侵权行为;侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推两年计算”解释,权利人提起侵犯著作权的诉讼时效不适用《民法典》规定的诉讼时效制度,权利人可以抛开诉讼时效制度,不受两年诉讼时效的限制,只要在该著作权保护期内,权利人提起诉讼时侵权行为仍在持续,均可向人民法院请求著作权保护的诉讼请求,人民法院仍可予以支持,权利人仍可获得自起诉之日起向前推算两年的侵权损害赔偿。
最高人民法院的这一解释,是将侵犯著作权的诉讼时效圈定在该著作权的保护期内,从法律的角度对该诉讼时效作出延长的规定,这一抛弃诉讼时效的直接后果可能因此出现权利人维权的消极意识和权利人权利的滥用。
4. 侵犯著作权的行为如何处罚
侵犯著作权的行为如何处罚?侵犯版权的事情可大可小,我们国家的刑法当中就有侵犯著作权罪的规定。分别是处于三年以下有期徒刑和处七年的有期徒刑,是有着对情节的不同相应的处罚也是不同的。侵犯著作权的行为如何处罚1、判处三年以下有期徒刑或者拘役的情形根据2004年颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称解释)第五条:以营利为目的,实施刑法第二百一十七条所列侵犯著作权行为之一,违法所得数额在三万元以上的,属于违法所得数额较大;具有下列情形之一的,属于有其他严重情节,应当以侵犯著作权罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:(1)非法经营数额在五万元以上的;(2)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品,复制品数量合计在一千张(份)以上的;(3)其他严重情节的情形。简单概括以上规定,违法所的额在三万元以上,或者非法经营额在五万元以上,复制侵权光盘在一千张以上的,即可判处三年以下有期徒刑或拘役。2、判处七年以下有期徒刑的情形该解释规定:以营利为目的,实施刑法第二百一十七条所列侵犯著作权行为之一,违法所得数额在十五万元以上的,属于违法所得数额巨大;具有下列情形之一的,属于有其他特别严重情节,应当以侵犯著作权罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:(1)非法经营数额在二十五万元以上的;(3)未经著作权人许可,复制发行其文字作品、音乐、电影、电视、录像作品、计算机软件及其他作品,复制品数量合计在五千张(份)以上的;(3)其他特别严重情节的情形。简单概括以上规定,违法所的额在十五万元以上,或者非法经营额在二十五万元以上,复制侵权光盘在五千张以上的,即可判处七年以下有期徒刑。
5. 对严重的侵犯著作权行为要追究什么责任
赔偿因侵犯著作权而获得的利益
6. 侵犯著作权罪,又销售该侵权复制品的,如何论罪为什么
一、定:侵犯著作权罪。
二、依据:司法解释《关于办理侵犯知识产权刑事案版件具体应用法律若权干问题的解释》第十四条
实施刑法第二百一十七条规定的侵犯著作权犯罪,又销售该侵权复制品,构成犯罪的,应当依照刑法第二百一十七条的规定,以侵犯著作权罪定罪处罚。
7. 关于著作权侵权的问题,求解答
著作权侵权的判断标准是,接触+实质性相似
所谓接触,就是指你曾经了解知道过有他人的作品,然后你利用了他人的作品,与他人的作品实质性相似,就是侵权。
如果你能证明你没有接触过,完全是独立完成的作品,不管是否相似,相似到什么程度,都受著作权法保护。这是原则。
事实上很难证明自己完全是独立完成的。
原因在于,第一,从证据规则的角度,证明自己做过什么很容易,但是证明自己没做过什么就很难,你很难说明自己没有接触过这个电视剧或者小说;第二,人总是站在前人的肩膀上的,很少有一种思想完全是自己凭空想出来的,一般总是根据自己接触过的事情或者看过的书等等当中获得灵感,很多东西都是在潜移默化中影响着一个人的思想。
那就从实质性相似入手。
著作权法保护表达,不保护思想。
也就是说如果两部小说在情节上有一定的相似性,并不必然认为是侵权。
要看相似到什么程度。
例如韩剧总是两家人从小有恩怨开始,到女二介入,然后男主病危、失忆,在最后HE。这就是小说、电视剧的大体情节,所谓的套路,也就是你所说的创作思路,属于思想的范畴,著作权法是不保护的。
著作权法保护的是具体的表达,但也不是说一定要每个字都一样,但是如果涉及到很具体的情节相似,那就是侵犯版权了。比如郭敬明的梦里花落知多少,和庄羽的《圈里圈外》,是少数的认定情节侵权的典型。这两部作品在很具体的情节上有明显的相似,比如男主为了现女友出版一本书,找前女友也就是女主帮忙,但是女主因为其他原因拒绝,于是遭到现女友的嫉恨,男主和女主之间也产生嫌隙。当然书中描写在更详细的地方都有相似,但这就属于比较细的情节上,包括人物设定等都很相似,属于侵权。
像你说你的小说和电视剧里人物设定等不相似,那我觉得应该是属于大体情节上有一定相似性,具体表达是不相似的。
当然,具体表达和思想的界限在哪里是著作权法上的一个难题,很难有客观的标准。
另外,也存在一种可能是这种表达已经处于公有领域,也可以此作为不侵权的抗辩理由。所谓公有领域,就是指作品已经过了保护期,不再受保护。
虽然你找到的90年代末的连续剧肯定没过保护期,但是如果你能找到更久远的作品,情节都很相似的话,那你就能说你借鉴的是这个不受保护的作品,也就不侵权了。
8. 对于侵犯著作权罪的处罚,国家是如何规定的
键盘著作权应该停止侵犯另外赔偿被侵犯著作的经济损失和名誉损失。大概就是这样。