❶ 苹果每年都会申请大量专利,而为什么这些专利很少用在自己的产品上
苹果在大量申请专利的同时,却很少将申请到的专利使用在自己的产品上,这是因为申请了数量众多的专利,这些专利却并不见得都适合苹果产品。而苹果公司善于研发,一旦有研发成果自然会通过申请专利的方式来保护自己的权益。
苹果产品一向以简洁高效著称,成就苹果品牌的并不是繁杂的功能,而恰恰是苹果高效率的处理能力。因此将过于繁杂的专利运用到苹果上,很有可能会起到画蛇添足的效果。苹果公司拥有大量专利,能够运用在自家产品上的专利当然是最优质的研发成果。如果贪图运用更多专利而简单的将一些劣质专利运用到自家产品上。或许会让苹果的口碑下降,失去了自身独特性的苹果,也很难在竞争越来越激烈的手机市场占有一席之地。
苹果公司在申请大量专利的同时,并没有将大量专利运用于自身产品,这是基于苹果对自身价值的考量,作为手机行业的翘楚,苹果公司的一些政策策略是值得我们思考与借鉴的。而在科技的道路上,唯有创新求实,才能够有新的突破。
❷ 专利和版权的区别是什么
版权和专利的区别
1概念不同:版权其实就是著作权,是指著作权人对作品依法享有的权利。
专利权是因特定的发明创造而享有的对发明物品依法享有的权利。
2主体不同:著作权的主体又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。分为以下几类:(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体.
(2)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。
(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。
专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。外国人、外国企业或者外国其他组织也可以成为我国的专利权人。
3客体不同
著作权的客体即作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并以能以某种有形形式复制的智力成果。具体包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(1)文字作品;(2)口述作品,如演讲、报告、授课、法庭辩论等;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(4)美术、建筑作品;(5)摄影作品;(6)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(8)计算机软件;(9)法律、行政法规定的其他作品。
专利权的客体:是指符合专利条件的发明创造,具体包括发明、实用新型和外观设计。发明创造是一种智力劳动。从民法的角度看,发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制。因此,非完全民事行为能力人也可以从事发明创造活动并因此获得专利权。
❸ APP开发与版权、商标、专利有什么关系
1、都属于知识产权
2、APP开发属于版权
3、他与上边和专利都是知识产权
4、其他没有什么一样的
❹ 苹果和三星专利权之争
苹果和三星专利权之争实质就是创新能力之间的较量。
苹果去年4月首先在美国起诉三星,作为回应,三星随后在韩国和其他国家向苹果发起诉讼。双方一时掀起了专利大战。近日,三星在美被陪审团裁定败诉,或将产生一笔巨额罚款。
尽管三星被裁定赔偿苹果10 .5亿美元(约合人民币6 6 .75亿元),但双方的专利案尚未算落幕- -苹果正拟定一份申请禁售的28款三星产品名单,经美国法院认可后,这些产品将被禁止在当地市场销售。其中中国涉及2款手机和1款平板电脑。不过按流程,苹果若也想在中国也禁售这些三星产品,还需向国内法院提起诉讼,并经历无法估算时长的诉讼过程。
对此,苹果中国并未进行任何说明,但据记者了解,在美胜诉后的苹果已拒绝向三星提供授权。也就是说,除非三星在未来的产品中改掉一切可能被苹果起诉的细节,否则在美国诉讼案的示范作用下,任何形式任何地区的侵权诉讼,都可能出现。
尽管苹果目前还未在中国国内对三星提起诉讼,故这些机型在国内的销售暂不会受影响,但据南都记者了解,苹果总部已决定不向三星提供与此次侵权案相关的专利授权。言下之意,即便三星愿意为每台售出的手机支付额外的专利费用,苹果也不会接受,多少有些“赶尽杀绝”之意。
通信行业咨询机构战国策首席分析师杨群认为,有了美国侵权案审判结果做参考,苹果又坚持“不授权”,接下来很有可能是全球各地接二连三的诉讼官司。由于中国已跃居全球智能手机第一销售国,这场“战火”很有可能会延烧至国内。
咨询调研公司RationalAB分析师张星亦认为,苹果有可能在中国对三星提起诉讼。但她同时表示,如果以禁售为目的意义并不大,“即便苹果在中国起诉三星,等真正有结果的时候,上述涉案机型早已退市。而从目前三星的产品线看,三星已悄然迈出了‘去iPhone造型’的路线,两大旗舰产品GALAXY SIII和GALAXY NOTE风格和iPhone完全不同。”但如果是为了赔偿和造势,则仍有“放手一诉”的价值。
事实上,早在三星之前,苹果就曾经同样对在美国市场迅速崛起的HTC发动过专利攻势,结果HTC同样遭到了败诉,涉及侵权的产品也在美国市场遭到了禁售,受此影响,HTC在美国市场的表现日趋疲软,今年二季度开始更是重新把重心放回了亚洲市场。对此,HTC大中华区总裁任伟光曾经向南方日报记者直言,海外市场的开拓过程中,专利费用是一笔巨大的成本。
其实就连同为美国公司的摩托罗拉,近年也曾经因为专利问题和苹果对簿公堂,所幸其十多年积累的专利池让其在和苹果的专利博弈中互有胜负。“这也是为什么谷歌愿意花125亿美元高价收购摩托罗拉移动的关键原因,至于其他一些新兴Android厂商,恐怕就没那么好运了。”张星称。
❺ ISO系统只是苹果手机专利的吗这个是否属于垄断呢
属于垄断
属于垄断
垄断形成原因有三种:
1、自然垄断:生产成本使一个生产者比大量生产者更有效率。这是常见的垄断形式。
2、资源垄断:关键资源由一家企业拥有(如:无线电视的配音业等)。
3、行政性垄断:政府给予一家企业排他性地生产某种产品或劳务的权利
另外还有一种由政府自行垄断的,称为专卖。
所以苹果公司用ios系统是一种技术上的垄断,也叫特许垄断。
❻ 个人开发的软件怎样申请专利权、版权
软件技术可申请发明专利和软件著作权
1、软件著作权登记比较简单,回去中国版权保护中心登记即可答,需要软件源代码的前30页和后30页进行登记,一般2个月内就完成了。
2、申请发明专利可以直接提交到专利局,也可以委托专利代理机构代办,具体包括:
1)向专利局提交专利申请文件(包括权利要求书、说明书、说明书附图、摘要、摘要附图)、专利申请请求表(包括发明名称、申请人、发明人及其相关信息等)、专利申请费(申请费950,实质审查费2500)。
2)将这些项目提交专利局后,当天即可获得申请日和申请号,这些都作为未来专利局审查的唯一编号。官方的受理通知书会在申请日之后两周内下发。
3)专利局初步审查,合格后最晚在申请日后18个月公布。
4)提交实质审查请求(包括实质审查请求表和钱2500)后,专利局实质审查,合格后发出授权通知书,表明同意授权。
5)进行授权登记,完成后专利授权公告生效。
如果委托专利代理机构则还需要额外的代理费。
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❼ iOS上架需要软件著作权证书吗
ios上架目前不需来要,安卓上源架才需要软著。
1、注册开发者账号
2、创建APP ID、配置文件Profiles
3、创建iOS发布证书
4、打包ipa
5、iTunes connect创建APP
6、上传ipa
7、填写APP信息提交审核
❽ 专利和版权的区别(超详细)
专利和版权都是知识产权的一个分支,即对智力劳动成果的保护。但专利和版权并没有直接的关系,即有了版权保护并不意味着同时拥有了专利权保护。
一、版权,即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。这里的作品,包括自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品。版权无需申请,自作品完成起,其作者就自动拥有版权。版权登记簿的效力在于作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件,能够更有效地用来对抗第三人。
二、而专利保护的是技术方案,包括发明、实用新型和外观设计,限于工业领域,前述的文学艺术作品是无法通过专利进行保护的。且要获得专利权,需经过申请手续,审查合格颁发证书。
除了前面提到的保护客体、取得方式,专利和版权还存在诸多方面的差异。例如版权的保护期限为作者终生及其死亡后五十年(法人作品为首次发表后五十年),而专利的保护期限为自申请之日起,发明专利二十年,实用新型和外观设计专利十年。
三、专利权和版权二者的区别
1、取得保护的方式不同:着作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受着作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
2、权利客体范畴不同:着作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。着作权客体较专利权广泛的多。
3、权利的内容不同:着作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。着作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,着作财产权的使用方式复杂。
4、权利的排他性不同:我国《着作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的着作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
5、权利受保护的期限不同:着作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,着作权中的财产权的保护期限较长,公民的着作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的着作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
著作权与专利权的差异显着,在通常情况下是易于区分的,但是就美术作品、图形作品的保护方面,着作权与专利权存在交叉。如外观设计权与着作权在实用美术作品保护上可能发生交叉。如何解决这类冲突,国际通行的做法是由各国国内立法决定。