版权,又成为著作权,保护的是文学作品影视作品以及其他类型的文艺作品,版权不需要去申请就能自动获得,作品完成之日起即自动获得版权;
专利,保护的是技术方案或者产品的外观,技术方案要能够解决技术问题,外观设计需要新颖并具有美感.专利也是要去申请后经过审查才能取得专利权.
版权的适用范围包括文学、美术、音乐、影视作品等,作品完成的同时版权即自动产生,不需要申请。从产生日起至作者死后50年内有效。版权重点保护作者的表述方式即原创性。专利则指用于解决技术问题的发明创造,分为发明、实用新型、外观设计三种。获得专利授权后在保持连续缴费的情况下10年(实用新型、外观设计)或20年(发明专利)内有效。
简单说,两者适用范围不同,获得权利的方式不同。版权不需要申请审批授权,而专利必须经过专利局审批授权才有效。
『贰』 英文专利在哪个国家申请最好
专利来申请是获得专利权的必须程自序。专利权的获得,要由申请人向国家专利机关提出申请,经国家专利机关批准并颁发证书。申请人在向国家专利机关提出专利申请时,还应提交一系列的申请文件,如请求书、说明书、摘要和权利要求书等等。在专利的申请方面,世界各国专利法的规定比较一致,但也存在许多差异。
『叁』 专利和版权的区别是什么
版权和专利的区别
1概念不同:版权其实就是著作权,是指著作权人对作品依法享有的权利。
专利权是因特定的发明创造而享有的对发明物品依法享有的权利。
2主体不同:著作权的主体又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。分为以下几类:(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体.
(2)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。
(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。
专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。外国人、外国企业或者外国其他组织也可以成为我国的专利权人。
3客体不同
著作权的客体即作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并以能以某种有形形式复制的智力成果。具体包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(1)文字作品;(2)口述作品,如演讲、报告、授课、法庭辩论等;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;(4)美术、建筑作品;(5)摄影作品;(6)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(8)计算机软件;(9)法律、行政法规定的其他作品。
专利权的客体:是指符合专利条件的发明创造,具体包括发明、实用新型和外观设计。发明创造是一种智力劳动。从民法的角度看,发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制。因此,非完全民事行为能力人也可以从事发明创造活动并因此获得专利权。
『肆』 了英文文章,现在可以申请国内的专利吗
发明专利从申请到授权需要2年左右的时间。
1、 发明专利申请审批流程
专利申请—内受理—容初审—公布—实质审查请求—实质审查—授权
2、 申请发明专利需要提交的文件
请求书:包括发明专利的名称、发明人或设计人的姓名、申请人的姓名和名称、地址等。
说明书:包括发明专利的名称、所属技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式。
说明书内容的撰写应当详尽,所述的技术内容应以所属技术领域的普通技术人员阅读后能予以实现为准。
权利要求书:说明发明的技术特征,清楚、简要地表述请求保护的内容。
说明书附图:发明专利常有附图,如果仅用文字就足以清楚、完整地描述技术方案的,可以没有附图。
说明书摘要:清楚地反映发明要解决的技术问题,解决该问题的技术方案的要点以及主要用途。
『伍』 英文专利在哪个网站查询
美国国家专利局网站,查美国专利非回常方便答 http://www.uspto.gov/
『陆』 专利和版权有什么区别
您好抄,版权、专利都是属于知识产权的一种,但是含义是不一样的。
知识产权,也称其为“知识财产权”,指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”,一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。
版权即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。
专利是受法律规范保护的发明创造,它是指一项发明创造向国家审批机关提出专利申请,经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。包括发明专利,实用新型专利,外观设计专利。
如能给出详细信息,则可作出更为周详的回答。
『柒』 专利和版权的区别(超详细)
专利和版权都是知识产权的一个分支,即对智力劳动成果的保护。但专利和版权并没有直接的关系,即有了版权保护并不意味着同时拥有了专利权保护。
一、版权,即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。这里的作品,包括自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品。版权无需申请,自作品完成起,其作者就自动拥有版权。版权登记簿的效力在于作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件,能够更有效地用来对抗第三人。
二、而专利保护的是技术方案,包括发明、实用新型和外观设计,限于工业领域,前述的文学艺术作品是无法通过专利进行保护的。且要获得专利权,需经过申请手续,审查合格颁发证书。
除了前面提到的保护客体、取得方式,专利和版权还存在诸多方面的差异。例如版权的保护期限为作者终生及其死亡后五十年(法人作品为首次发表后五十年),而专利的保护期限为自申请之日起,发明专利二十年,实用新型和外观设计专利十年。
三、专利权和版权二者的区别
1、取得保护的方式不同:着作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受着作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
2、权利客体范畴不同:着作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。着作权客体较专利权广泛的多。
3、权利的内容不同:着作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。着作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,着作财产权的使用方式复杂。
4、权利的排他性不同:我国《着作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的着作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。
5、权利受保护的期限不同:着作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,着作权中的财产权的保护期限较长,公民的着作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的着作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
著作权与专利权的差异显着,在通常情况下是易于区分的,但是就美术作品、图形作品的保护方面,着作权与专利权存在交叉。如外观设计权与着作权在实用美术作品保护上可能发生交叉。如何解决这类冲突,国际通行的做法是由各国国内立法决定。
『捌』 专利和版权有什么区别
1概念不同:版权其实就是著作权,是指著作权人对作品依法享有的权利。专利权是因特定的发明创造而享有的对发明物品依法享有的权利。2主体不同:著作权的主体又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。
分为以下几类:
(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体.
(2)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。
(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。 专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。外国人、外国企业或者外国其他组织也可以成为我国的专利权人。 3客体不同 著作权的客体即作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并以能以某种有形形式复制的智力成果。
具体包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:
(1)文字作品;
(2)口述作品,如演讲、报告、授课、法庭辩论等;
(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品;
(4)美术、建筑作品;
(5)摄影作品;
(6)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;
(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;
(8)计算机软件;
(9)法律、行政法规定的其他作品。 专利权的客体:是指符合专利条件的发明创造,具体包括发明、实用新型和外观设计。发明创造是一种智力劳动。从民法的角度看,发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制。
因此,非完全民事行为能力人也可以从事发明创造活动并因此获得专利权。 我国专利法对发明创造规定如下: 发明,是指对产品、方法或者其改造所提出的新的技术方案。 实用新型,又称小发明或者小专利,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。