第一,保护的对象不同。著作权保护的是供人们欣赏、学习和阅读内的作品,如小说等;商标容权保护的是用于区别不同生产经营者和不同商品的商品和服务标记,如海尔等商标。第二,保护的条件和要求不同。《著作权法》可以保护两部主题相同的作品,只要这些作品具有独创性。但《商标法》不会保护在同一种或同一类商品上的两个相同的商标。第三,权利产生方式不同。著作权通常自动产生,不必经过任何登记或审查程序;商标则必须依法由国家特定的行政机关进行审查后授予合法申请人。
B. 专利权和著作权的区别在哪里
著作权和专利权的区别主要体现在如下几方面:1、登记机关不同,著作权的登记机关是著作权行政部门,专利权的登记机关是专利局;2、保护对象不同,著作权保护的是文学、艺术和科学作品,专利法保护的是发明、实用新型和外观设计。
【法律依据】
《中华人民共和国著作权法》第一条为保护文学、艺术和科学作品作者的著作权,以及与著作权有关的权益,鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播,促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣,根据宪法制定本法。第二条中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。《中华人民共和国专利法》第一条为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展,制定本法。第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
C. 专利和著作权的区别
著作权和专利权的区别为:权利受保护的期限不同、取得保护的方式不同、权利的排他性不同、权利的内容不同、权利客体范畴不同,著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。
【法律依据】
《著作权法》第二条
中国公民、法人或者其他组织的作品,不论是否发表,依照本法享有著作权。外国人、无国籍人的作品根据其作者所属国或者经常居住地国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约享有的著作权,受本法保护。外国人、无国籍人的作品首先在中国境内出版的,依照本法享有著作权。
《专利法》第二条
本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
D. 著作权和专利权的区别是什么
著作权与专利权的区别为受保护的期限不同、取得保护的方式不同、著作权保护文学、艺术、科学作品,专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利、权利的内容不同、权利的排他性不同。
【法律依据】
《著作权法》第二十一条
公民的作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。
《专利法》第四十二条
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。
E. 著作权和专利权的区别
法律分析:著作权和专利权的区别。第一,保护对象不一致,著作权保护的是作品,专利权保护的是发明创造;第二,保护条件和要求不一致,著作权保护的作品只需要独创性,而专利权不允许保护主题一样的两个发明创造;第三,权利产生形式不一致,著作权是自动产生,专利权需要到国家行政机关申请;第四,保护期限不一致,著作权一般是作者有生之年加上死后的50年,专利权自申请之日起发明专利为20年,外观设计和实用新型为10年。
法律依据:《中华人民共和国著作权法》第二十一条著作权的保护期,公民的作品,其发表权、本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利的保护期为作者终生及其死亡后五十年,截止于作者死亡后第五十年的12月31日;如果是合作作品,截止于最后死亡的作者死亡后第五十年的12月31日。《中华人民共和国专利法》第四十二条,发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。
F. 包括但不限于商标权著作权非专利权是什么意思
复包括但不限于商标权制、著作权等非专利权的含义需要从以下几个方面来理解:
1.“包括但不限于”常被用于法律法规、政策文件等专业性、权威性法律或政策性文件中,也常见于合同文本中。也就是其后面涉及到的相关内容是包含在内的,但并没有穷举完毕,并不仅仅限定在提到的具体内容上,还包括与此具体内容相关联的或同类别的其他方面。比如问题提到的商标权、著作权是包含在规定范畴内的,但却并不限定在这两项上,还可以是同性质的其他知识产权权利。
2.商标权、著作权属于非专利权;专利权包括发明、实用新型、外观设计,其中发明又涉及产品发明、方法发明。而商标权是用于区分商品或服务来源,并被生产经营者申请注册享有专用权,采取的是注册保护原则,著作权是针对科学、文艺作品等而言的,并是自动获得著作权权利,均属于非专利权范畴。
综上,包括但不限于商标权、著作权等非专利权的含义是指包括商标权、著作权等规范项,但并不限定在这两者上,还包括其他非专利权。
G. 非专利技术与软件著作权什么关系
非专利技术又称“来专有自技术”、“技术诀窍”。是指不为外界所知的技术知识,如独特的设计、造型、配方、计算公式、软件包、制造工艺等工艺诀窍、技术秘密等。企业无形资产的一种。非专利技术与专利权一样,能使企业在竞争中处于优势地位,在未来岁月为企业带来经济利益。与专利权不同的是:非专利技术没有在专利机关登记注册,依靠保密手段进行垄断。
计算机软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定,对于软件作品所享有的各项专有权利。就权利的性质而言,它属于一种民事权利,具备民事权利的共同特征。
H. 计算机软件著作权是不是专利
法律分析:计算机软件著作权属于非专利技术,因为对非专利技术的认定标准是有实用价值,是处于秘密状态的,有信息技术方案,计算机软件著作权都符合非专利技术的法定特征,所以,可以将计算机软件著作权认定成为非专利技术,企业可以通过保密条款保护软件著作权。
法律依据:《中华人民共和国民法典》 第一百二十三条 民事主体依法享有知识产权。知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利:(一)作品;(二)发明、实用新型、外观设计;(三)商标;(四)地理标志;(五)商业秘密;(六)集成电路布图设计;(七)植物新品种;(八)法律规定的其他客体。