⑴ 商標,版權和專利有什麼區別嗎
積特知識產權:商標,版權和專利有什麼區別嗎?
商標不同於版權,專利或地理標志。版權保護原創的藝術或文學作品;專利保護發明,而地理標志則用於識別具有一定特徵的商品,這些商品具有一定的來源。 專利保護新的發明,發現和設計,而版權保護原創的原創作品,例如繪畫,計算機程序,雕塑和建築設計。商標根本不保護創造或發明。實際上,商標所有人無需任何創造性或創新性的投入就可以獲取。例如,當公眾自發地將「可口可樂」簡稱為「可口可樂」時,新術語成為產品的來源標識,因此自動成為商標。
⑵ 當商標,專利同時遭遇侵權,該怎麼辦
近年來,知識產權法庭審結涉及商標權、外觀設計專利權同時被侵害的民事糾紛案件越來越多。經分析,該類案件呈現以下三個明顯特點:
一是涉嫌侵權人均為個體工商戶,知識產權保護意識和賠償能力較弱。此類案件中,提起訴訟的原告大多為大型企業,因涉嫌侵權而被訴的被告均為個體工商戶,被告均抗辯稱涉案商品是從案外其他經營者處購買,對商品本身及商品外包裝涉及的商標權、外觀設計專利權缺乏基本保護意識。同時,在經營活動中還存在諸多不規范行為,如進貨渠道不正規、進貨清單發票等票據保存不善,其經營規模較小,賠償因侵犯他人權利而造成的損失的能力也較弱。
二是權利人同時提起商標權和外觀設計專利權侵權訴訟,維權方式多元化。原告採取維護商標權與外觀設計專利權相結合的方式,向涉嫌侵權的個體工商戶,提出了一個商標侵權和兩個外觀設計專利侵權訴訟,凸顯出權利人維權意識的提高和維權方式的多元化,反映出企業知識產權保護整體水平和訴訟意識的提升。
三是多數被告對侵權行為不知情,且以合法來源進行抗辯。多數被訴個體工商戶表示對從事了銷售假冒商品的行為並不知情,主觀上沒有侵權的故意或者惡意。在對其合法來源抗辯的認定中,法院主要結合商品知名程度、銷售者經營能力、進貨渠道是否正規、進貨票據是否合法等因素作綜合判斷。
該類案件反映出兩對主要矛盾:
一是擁有自主知識產權的大型企業日益增長的知識產權保護需求,和以個體工商戶為代表的中小企業經營者知識產權保護意識、賠償能力較弱之間的矛盾;
二是大多數個體工商戶主觀上誠信經營與客觀上「無意識」侵權之間的矛盾。
基於該系列案件呈現的特點和反映的主要矛盾,圍繞保護知識產權,渝北法院提出三點建議:
1.規范相關經營行為
包括廣大個體工商戶在內的經營者首先應注意從正規渠道購買商品進行銷售,提高對正品和假冒商品的辨識能力;其次,應加強對交易相對方資質證明、合格證書的審查力度,避免購進侵犯他人知識產權的假冒商品;再次,應主動索取並妥善保管交易合同、進貨單據等,最大程度上降低交易風險及侵犯他人權利的可能性。
2.把握訴訟維權尺度
以知識產權司法手段保護知識產權過程中,應充分尊重市場規則,包括涉案商品的市場交易習慣。在現實中,不同種類、價值的商品往往流通渠道、交易習慣等均有所區別。維權的目的是引導經營者回歸正常交易秩序,而非以知識產權訴訟手段打壓甚至消滅中小企業。
3.加強宣傳監管力度
對於商品的商標權、外觀設計專利權的保護,工商行政管理機關等管理部門,應多渠道、多層次進行宣傳,強化監督。如通過宣傳教育,提高經營者對他人商標權、專利權等知識產權的認知能力,恪盡審查注意義務,尊重他人合法享有的知識產權;建立巡視排查和監督管理機制,通過重點查處小商品市場,形成個體工商戶自覺抵制假冒偽劣商品的良好氛圍,維護公平誠信的市場交易秩序。
⑶ 商標、專利侵權是怎麼回事
商標侵權有以下幾種情況:一、沒有經過注冊商標所有人同意,在同一種商品或類似商品上使用與這個注冊商標相同或近似的商標的;二、明知某種商品假冒別人的注冊商標,卻仍然銷售的;三、偽造、擅自製造別人注冊商標的標識,或者銷售這些標識的行為。被侵權人可以請求當地縣級以上工商行政管理機關進行行政處理,也可以向人民法院起訴。向工商行政管理機關請求處理的,要出具書面請求。請求書應當寫明請求的事由、請求的法律依據、請求人的名稱、地址、侵權人的名稱及侵權行為發生地等內容。專利侵權是指在專利有效期限內,行為人未經專利權人許可,以生產經營為目的實施其專利的行為。專利侵權的構成要件如下:(一)、被侵犯的客體:專利侵權的對象必須事受我國專利法保護的有效專利權,它包括產品專利和方法專利;(二)、法定的侵害行為:侵權行為人在客觀上實施了他人專利,並對專利權構成侵害;(三)、侵害行為有違法性:侵權人的侵權行為必須是違法行為,侵權人才應承擔法律責任;(四)、以生產經營為目的:只有非生產經營目的的實施行為,才不構成侵犯專利權;(五)、未經專利權人許可;(六)、行為人必須有過錯
⑷ 侵犯商標權和侵犯專利權的法律責任的比較
侵犯商標權的法律責任
是指:未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,具有下列情形之一的行為:
(一)非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的;
(二)假冒兩種以上注冊商標,非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的;
(三)其他情節嚴重的情形。
假冒注冊商標罪的構成要件為:
1)該罪的犯罪主體為一般主體,即任何企業事業單位或者個人假冒他人注冊商標,情節達到犯罪標準的即構成本罪。
2)該罪侵犯的客體為他人合法的注冊商標專用權,以及國家商標管理秩序;
3)該罪主觀方面為故意,且以營利為目的。過失不構成本罪。
4)該罪的客觀方面為行為人實施了刑法所禁止的假冒商標行為,且情節嚴重。
與生產、銷售偽劣商品罪的區別:
前罪侵犯的是國家商標管理制度,實施假冒商標情節嚴重的行為;
後罪侵犯國家對商品質量的管理制度,實施在產品中摻雜使假、以假亂真、以次充好或者以不合格產品冒充合格產品的行為。
對於採用假冒注冊商標的手段生產、銷售偽劣商品,且銷售數額特別巨大或者造成嚴重後果的,既觸犯了生產、銷售偽劣商品罪,也觸犯了假冒商標罪。對於此種情況,應按照重罪吸收輕罪的原則,以刑罰較重的生產、銷售偽劣商品罪定罪量刑。
根據:
1.刑法 第二百一十三條 未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
2.司法解釋: 未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,具有下列情形之一的,屬於刑法第二百一十三條規定的「情節嚴重」,應當以假冒注冊商標罪判處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金:
(一)非法經營數額在五萬元以上或者違法所得數額在三萬元以上的;
(二)假冒兩種以上注冊商標,非法經營數額在三萬元以上或者違法所得數額在二萬元以上的;
(三)其他情節嚴重的情形。
具有下列情形之一的,屬於刑法第二百一十三條規定的「情節特別嚴重」,應當以假冒注冊商標罪判處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金:
(一)非法經營數額在二十五萬元以上或者違法所得數額在十五萬元以上的;
(二)假冒兩種以上注冊商標,非法經營數額在十五萬元以上或者違法所得數額在十萬元以上的;
(三)其他情節特別嚴重的情形。
刑法第二百一十三條將假冒注冊商標罪的客觀行為限制在「未經注冊商標所有人的許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標」這一范圍內。因此,在認定假冒注冊商標罪時,判斷行為人使用的商標是否與他人的注冊商標「相同」,就顯得非常重要,它涉及到能否認定行為人構成假冒注冊商標罪的基本定性問題。
侵犯專利權的法律責任
根據我國民法通則和專利法的規定,侵犯專利權的民事法律主要有停止侵權、賠償損失、清除影響等。
一、停止侵權
所謂停止侵權,是指侵權人應當停止擅自製造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品或者使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依該專利方法直接獲得的產品的行為。
二、賠償損失
專利權是一種無形財產,當這種財產受到侵犯,並給權利人造成經濟上的損失時,專利權人或者利害關系人有權依法要求侵權人賠償經濟損失。
賠償損失的計算方法:
1.以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損失,作為損失賠償額。
2.以侵權人因侵權行為獲得的全部利潤額作為損失賠償額。
3.參照專利許可使用費數額的倍數合理確定損失賠償額。(1-3倍專利使用費,由法官根據具體案情確定)
4.定額賠償
人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。
三、消除影響
消除影響主要是責令侵權人通過新聞媒介,如在報紙報紙、雜志上發表聲明,或者在廣播、電視中發表講話、聲明,承認其侵權行為,並作出不再侵權的保證。
以上幾種承擔民事責任的方式,可以單獨適用,也可以合並適用。
《專利法》第六十三條規定,有下列情形之一的,不視為侵犯專利權:
(一)專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後,使用、許諾銷售或者銷售該產品的;
(二)在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的;
(三)臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
(四)專為科學研究和實驗而使用有關專利的。
為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。
⑸ 專利權、商標權與著作權受侵犯,如何申請訴前責令停止侵權行為
申請人向人民法院申請訴前責令停止侵犯專利、商標、著作權的行為時,應當提交下列證明材料:
(1)申請書。申請書應當載明當事人及其基本情況、申請的具體內容、范圍和理由等事項。申請的理由包括有關行為如不及時制止會使申請人合法權益受到難以彌補的損害的具體說明。
(2)申請人的權利證明。申請人應當提交能證明其權利真實有效的文件,包括權利證書等憑證,如專利證書、專利權利要求書、專利說明書、專利年費交納憑證、商標注冊證、作品底稿、作品原件、合法出版物、著作權登記證書等等。涉及實用新型專利的,申請人還應當提交國務院專利行政部門出具的檢索報告。利害關系人提出申請的,還應當提供獨占使用許可合同、排他使用許可合同及其相關材料。排他實施許可合同的被許可人單獨提出申請的,應當提交權利人放棄申請的證明材料。專利、商標、著作權財產權利的繼承人提出申請的,應當提交已經繼承或者正在繼承的證據材料。
(3)被申請人實施侵權行為的證據。申請人應當提交能證明被申請人正在實施或者即將實施侵犯其權利的行為的證據,包括被控侵權產品等等。
(4)申請人應提供有效的擔保。申請人應當提供擔保,申請人不提供擔保的,人民法院將駁回申請。在執行停止有關侵權行為的裁定的過程中,被申請人可能因採取該項措施造成更大損失的,人民法院可以責令申請人追加相應的擔保。申請人不追加擔保的,可以解除該項措施。人民法院採取的上述措施,不因被申請人提供擔保而解除,但申請人同意的除外。
專利侵權糾紛中,專利權人或者利害關系人可以向法院提出訴前責令停止侵犯專利權行為的申請。利害關系人包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。專利實施許可合同的被許可人中,獨占實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請;排他實施許可合同的被許可人在專利權人不申請的情況下,可以提出申請。
在集成電路布圖設計侵權糾紛中,集成電路布圖設計權利人可以向法院提出訴前責令停止侵犯集成電路布圖設計專有權行為的申請。
在商標侵權糾紛中,商標注冊人或者利害關系人可以向法院提出訴前責令停止侵犯商標權行為的申請。利害關系人包括商標使用許可合同的被許可人、注冊商標財產權利的合法繼承人。注冊商標使用許可合同的被許可人中,獨占使用許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請;排他使用許可合同的被許可人在商標注冊人不申請的情況下,可以提出申請。
在著作權侵權糾紛(包括計算機軟體)中,著作權人或者與著作權有關的權利人可以向法院提出訴前責令停止侵犯著作權或者與著作權有關權益的行為。
⑹ 知識產權中專利與商標的區別有哪些
知識產權中專利與商標的區別有哪些?知識產權現在越來被創業者重視,甚至有不少人將知識產權提升到了企業戰略的高度。那什麼是知識產權呢?商標、專利這兩個是最常見的知識產權。今天,八戒知識產權將以簡潔、朴實的語言為大家來區分這二者的區別。知識產權中專利與商標的區別有哪些?商標用來區分商品或服務並具有顯著特徵的標志,商標是最常見的知識產權類型。申請商標的作用主要體現在確保商標注冊人享有用以標明商品或服務來源,或者授權給他人使用,而使商標注冊人受到保護。商標是產品與包裝裝潢畫面的重要組成部分,商標設計最主要的是寓意和新穎,能很好地裝飾產品和美化包裝,容易被人記住。商標審查的是顯著性,說的簡單點就是能區分出來、跟別人不一樣。比如美味牌蘋果,就不具有顯著性:由於美味是形容詞,美味蘋果涉及范圍太廣,這樣的詞不可能被某一家企業獨占,也就無法被區分出來。除了顯著性以外,商標還要審查相似性,即在相同或近似類別下,不能存在相同或近似的商標在先申請。如果既有顯著性又不存在相似商標,那麼商標就差不多可以通過審查了。專利專利是指受法律保護的發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。申請專利能有效地保護發明創造,創造者為其發明申請專利,專利局依法將發明創造向社會公開,授予專利權,給予發明人在一定期限內對其發明創造享有獨占權,把發明創造作為一種財產權予以法律保護。專利審查的重點是新穎性,說的簡單點,就是這個技術是前無古人的。審查方法也很簡單,一般通過查閱現有文獻的方法來判斷。如果現有文獻查不到,那麼說明這個專利就具有新穎性。知識產權中專利與商標的區別有哪些?綜上所述,商標和專利證書具有極強的證明效力,創業者盡量做到提早申請商標和專利,以免被他人搶注。如果有搶注的情況發生,雖然也可以申訴,但程序復雜且成本較高,商標局也不好輕易下決斷,所以容易陷入懸而未決,對此,創業者一定要注意。
⑺ 接到商標專利受理證書時 有他人用我的商標他屬侵權嗎
在收到受理證書的時候,有可能你的商標還是過不了。等你拿到證書了,你可以以此為依據要求他們停止使用。
哦,看到你同時問了專利的,那專利這邊是拿到受理通知書階段說明之後有人申請該專利不予通過,等專利技術公告了,大家可以看到了開始起預保護作用,等拿到專利權之後可以回來找他們要錢。那如果他們是在你申請專利之前就已經在用了,那你的專利很可能會被無效,就算沒有無效,他們也是可以在原有基礎上繼續合法使用並生產。