❶ 什麼事刑事案件,刑事案件有包括那些案件
❷ 用經典繪本開發視頻,侵權嗎
一般來說,在具體進行專利侵權判定時,應當結合以下幾個主要原則加以運用:
一、全面覆蓋原則
全面覆蓋原則是專利侵權判定中的一個最基本原則,也是首要原則。
全面覆蓋,是指被控侵權物(產品或方法)將專利權利要求中記載的技術方案的必要技術特徵全部再現,被控侵權物(產品或方法)與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵一一對應並且相同。全面覆蓋原則,即全部技術特徵覆蓋原則或字面侵權原則。如果被控侵權物(產品或方法)的技術特徵包含了專利權利要求中記載的全部必要技術特徵,則落入專利權的保護范圍。即,若被控侵權產品的技術特徵覆蓋了被侵權專利技術的全部必要技術特徵的,就可以確定侵權成立,侵權人需要承擔侵權責任。反之,若被控侵權物的必要技術特徵並沒有完全覆蓋被侵權的全部必要技術特徵,即被控侵權物的必要技術特徵與專利技術特徵相比缺少一個或一個以上,則侵權不成立。
在下述幾種情況下,視為被控侵權物全面覆蓋了專利的權利要求。
1.字面侵權。即從字面上分析比較就可以認定被控侵權物的技術特徵與專利的必要特徵相同,連技術特徵的文字表述均相同。2.專利權利要求中使用的是上位概念,被控侵權物公開的結構屬於上位概念中的具體概念,此種情況下適用全面覆蓋原則,被控侵權物侵權。
3.被控侵權物的技術特徵多於專利的必要技術特徵,也就是說被控侵權物的技術特徵與權利要求相比,不僅包含了專利權利要求的全部特徵,而且還增加了特徵,此種情況仍屬侵權,因為適用全面覆蓋原則就是只要被控侵權物具備專利權利要求的全部特徵就算侵權,而不問被控侵權物是否比權利要求的多。
在實踐中,公眾可能對此有一些不理解,覺得被控侵權物的特徵多於權利要求,而且性能可能還要優於專利產品,為什麼還要算做侵權呢?這是因為專利保護的是智力成果,在後的產品如果是在專利產品的基礎上進行了改進,盡管可能性能要優於專利產品,但是由於使用了他人的專利,利用了他人的智力成果,就必須獲得他人的許可,否則就是侵權行為。
如果被控侵權物中的技術特徵比專利少一個或一個以上的必要技術特徵,則不構成侵權。因為權利要求中必要技術特徵所組成的技術方案是一個不可分割的整體,所以只有獨立權利要求中的全部必要技術特徵均被利用才構成侵權。比如:獨立權利要求中實現一個方案需要A、B、C、D四個裝置或步驟組成,被控侵權方案僅僅利用A、B、C三個裝置或步驟組成,則表明被控侵權方案利用了較少的技術特徵實現了專利技術的目的和效果,這是一種技術的創新,比專利技術更先進,顯然不能被視為侵權。
由於專利侵權手段的復雜性和隱秘性越來越高,就我國法院目前的實踐來說,僅僅應用全面覆蓋原則認定被控侵權物侵權的案例也越來越少。因此,當適用全面覆蓋原則判定被控侵權物不構成侵犯專利權的情況下,應當繼續適用等同原則進行侵權判定。
二、等同原則
「等同原則」是專利侵權判定中的一項重要原則,也是法院在判定專利侵權時適用最多的一個原則。它是指被控侵權物(產品或方法)中有一個或者一個以上技術特徵經與專利獨立權利要求保護的技術特徵相比,從字面上看不相同,但經過分析可以認定兩者是相等同的技術特徵。這種情況下,應當認定被控侵權物(產品或方法)落入了專利權的保護范圍。
1853年的威南訴丹麥德一案是美國最早使用等同原則判定專利侵權的案例之一。威南設計了一種呈圓錐形的,可以平均分配壓力的車廂,該車廂獲得了專利。丹麥德也設計了一種車廂,該車廂的車廂上部呈八角形,下部為到金字塔形。威南訴丹麥德專利侵權。一審法院認為,威南的專利權利要求規定車廂為圓錐形,丹麥德設計的車廂不是圓錐形,所以侵權不成立。美國最高院認為,專利權人不可能造出一個絕對的圓錐體;如果被告的車廂的形狀已經與圓錐體足夠接近,它的功能和效果和專利基本一樣,法院應該判定專利侵權成立。鑒於這個案子的特殊情況,法院應採取特別措施保護專利權人的利益,這種特別措施後來被稱為等同原則。
等同原則在我國專利侵權訴訟實踐中早已被應用,但直到2001年最高人民法院才在《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》[(2001)法釋字第21號]中第一次對等同原則作出了明確的規定。該規定第十七條:「專利法第五十六條第一款所稱的「發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求」,是指專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要技術特徵所確定的范圍為准,也包括與該必要技術特徵相等同的特徵所確定的范圍。」該條明確規定將專利侵權所適用的保護范圍不僅包括覆蓋專利權利要求書中所記載的技術特徵,還擴展到與權利要求書中所記載的技術特徵等同的技術特徵,即等同特徵。「等同特徵」又稱等同物,是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段,實現基本相同的功能,達到基本相同的效果,並且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。
被控侵權物中,同時滿足以下兩個條件的技術特徵,是專利權利要求中相應技術特徵的等同特徵:
1.被控侵權物中的技術特徵與專利權利要求中的相應技術特徵相比,以基本相同的手段,實現基本相同的功能,產生了基本相同的效果;
2.對該專利所屬領域普通技術人員來說,通過閱讀專利權利要求和說明書,無需經過創造性勞動就能夠聯想到的技術特徵。
同時,在適用本原則時還應當注意以下的幾點:
1.等同物代替包括對專利權利要求中區別技術特徵的替換,也包括對專利權利要求中前序部分技術特徵的替換。因為它們都是為完成發明目的而必不可少的技術特徵。
2.適用等同原則判定侵權,僅適用於被控侵權物(產品或方法)中的具體技術特徵與專利獨立權利要求中相應的必要技術特徵是否等同,而不適用於被控侵權物(產品或方法)的整體技術方案與獨立權利要求所限定的技術方案是否等同。
3.進行等同侵權判斷,應當以該專利所屬領域的普通技術人員的專業知識水平為准,而不應以所屬領域的高級技術專家的專業知識水平為准。
4.進行等同侵權判斷,對於開拓性的重大發明專利,確定等同保護的范圍可以適當放寬;對於組合性發明或者選擇性發明,確定等同保護的范圍可以適當從嚴。
5.判定被控侵權物(產品或方法)中的技術特徵與專利獨立權利要求中的技術特徵是否等同,應當以侵權行為發生的時間為界限,而不是以專利申請日或者專利公開日為准。
6.對於故意省略專利權利要求中個別必要技術特徵,使其技術方案成為在性能和效果上均不如專利技術方案優越的變劣技術方案,而且這一變劣技術方案明顯是由於省略該必要技術特徵造成的,應當適用等同原則,認定構成侵犯專利權。
等同原則在適用時也不能機械的運用,尤其是對以下兩種情況不能適用:
1.自由已有技術,也稱公知技術。對於公知技術在公有領域中,任何人均有權無償使用。
不能認為使用公知技術會造成對他人專利的等同侵權。
2.在專利申請中專利權人故意排除的事項,即先適用「禁止反悔原則」。
對上述兩種情況,如果適用等同原則將會造成給權利人以過分的保護。對社會公眾將帶來預想不到的不利後果,有害法律的穩定性。這與等同原則本來欲達到的目的完全背道而馳。
總之,在專利侵權的技術判斷中確立等同原則,其目的在於防止侵權人採取顯然等同的要件或步驟,以取代專利權利要求中的技術特徵,從而避免字面上的直接侵權,達到逃避責任的目的。但由於侵權手段的多樣性和復雜性,在具體運用中應當認真對比、慎重判斷。
❸ 手機視頻被竊取,隱私被侵犯,該如何為自己維權
大家都知道,現在隨著互聯網的發展,人們開始逐漸把自己的生活分享在網路之上,比如一些照片,一些視頻,但這也會隱藏著一些潛在的危險,那就是你的個人隱私可能被侵犯。現如今,隨著一些網路事件的曝光,比如一些明星艷照等,越來越多的人開始在重視自己的個人隱私,而且法律也越來越重視這方面的問題。可能有人會覺得比較遙遠,但可能案例就發生在自己身邊。舉個例子,如果自己的手機視頻被人竊取,那就意味著你的個人隱私被侵犯了,那這時候你需要怎麼去為自己維權呢?因為這是一個比較嚴肅的問題,也可能是一個關乎各位朋友們切身利益的問題,接下來,冷眼就給大家仔細分析一下,如果遇到這種情況,我們應該如何為自己維權。
❹ 沃爾瑪超市的廣播中,經常聽到播音員說:
可能是沃爾瑪內部員工的激勵語句或是企業文化之類的。具體表達什麼,只有她們才知道了。
❺ 求一篇<<商標法>>案例分析
中國商標專網案例分析專欄
http://www.cha-tm.com/NewAnLiFenXi/default.asp
我摘了一個:
「白兔」商標爭議案
添加日期:2004-12-7 點擊次數:5854次
【字體:大 中 小】
一、主要案情 上海人民工具工廠以其在第13類商品刨刀上注冊的第100706號"金兔"商標對浙江省永康縣紅岩刀具廠在同一商品刨刀上注冊的第160664"白兔"商標提出爭議。 爭議人上海人民工具工廠提出爭議理由為:(1)"白兔"與"金兔"僅一字之差,而構成兩商標的主要特徵內容均是"兔",且圖形排布又極近似。同時,兩者又使用在相同商品上。(2)"金兔"商標早於1953年就已注冊,工商行政管理機關又於1979年重新發證。而"白兔"商標直到1982年方予核准注冊,顯然,"金兔"商標注冊在先。(3)實際上,在國際市場上,"白兔"商標已給"金兔"商標帶來了不良的影響。
被爭議人浙江永康縣紅岩刀具廠答辯為:(1)浙江永康縣是全國聞名的手工業之鄉,自古以來,就譽滿全國。 (2)兩商標不論商品名稱還是圖案設計都迥然不同。(3)在兩商標圖案中,金兔是呈匍匐式,睡眠狀,兩眼緊閉,小耳,短須,短毛,四肢短小,屬菜兔型,字體屬書寫體。而白兔則呈奔跑狀,兩眼圓睜,大耳,長須,長毛,四肢粗壯,屬長毛兔型,字體屬美術體。
二、處理結果 商標評審委員會經復審裁定為,爭議人意見成立,撤銷浙江永康縣紅岩刀縣廠注冊的第160664號"白兔"商標。
三、評析 "金兔"和"白兔"不論是否"一字之差",但主體都是兔。商標圖形更多都是用線條勾畫成一隻兔子,別無其他陪襯。另一方面,作為廣大消費者不可能在購物時作一些諸如毛長毛短、須長須短之類的細微比較。所以說,從主體來看,兩商標構成近似商標,又因使用在同一種商品上,"白兔"商標應予撤銷注冊。
❻ 關於視頻分享網站著作權間接侵權的案件分析
在著作權間接侵權中的過錯可分為「故意」和「過失」兩種形態。
以「專過失」為視頻分享網站間接屬侵權歸責原則具有必要性,而對過失的認定則需以注意義務為客觀標准。視頻分享網站所承擔的注意義務,系安全保障義務從現實社會公共場所向網路空間的自然延伸。對於視頻分享網站注意義務范圍的設定,應以侵權結果預見義務為主,強化侵權責任法的侵權預防功能;對於視頻分享網站注意義務程度的考量,應根據具體情況區分設置一般注意義務和較高注意義務,如此可做到不因注意義務的設置過重而影響視頻分享網站經營的積極性。
關於視頻分享網站承擔的過錯責任形式,應根據其所負擔的注意義務的性質予以認定。依據侵權責任法的規定,違反安全保障義務應承擔補充責任,但補充責任本身存在理論支撐方面的弱點,且將其適用於網路侵權領域,在實踐操作中存在追償成本過高的困境。回歸自己責任的理論原點,以按份責任為視頻分享網站在著作權間接侵權中的責任形式,可以減輕因承擔賠償不能風險所增加的負擔,且符合社會公平的要求。
❼ 交通事故賠償的案件,一般庭審結束後多久出判決書出來判決書之後是保險公司把賠償款打到被告人帳上嗎
一、《民事訴訟法》規定,人民法院適用普通程序審理的案件,應當在立案之日起六個月內審結。人民法院適用簡易程序審理的案件,應當在立案之日起三個月內審結。
二、根據辦案實踐經驗,通常情況下庭審結束後在一個月左右下達判決書。保險公司如果認可判決不上訴,有可能主動履行付款義務。
❽ 侵犯肖像權
這種行為是否侵害肖像權要具體分析.如果是印在顯著位置,對於企業宣傳有幫助的,可以認定.如果沒有太多影響的,則不一定不能簡單的說侵權或不侵權.需要了解案情.