我想您在這里說的知識產權主要指專利、技術秘密等有關技術的方面。
據國家知識產權局統計,95%發明創造可在專利文獻中查到,80%發明創造只在專利文獻中記載。
所以,利用知識產權,最大的操作性在於利用他人的專利技術。
開發之前:研究技術現狀、進行創新研究;進行專利檢索,手機參考資料,獲得有用信息。
利用專利文獻, 可以縮短60%的科研周期,節約40%的科研費用。
他人的專利技術當然是受法律保護的,不能隨意侵權,但是通過考察別人的技術,可以站在更高的起點上,可以在設計中,避開別人的技術,使用別的方式實現技術效果。還可以直接購買別人的專利產品,作為自己產品的部件,這樣就既避免重復研發,又不侵權使用專利技術
。另外,還可以考慮獲得專利許可。
我們要注意的是,專利檢索最大的好處是可以吸取別人的長處,但這只是被動的學習,真正的創新不會很容易被繞過去,就像朗科的U盤專利,三星、索尼也只能交專利許可費。
所以,我們想超過對方,最重要的是在現有技術上做出創新。
這個在現實中很不好解決,因為即使自己埋頭苦幹,開發出來的產品可能已經被別人先開發、申請專利了。這也從另一個角度說明了專利檢索的重要性。
規避侵權,首先要知道他人的在先權利,清楚行業內專利布局,自己研發的東西要在沒有成形之前,就要考察市場前景,迅速申請專利。現在很多企業都是在有了成品後才申請專利,其實已經晚了。
了解行業內專利布局後,就要規避侵權,具體說就是,別人有的,你要換一種方法去解決。說道這里,您可能就明白了,其實利用他人知識產權、規避侵權都是一個話題。在實際操作中,企業應該懂一定的知識產權知識,並要咨詢知識產權代理機構,最好是能長期合作,做完整的知識產權戰略方案,並指導實行。
對於別人的知識產權,如果使用要經過別人許可。對於自己的開發的新產品,要注意及時向國家專利局申請專利。
⑵ 如何合理使用他人注冊商標不構成侵權
國家工商行政管理局來發布的《自關於商標執法中若干問題的意見》指出,善意地使用自己的名稱或者地址,或者善意地說明商品或者服務的性質或者屬性,尤其是說明商品或者服務的質量、用途、地理來源、種類、價格及其日期的行為不屬於商標侵權行為。
⑶ 合理使用與侵權行為的關系
合理使用不一定是侵權行為,但侵權行為一定不是合理使用。
合理使內用是著作權法中的容一項重要的制度,是指根據著作權法的規定,以一定方式使用作品可以不經著作權人的同意,也不向其支付報酬。在一般情況下,未經著作權人許可而使用其作品的,就構成侵權,但為了保護公共利益,對一些對著作權危害不大的行為,著作權法不視為侵權行為。這些行為在理論上被稱為「合理使用」。
侵權行為是民事主體違反民事義務,侵害他人合法權益,依法應當承擔民事責任的行為。侵權行為盡管千差萬別, 但其共同的特點是, 法律所確認和保護的他人合法權益受到了某種行為的侵害。認定侵權行為應當將侵權行為與侵權責任的具體承擔區分開來。
⑷ 在影視劇中使用他人音樂作品,是合理使用還是侵權
1、合理使用
若未經相關權利人同意,使用的音樂作品僅涉及幾句歌詞或很少內容,回使用部分較少,沒有實答質性地體現出作品的完整表達方式、作者表達出的思想內容及作者在樂曲方面的獨特構思;使用的形式和內容非常有限,沒有對著作權人的利益構成實質損害,這種情形則屬於合理使用
2、侵權行為
未經相關權利人同意,若在影視劇中雖未完整的使用他人享有著作權的音樂作品,而是使用了音樂作品中的一段歌詞或樂曲,但所使用的部分已經足以完整地表現作者希望通過作品表達的思想內容和作者在樂曲方面的獨特構思,且被使用部分在整個作品中所佔比例較大,應屬於實質性地使用了音樂作品。這種情形構成對音樂作品復制權和發行權的侵犯,不屬於合理使用。
⑸ 什麼是商標合理使用,商標合理使用的侵權抗辯
商標侵權案件中的不侵權抗辯事由包括商標合理使用抗辯事由。其中,商標侵權商標的合理使用是指商標權人以外的人在一定條件下,以敘述性使用、指示性使用等方式善意使用商標權人的商標而不構成侵犯商標專用權的行為。同專利權和著作權的合理使用制度一樣,商標合理使用是一種重要的侵權抗辯事由。
《TRIPS協議》第十七條規定,成員可規定商標權的有限例外,諸如對說明性詞彙的合理使用之類,只要這種例外顧及了商標所有人及第三方的合法利益。該條是對合理使用制度的原則性規定。很多國家均對商標的合理使用做出了規定:美國《蘭哈姆法令》的第33條規定了商標的合理使用,將並非作為商標、而是對有關當事人自己的商業上的個人名稱的使用,或對該當事人的產地有合法利益關系的任何的個人名稱的使用,或對該當事人的商品或服務,或其地理產地有敘述性的名詞或圖形的使用,作為合理使用。法國《知識產權法典》第L713-6條規定,商標注冊不妨礙在下列情況下使用相同或者類似的標記:(1)作為公司名稱、商號名或者牌匾,條件是該使用於商標注冊之前,或是第三人善意使用其姓氏;(2)說明商品或者服務用途,特別是作為附件或者零件的用途所必須的附件,以便不致混淆其出處。 此外,德國商標法第23條、日本商標法第26條等都對商標合理使用作出明確規定。商標合理使用
我國對商標合理使用的規定體現在2002年9月實施的《商標法實施條例》第49條,該條規定注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號,或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點,或者含有地名,注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。
⑹ 是商標合理使用還是商標侵權
准確認定近似商標
近似商標或標識的認定,是商標侵權判定不可或缺的重要環節。只有同時具備「商標或標識構成近似」和「在同一或類似商品上使用」兩個條件,侵權才能成立。3近似商標與相同商標有所不同,在視覺上雖有一定差異,但在其他方面如發音、含義等方面與注冊商標近似,並足以造成消費者的誤認或混淆。考察兩個商標是否屬近似商標,一般應從以下幾個方面考慮:
1、商標外觀。即對兩個商標的文字、圖形或其組合的視覺形象從普通消費者的角度進行觀察,看是否能引起誤認或混淆。如江蘇某公司使用的「HOVER」圖形商標與英國某公司的已注冊的圖形商標「HOOVER」僅一個字母之差,視覺類似,加上發音基本相同,足以造成消費者誤認,應認定為近似商標。再如天津某公司使用的「SAFINO」與法國某公司在先注冊的「SANOFI」商標字母完全相同,僅最後4個字母排列順序稍有不同,但兩商標在文字整體結構和讀音上十分近似,極易使消費者誤認,因此構成了使用在類似商品上的近似商標。
2、商標讀音。從人們的聽覺出發,判斷兩商標是否因讀音近似而導致混淆。如江蘇某公司以「夏奈爾(SUNNER)」作為商標,雖與法國「CHANEL」(中文譯音「夏內爾」)含義不同,英文字母也不相類似,但因讀音近似,尤其是在漢語語言環境中使用,構成近似商標。再如「今日」和「金日」等。
3、商標含義。分析兩個商標是否含義相同或近似並導致消費者對商品來源產生混淆。如「BLUE SKY」與「藍天」,中文含義一樣,很容易使人誤解生產廠商與特定商品之間的關系,誤認為標注「藍天」的商品系「BLUE SKY」的系列產品。
⑺ 不視為專利侵權行為和著作權法中合理使用行為的異同點
一、不視為專利侵權行為和著作權法中合理使用行為的相同點
兩者都屬於權利保護的例外情況,可以不經專利權人或著作權人許可而進行。
二、不視為專利侵權行為和著作權法中合理使用行為的不同點
1、向著作權人支付報酬不同
根據《專利法》第六十九條規定,無需向專利權人支付費用。而根據《著作權法》第二十二條規定的情況,可以不向著作權人支付報酬,同時《著作權法》第二十三條應當按照規定向著作權人支付報酬。
2、兩者側重點不同
《專利法》鼓勵發明創造,但是不能阻礙科學技術發展,所以有例外;《著作權法》中合理使用行為保護的是文化,盡量不阻礙文化的傳播,所以有例外。
3、兩者構成侵權不同
著作權法中的合理使用,從著作權人方面來看,是對其著作權范圍的限定;從著作權人以外的人(即使用者)來看,則是使用他人作品而享有利益的一項權利,它是不支付報酬,也不構成侵權,是合法行為。
而專利權受到侵害時,不論是專利權人還是利害關系人既可以請求專利管理機關進行處理,可以向法院起訴,通過司法程序來處理。其中行政程序不是終局裁決,當事人對行政處理不服的,仍可以向人民法院起訴。
(7)下載侵權合理使用擴展閱讀:
使用他人作品的,應當指明作者姓名、作品名稱;但是,當事人另有約定或者由於作品使用方式的特性無法指明的除外。著作權法所稱已經發表的作品,是指著作權人自行或者許可他人公之於眾的作品。
使用可以不經著作權人許可的已經發表的作品的,不得影響該作品的正常使用,也不得不合理地損害著作權人的合法利益。
《專利法》第六十九條規定,有下列情形之一的,不視為侵犯專利權:
(一)專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的;
(二)在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的;
(三)臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
(四)專為科學研究和實驗而使用有關專利的;
(五)為提供行政審批所需要的信息,製造、使用、進口專利葯品或者專利醫療器械的,以及專門為其製造、進口專利葯品或者專利醫療器械的。
《專利法》對侵權行為中的假冒他人專利、泄露國家機密、徇私舞弊等行為規定了行政責任。另外,我國《專利法》第五十八條和五十九條還對侵犯發明人或者設計人合法權益的行為規定了行政責任。
《專利法》第五十八條中明確規定:「構成犯罪的,依法追究刑事責任」。因此專利侵權主要給予民事制裁,但有時也需要刑事制裁。
同時《專利法》第六十條規定:「侵犯專利權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定;被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定」。
在最高人民法院《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》的第二十條和第二十一條也作了相關規定。此外,專利權人不僅可以要求經濟損失賠償,而且還可以要求採取恢復專利權人的業務信譽的措施。
⑻ 抖音里提示播放的內容侵犯他人版權是什麼意思
首先要知道什麼是作品
根據《著作權法》第三條的規定:「本法所稱的作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:
(一)文字作品;(二)口述作品;(三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建築作品;(五)攝影作品;(六)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;(七)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(八)計算機軟體;(九)法律、行政法規規定的其他作品。
2、《著作權法實施條例》對作品應具有的特性的規定
《著作權法實施條例》第二條規定:「著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。」因此可以獲知,對於不論是文學創作,還是科學工程作品,都必須具備「獨創性」這個要件,關於獨創性,著作權法、著作權實施條例、著作權司法解釋都沒有給出明確定義,但從法院的諸多判決與業界的一致觀點認為,獨創性就是說作品需要有一定創作高度,同時是作者根據自己獨立的構思創作完成的,並沒有使用專屬於他人的創作表達。
3、抖音短視頻是否構成《著作權法》中所指的作品
對於創作高度的問題,沒有一定的量化標准,實際上含有相當程度的主觀判斷的因素,因此實踐中但凡能有一定審美價值的內容都可以認為達到了創作高度。為了能對抖音的著作權問題做出明確的闡述,我們假設抖音中使用的所有圖片、攝影作品、影像作品都具有創作高度,那麼對於前面提及的各種類型的抖音短視頻實際都可以稱作抖音作品。
然而這些抖音作品具體屬於《著作權法》規定的什麼作品呢?根據前面列舉的幾種情況,在用戶下載抖音時不存在抖音App軟體的權利人對著作權歸屬做出約定的情況下(以下討論都做此假設),如果一個抖音短視頻是該抖音用戶使用者自己通過攝影或錄像的方式製作的小視頻,同時配以自己解說的旁白內容,那麼這應該是一個創作的過程,該抖音作品的著作權應屬於其製作者。而根據《著作權實施條例》關於各類作品的定義,以及抖音作品形成過程及形成後的特性,用戶通過操作抖音App軟體而製造的抖音作品應只能歸為現行《著作權法》規定的類電作品。至於該抖音製作者錄制或者拍攝的是什麼表演,具體是舞蹈還是曲藝,抑或文字書法等,即抖音作品的內容屬於什麼作品在此不再展開深入討論。如果一個抖音作品是通過抖音製作者在網路或者其它地方截取的一段視頻,一張或幾張照片,然後配上自己的原創的旁白,或者配以抖音系統提供的音樂或者旁白,通過抖音App軟體製作的小視頻,作品本身構成類電作品的同時,也構成改編作品或者匯編作品。
二、抖音作品是否構成侵權
對這個問題仍然需要分情況討論。以下情況只討論著作權方面的問題,提及的侵權或不侵權僅指侵犯或不侵犯著作權,對於存在涉及肖像權等其它權利的問題,由於篇幅有限暫不做討論。
1、選材原創,只是利用抖音App軟體功能完成作品
這種情況,由於在製作抖音作品時使用的視頻及旁白均為自己原創,就不構成侵權。至於利用抖音App的製作過程,屬於使用軟體工具進行創作的行為。
2、選材是他人的攝影或者視頻作品,配樂或者旁白為原創
在這種情形下,需要衡量選材的出處,是否經過合法授權使用,如果不存在合法授權使用,筆者認為需要分情況而定,如果將抖音作品製作完成後進行了隱私設置,設置成只自己可見,那麼這樣的使用他人已經發表的作品選材製作抖音作品的行為應屬於《著作權法》第二十二條第一款第一項的合理使用的情形,即為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經發表的作品。如果符合任一著作權法規定的合理使用情形,都不需要經過原作者許可,也不用支付報酬。相反,如果抖音作品的播放設置為公開方式,筆者認為屬於《著作權法》第四十七條規定的情形,還是會導致侵犯他人著作權問題的。同時由於該作品在他人的作品上進行了配樂或/和旁白,實際上是對原作品的改編,雖然形成了改編後的新作品,該新作品的著作權人為此抖音作品的製作者,但是根據《著作權法》第十二條的規定:「改編、翻譯、注釋、整理已有作品而產生的作品,其著作權由改編、翻譯、注釋、整理人享有,但行使著作權時不得侵犯原作品的著作權」。因此該新作品的著作權人在行使著作權時也要徵得原著作權的同意,合法使用原作品,才能合法行使自己的著作權。
如果從抖音系統外選擇的攝影、視頻作品是多件時,此類抖音作品由此包含了匯編的內容,但是由於製作此抖音視頻的用戶在其中還配以自己原創的音頻內容,因此仍將其列為改編作品更為合適。而關於匯編作品著作權的問題,在下面第3中情形中進一步說明。如果以上情況中視頻選材中既包含他人的視頻作品,又有抖音製作者自己製作的視頻內容,依然是改編作品。
3、選材是他人的攝影或者視頻作品,配樂來自抖音系統內音樂
在此種情況下,實際並沒有哪一音樂、攝影或者視頻作品為抖音製作者自己創作,但是在從抖音作品整體來看,對每一部分的選擇、組合、編排體現了作者的獨特的構思和創作,因此此作品仍然享有匯編作品的著作權,也就是說,匯編作品的創作源於對作品內容的選材、組合、編排,而並不源於作品的內容本身。同樣根據《著作權法》第十四條的規定:「匯編若干作品、作品的片段或者不構成作品的數據或者其他材料,對其內容的選擇或者編排體現獨創性的作品,為匯編作品,其著作權由匯編人享有,但行使著作權時,不得侵犯原作品的著作權」。同改編作品一樣,在行使著作權時不能侵犯原作者的著作權。但是與以上第2中情形一樣,如果在隱私設置里設置為僅自己可見,仍然屬於《著作權法》第二十二條第一款第一項的合理使用的情形。
至於此類作品中的音樂的使用,App軟體權利人的使用並非《著作權法》和《信息網路傳播權保護條例》中規定的合理使用和法定許可的情形,其將龐大的音頻作品庫裝在了自己的軟體中,筆者推測應該是已經得到了相關作品權利人的許可的,否則根據《信息網路傳播權保護條例》及《侵權責任法》的相關規定,作為網路服務提供者的抖音向其用戶提供未經許可使用的音樂及其它音頻作品的行為,著實有幫助、教唆侵權之嫌。如果抖音權利人買斷了其系統中裝載的所有音頻作品的抖音作品中的使用權,筆者認為抖音用戶製作的抖音作品就不構成侵犯原音頻作品作者或相關權利人的著作權。
三、如果抖音作品構成侵權,侵犯了哪種著作權?
1、信息網路傳播權
《著作權法》第九條第一款第十二項規定:「信息網路傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權利。」抖音App為其用戶提供了製作抖音作品的平台,同時也為其用戶提供觀賞、下載等使用功能,因此當抖音作品中含有侵犯著作權的內容,首先侵犯了原作者的信息網路傳播權。
2、改編權與匯編權
《著作權法》第九條第一款第十四、十六項規定:「改編權,即改變作品,創作出具有獨創性的新作品的權利;匯編權,即將作品或者作品的片段通過選擇或者編排,匯集成新作品的權利。」 前面提到了抖音App用戶在未經許可使用他人的作品創作自己的抖音作品後形成了改編作品、匯編作品,自然也是對原作品著作權中的改編權、匯編權的侵犯。
四、構成以上侵權需要承擔的法律責任
《著作權法》第四十七條第六、七項規定:「未經著作權人許可,以展覽、攝制電影和以類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、注釋等方式使用作品的,本法另有規定的除外;使用他人作品,應當支付報酬而未支付的行為構成侵犯著作權的行為,同時需要承擔承擔停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等民事責任。對於民事責任中的損失賠償,《著作權法》第四十九條做出專門規定:「侵犯著作權或者與著作權有關的權利的,侵權人應當按照權利人的實際損失給予賠償;實際損失難以計算的,可以按照侵權人的違法所得給予賠償。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。權利人的實際損失或者侵權人的違法所得不能確定的,由人民法院根據侵權行為的情節,判決給予五十萬元以下的賠償「。
五、結語
從以上分析可以看出,對於現如今流行的諸如抖音App等應用軟體,給大家尤其是年輕用戶提供了自娛自樂製作短視頻作品的渠道,雖然我們使用軟體本身沒有什麼問題,但是如果在使用過程中有選材的環節,我們就需要考慮選取的素材是否存在他人的權利,在未經許可使用的情況下能否使用。
⑼ 只要不用於商業用途就不算侵權嗎
很有可能是侵權,但是僅僅依據是否用於商業用途難以判斷是否侵權,只有滿足著作權合理使用條件才是合法使用。
著作權合理使用是重要的著作許可權制機制,它是指在特定的條件下,法律允許他人自由使用享有著作權的作品,而不必徵得權利人的許可,不向其支付報酬的合法行為。
《中華人民共和國著作權法》第22條規定了十二項合理使用的具體方式:在下列情況下使用作品,可以不經著作權人許可,不向其支付報酬,但應當指明作者姓名、作品名稱,並且不得侵犯著作權人依照本法享有的其他權利:
(一)為個人學習、研究或者欣賞,使用他人已經發表的作品;
(二)為介紹、評論某一作品或者說明某一問題,在作品中適當引用他人已經發表的作品;
(三)為報道時事新聞,在報紙、期刊、廣播電台、電視台等媒體中不可避免地再現或者引用已經發表的作品;
(四)報紙、期刊、廣播電台、電視台等媒體刊登或者播放其他報紙、期刊、廣播電台、電視台等媒體已經發表的關於政治、經濟、宗教問題的時事性文章,但作者聲明不許刊登、播放的除外;(五)報紙、期刊、廣播電台、電視台等媒體刊登或者播放在公眾集會上發表的講話,但作者聲明不許刊登、播放的除外;
(六)為學校課堂教學或者科學研究,翻譯或者少量復制已經發表的作品,供教學或者科研人員使用,但不得出版發行;
(七)國家機關為執行公務在合理范圍內使用已經發表的作品;
(八)圖書館、檔案館、紀念館、博物館、美術館等為陳列或者保存版本的需要,復制本館收藏的作品;
(九)免費表演已經發表的作品,該表演未向公眾收取費用,也未向表演者支付報酬;
(十)對設置或者陳列在室外公共場所的藝術作品進行臨摹、繪畫、攝影、錄像;
(十一)將中國公民、法人或者其他組織已經發表的以漢語言文字創作的作品翻譯成少數民族語言文字作品在國內出版發行;
(十二)將已經發表的作品改成盲文出版。
拓展資料:
設立著作權合理使用制度的價值在於:公平和效率。即在保證公平的同時,兼顧效率,二者相輔相成,互為表裡。「公平」體現了合理使用的合理性,而「效率」則體現了合理使用的必要性。合理使用作為對著作權進行限制的制度,其核心和實質就是對利益的協調和平衡。
著作權合理使用是著作許可權制制度的一種,其目的就是在於防止著作權人權利的濫用,損害他人的學習、欣賞、創作的自由,妨礙社會科學文化技術的進步。合理使用制度在防止著作權人權利濫用的過程中發揮的作用主要體現在:合理使用保障了社會公眾的創作自由。
創作活動是一個持續的過程,需要建立在前人智慧的基礎之上,沒有前人作品的啟示和借鑒,創作就如無源之水,無土之木。
參考鏈接:網路_著作權合理使用
⑽ 是合理使用還是商標侵權
請說明具體的使用情況。
商標權即商標專用權,有些不使用為人所專用的比如行專業通用屬詞、產品特點等這些是不應具備商標專用權的,你用的話就合理。
商標侵權指的是侵犯他人在先注冊的商標專用權,首先要確認對方商標的權利范圍,商標分45個類別,不同的產品或服務可能在不同的類別上。
商標侵權行為分很多種,這里我們就普通的商標冒用行為為例。
如果是使用相同或近似的商標在相同的或類似的產品或服務上,即構成商標侵權。