『壹』 我在國內申請了版權發現國外有人使用我的版權屬於侵權嗎
您好,關鍵要看您所要維權的國家是否簽訂關於知識產權保護的國際條約。
如對方專簽署了屬《與貿易有關的知識產權協定》,同時雙方又均是《保護文學藝術作品伯爾尼公約》和《世界版權公約》的成員國。那麼,在我國享有著作權的作品在對方國家應當得到同樣的保護。根據《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的自動保護原則規定,文學藝術作品的創作一經完成即自動取得保護。從理論上而言,作者創作成功後就在任一《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的簽約國范圍內享有著作權,並不以登記為條件。
如能給出詳細信息,則可作出更為周詳的回答。
『貳』 貨被海關查了,涉嫌知識產權侵權
最近一批貨被海關查了,說疑似侵權(有部分字母跟海關備案一樣),海關通知權利人,權利人交了擔保金認定我們侵權,貨物入庫,移交到法規處,法規處認定侵權移交到法制科,但是我們貨物上的LOGO,國外客人是在他們國家注冊過的,我們提出申訴,現在還差最後一份材料。我的問題是1.我材料遞交完整後,法規處如果最終認定不侵權,是否直接放行,我的櫃子可以走了?權利人那邊一年半載後還會起訴?2.法規處如果認定結果是無法確認是否侵權,那就等50個工作日看權利人是否起訴?知識產權的犯罪最高刑期是有期徒刑,根據刑法的規定,應在7年以下 《刑法》第七節 侵犯知識產權罪 第二百一十三條 未經注冊商標所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。 第二百一十四條 銷售明知是假冒注冊商標的商品,銷售金額數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;銷售金額數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。 第二百一十五條 偽造、擅自製造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自製造的注冊商標標識,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;情節特別嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。 第二百一十六條 假冒他人專利,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。 第二百一十八條 以營利為目的,銷售明知是本法第二百一十七條規定的侵權復製品,違法所得數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。 第二百一十九條 有下列侵犯商業秘密行為之一,給商業秘密的權利人造成重大損失的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;造成特別嚴重後果的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金: (一)以盜竊、利誘、脅迫或者其他不正當手段獲取權利人的商業秘密的; (二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權利人的商業秘密的; (三)違反約定或者違反權利人有關保守商業秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業秘密的。 明知或者應知前款所列行為,獲取、使用或者披露他人的商業秘密的,以侵犯商業秘密論。 本條所稱商業秘密,是指不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益,具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。 本條所稱權利人,是指商業秘密的所有人和經商業秘密所有人許可的商業秘密使用人。 第二百二十條 單位犯本節第二百一十三條至第二百一十九條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照本節各該條的規定處罰。
『叄』 如何應對知識產權海外訴訟
2、主動研發並積極在美國申請專利
對於無法規避設計而又是產品核心技術的,則應積極並盡早在美國申請專利,以便獲得主動而穩定的權利,避免受制於人,又繳納高昂的專利使用費,同時也是今後與他人進行專利對抗和談判的籌碼。
3、全面深入了解337調查和美國專利訴訟規則及程序,做到知己知彼,掌握主動。
4、建立完善的知識產權制度與權利,以便全面了解市場動態、競爭對手狀況和知識產權布局,做到及早了解,及早防備,應對從容。
5、內部知識產權人才儲備,有效保持與外界知識產權中介機構的合作。
知識產權人才對專業性要求極高,企業擁有懂外語、法律、管理兼備的專門人才是必須的,同時與外部包括有豐富從事經歷的專業知識產權律師事務所,及專利代理事務所的穩定合作將保證企業一旦涉及337調查或美國專利訴訟時臨陣不亂,應對有序。
(1)碰到337調查企業不可不予理睬,也不應盲目應訴,應結合應訴成本、當事人啟動調查的目的等多項因素綜合考慮並決定是否參加應訴。如果企業是直接的產品生產商且依賴出口嚴重則應考慮應訴。
如果企業是銷售商,若調查對其品牌沖擊嚴重則應考慮應訴。
如果企業是銷售商,因為對產品的銷售有選擇權,故可慎重考慮是否應訴。
2、選定有經驗的律師應對調查
337調查涉及美國知識產權的實體與程序法律,專業性要求極高,加上在美國本土展開,聘請專業的美國律師十分必要,但基於涉訴訟成本,語言溝通,及取證方便等因素,配備中國本土專業的知識產權律師對企業而言,是必不可少的,中國律師的收費相對美國律師有較大差距,更為重要的是,民族認同感、客戶忠誠度高,語言溝通順暢及節省大量取證時間和費用,都是二地律師合作所需要的基礎。
3、在綜合分析把控涉案證據,案情優劣分析、訴訟程序運用的基礎上尋求主動出擊,力爭啟動專利無效。
如果企業經全面收集、分析涉案證據並仔細研究比對涉案專利權利保護范圍,認為可以啟動專利無效程序的,應首先考慮從源頭上消滅對手專利,以徹底掃清出口障礙。
若無法實現無效,則應考慮不侵權抗辯,公知技術抗辯,禁止反言抗辯及合同抗辯等訴訟策略,以尋求反擊。4、運用各種訴訟策略應對調查
被申訴人若對手中掌握的證據有信心還可採用反訴方式來牽制對手並變被動為主動。
同時在調查外結合採用與對手判斷或在國內外再啟動相應的以申請人為被告的專利訴訟或相應救濟措施以期迫使對方求和或讓步。
總之337調查並無想像中可怕,因為不了解所以畏懼,因為未設防所以被動,我國企業只要做到以高瞻遠矚的眼光,未雨綢繆的行為。337調查,我們可以應對!
『肆』 知識產權海外維權是指什麼
知識產權是智力勞動產生的成果所有權,它是依照各國法律賦予符合條件的著作者以及發明者或成果擁有者在一定期限內享有的獨占權利,它有兩類:一類是版權,另一類是工業產權。
版權是指著作權人對其文學作品享有的署名、發表、使用以及許可他人使用和獲得報酬等的權利;工業產權則是包括發明專利、實用新型專利、外觀設計專利、商標、服務標記、廠商名稱、貨源名稱或原產地名稱等的獨占權利。按照內容組成,知識產權由人身權利和財產權利兩部分構成,也稱之為精神權利和經濟權利。
所謂人身權利,是指權利同取得智力成果的人的人身不可分離,是人身關系在法律上的反映。例如,作者在其作品上署名的權利,或對其作品的發表權、修改權等,即為精神權利;
所謂財產權是指智力成果被法律承認以後,權利人可利用這些智力成果取得報酬或者得到獎勵的權利,這種權利也稱之為經濟權利。
它是指智力創造性勞動取得的成果,並且是由智力勞動者對其成果依法享有的一種權利知識產權具有專有性和地域性等特徵。其專有性表現為在一定時間內的獨占排他權,即知識產權所有人的智力勞動成果未經其本人許可,任何人都不得使用和佔有,知識產權只能授予一次。對知識產權的保護是有時間和地域限制的,超過保護期限的知識產權就進入公共領域,為人類共享。
知識產權並不是自然擁有的,它的獲得需要國家相關法律的確認,並需履行一定的手續。知識產權保護制度及其法律保護體系,一般是指一個國家的憲法、法律、法令和國家最高行政機關的規範文件對文學藝術著作、科學發現和發明專利及商標等各種權利取得程序、行使的原則、方法及其保護范圍等構成的法律保護體系。
它的產生和形成是伴隨著人類文化科學技術進步和發明創造之轉化為強大的生產力而逐步建立起來的,但迄今為止,在西方資本主義各國國內立法上,既不存在統一的「知識產權法典」也無以「知識產權」名稱將著作權專利權和商標權概括起來收入民法典的立法先例。
『伍』 國際知識產權侵權案例要怎麼分析,有什麼知識
需要具備相應的專業知識才行
『陸』 在國外哪些是屬於侵權的 版權、商標權、知識產權、專利等等
在假定相關產品已有知識產權保護的基礎上:
1、涉嫌侵犯著作權或外觀設計專利權;專
2、涉屬嫌侵犯著作權;
3、涉嫌不正當競爭;
4、涉嫌商標侵權;
5、視乎該電子產品本身是否申請專利,包括外形、軟硬體設計等;
6、知識產權是統稱,包括版權(著作權)、專利權、商標權、商業秘密等,其中版權、專利權都是有時間限制的,商標權則是可以通過續展延長其使用權。因此,可以對權利保護期屆滿,已經進入公共領域的作品或專利進行利用。
『柒』 如果在國內申請了專利後,國外有人使用,能告其侵權嗎
不可以,專利有地域性和時間性,除非外國人的侵權行為發生在國內。 申請國內版專利,就權能夠在國內獲得保護,申請國外專利,那麼就能受到申請國的保護,互不相關。例如,你先申請國內的專利,然後提出PCT,之後按照你的意願可以指定進入的國家。專利是請求原則,你都不請求,那誰給你權利呢?所以,你需要在哪個國家得到保護,就進入該國。
這個到沒有。不過你如果申請了PCT,進入國家階段後,各級政府都會有獎勵政策的,就算至申請國內專利,還是有獎勵政策的,只不過各個地方不同,其金額不同罷了。
向國家局提交的pct,可以為中文
『捌』 收到國外的知識產權投訴,怎麼辦,我沒有侵權
看對方投訴的依據是什麼,比如專利、商標或者著作權;然後確定下是否真的侵權了再做申訴。
『玖』 如何應對海外知識產權侵權指控
我國企業,當遭遇外國企業在外國提起的知識產權訴訟時,應當注意以下幾個細節方面的問題:
一、判斷能否就案件本身的合法性提出質疑,能否打贏管轄權訴訟。
只要我們自己通過評估確認,自身商業行為的後果並沒有直接影響原告在法院所在地的商業利益(以具體的州為界),即使企業在該地有房產或者其他設施,或者與該地存在其他商務聯系,仍然可以打管轄權訴訟。當然還需要說明的是,打贏國外的管轄權訴訟也並不等於萬事大吉,因為權利人在中國起訴同樣可能勝訴。
二、不論提出何種抗辯,必須做到實話實說,不能說謊,也不能隱瞞事實。
西方文化中有兩句話是必須牢記的:一句是「講實話的成本最低」;另一句是「說出事實的一半無異於撒謊」。而不論是直接撒謊,還是隱瞞部分事實,一旦被認定,都會給自己帶來直接的不利後果。這一點與中國的爭議解決機制完全不同。在中國,即使一方當事人直接撒謊,裁決機構也不能直接據此作出對其不利的裁決結果,而只能是基於現有證據進行裁決。
三、訴訟准備工作一定要做實、做細。
更重要的是,各項證據准備工作一定要在開庭前完成,而不能像擠牙膏一樣根據所謂的需要臨時拼湊或分時提交證據。在美國法院審理的案件中,相當一部分案件的事實部分是需要陪審團作出裁決的。不但撒謊會被裁決敗訴,提供的證據或者闡明的事實不充分、不及時,也可能給陪審團留下不誠實、不負責任的印象,從而在事實裁決部分作出不利的結論。
四、不要盲目進入海外市場,尤其是自己沒有足夠的知識產權儲備。
要根據實際需要選擇在海外設立辦事機構或開展商業活動。基本上基於模仿甚至抄襲生產產品時,更不要急於走向所謂的國際市場。雖然知識產權保護具有嚴格的地域性,我國企業可以理直氣壯地在國內使用那些不受我國專利法保護的外國專利,但如果相關產品被輸出到專利保護國,生產者的行為同樣會被指控為侵權。而涉及到著作權與商標權時,在自動保護及制止不正當競爭已經成為各國普遍接受的法律制度的情況下,所謂的地域性已經變成只是學理意義上的知識產權保護邊界。加之許多國家的法院都已經開始實施長臂管轄制度,在任何國家完成的侵權行為都有可能成為權利人所在地法院審理的理由。