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專利權商標權的獨立性原則

發布時間:2020-12-19 22:44:45

專利權和商標的先申請原則

商標法實施條例規定;
第十九條 兩個或兩個以上的申請人,在同一種商品或回者類似的商品上答,分別以相同或者近似的商標在同一天申請注冊的,各申請人應當自收到商標局通知之日起30日內提交其申請注冊前在先使用該商標的證據。同日使用或者均未使用的,各申請人可以自收到商標局通知之日起30日內自行協商,並將書面協議報送商標局;不願協商或者協商不成的,商標局通知各申請人以抽簽的方式確定一個申請人,駁回其他人的注冊申請。商標局已經通知但申請人未參加抽簽的,視為放棄申請,商標局應當書面通知未參加抽簽的申請人。

專利法實施細則 :
第十三條 同樣的發明創造只能被授予一項專利。

依照專利法第九條的規定,兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行協商確定申請人。

Ⅱ 什麼是專利權和商標權

專利權是一種排他權,指各國專利局對提出專利申請和發明創造,經依法審查合格後,向專利申請人授予的,在規定時間內對該發明創造所享有的排他性權利

Ⅲ 專利權、商標權等無形資產如何確定計稅基礎

咨詢熱來線ZI XUN RE XIAN

您好,有形資產在確定源計稅基礎方面上可能直白些、容易些,但對於無形資產來講,由於其存在抽象性,沒有具體的物質相對應,那確定計稅基礎的時候不知要怎麼去做呢?法律對此有規定嗎?

專業解答

無形資產,是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、沒有實物形態的非貨幣性長期資產,包括專利權、商標權、著作權、土地使用權、非專利技術、商譽等。對於無形資產計稅基礎的確定問題,法律是有明確規定的。我國《企業所得稅實施條例》第六十六條規定:「無形資產按照以下方法確定計稅基礎:(一)外購的無形資產,以購買價款和支付的相關稅費以及直接歸屬於使該資產達到預定用途發生的其他支出為計稅基礎;(二)自行開發的無形資產,以開發過程中該資產符合資本化條件後至達到預定用途前發生的支出為計稅基礎;(三)通過捐贈、投資、非貨幣性資產交換、債務重組等方式取得的無形資產,以該資產的公允價值和支付的相關稅費為計稅基礎。」

Ⅳ 巴黎公約中商標權和專利權的獨立性原則是什麼

  1. 巴黎公約是指《保護工業產權巴黎公約》(Paris Convention on the Protection of Instrial Property)簡稱《巴黎公約》,於1883年3月20日在巴黎締結的保護工業產權的國際公約,是世界知識產權組織管理下的條約之一。巴黎公約的調整對象即保護范圍是工業產獨立性原則。

  2. 獨立性原則是指

    (1)申請和注冊商標的條件,由每個成員國的本國法律決定,各自獨立。對成員國國民所提出的商標注冊申請,不能以申請人未在其本國申請、注冊或續展為由而加以拒絕或使其注冊失效。在一個成員國正式注冊的商標與在其它成員國--包括申請人所在國--注冊的商標無關。

    (2)這就是說,商標在一成員國取得注冊之後,就獨立於原商標,即使原注冊國已將該商標予以撤銷,或因其未辦理續展手續而無效,但都不影響它在其它成員國所受到的保護。同一發明在不同國家所獲得的專利權彼此無關,即各成員國獨立地按本國的法律規定給予或拒絕、或撤銷、或終止某項發明專利權,不受其它成員國對該專利權處理的影響。

    (3)這就是說,已經在一成員國取得專利權的發明,在另一成員國不一定能獲得;反之,在一成員國遭到拒絕的專利申請,在另一成員國則不一定遭到拒絕。

Ⅳ 專利權與商標權有什麼區別

你好,
專利權是發明創造人對其依法授予專利的發明、實用新型和外觀設計所享有的權利。
專利權同商標權一樣,其兩者的保護對象都是無形資產,都具有專有性、時間性和地域性的特徵;兩者的權利人都有權將其權利客體作為交易標的進行轉讓,都有權在受到不法侵害時請求損害賠償。同時,專利發明的名稱和外觀設計也可以作為商標申請注冊。專利權與商標權的主要區別為:
(1)保護的目的不同
專利權保護的發明創造,是技術上的解決辦法或者外觀設計上的藝術創作和獨特創意。保護的目的,在於的鼓勵發明創造,有利於發明創造的推廣應用,促進科學技術進步和創新。
而商標權保護的商標,是具有區別商品或者服務來源的顯著特徵的標志。保護的目的,為了促進生產者保證商品質量和維護商標信譽,以保障消費者的利益,促進社會主義商品經濟的發展和公平競爭。
(2)保護的對象和范圍不同
專利權的對象是獲得專利的發明,實用新型或外觀設計。其中發明是指前人沒有的、先進的、經過實踐證明可以應用的一種重大的科學技術新成就;實用新型是指對物品的形狀、結構或組合所作的革新設計,又稱小發明;外觀設計是指對產品的形狀、圖樣、色彩或其結合作出的富有創新美感而適於工業上應用的新設計。對專利權的保護范圍分別以發明,實用新型的權利要求的內容為准和以表示在圖片或照片上的外觀設計專利產品為准。
商標權的對象是以文字、圖形或者其組合構成的注冊商標。對商標權的保護范圍以核准注冊的商標和核定使用的商品為限。
(3)國家主管機關和適用的相關法律不同
我國《專利法》(2000年8月25日第二次修訂版)是管理專利的基本法律。國家知識產權局專利局主管全國專利受理和審查專利申請的管理工作。
我國《商標法》(2001年10月27日第二次修訂版)是管理商標的基本法律。國家工商行政管理局商標局主管全國商標注冊和管理的工作。
(4)時效性的不同
我國的《專利法》規定,發明專利的有效期為20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為10年,期限屆滿均不得續展。
而我國《商標法》規定,注冊商標的有效期為10年,期滿可以續展注冊,而且可以無制重復申請,每次續展注冊的有效期均為10年,因此商標權的有效期實質上可以是無限期的。
顯然,專利權和商標權是分屬兩種不同范疇的知識產權,有明顯的不同點,分別受到《專利法》和《商標法》的保護。
但是在特殊情況下,某一權利客體中的一部分會出現在另一權利之中。具體地說就是:當專利發明的名稱和外觀設計在符合《商標法》規定條件的情況下,可以作為商標申請注冊;而含有與注冊商標相同或近似的文字、圖形及組合在符合《專利法》的情況下,也可以申請外觀設計專利。由於專利權和商標權受各自相應法律的保護,當兩者的權利人為不同一人時,則會出現專利權與商標權對抗沖突的情況。對於這種情況的出現,可以根據國家工商行政管理局商標局《關於處理商標專用權與外觀設計專利權權利沖突問題的意見》(1995年12月7日)的原則予以處理解決。「商標專用權和外觀設計專利是重要的知識產權,分別受《商標法》和《專利法》的保護。這些權利的取得,應當遵守《民法通則》中的誠實信用原則,不得侵害他人的在先權利。」
希望能幫助到你望採納

Ⅵ 我國專利權,著作權,商標權取得的基本制度

(1)自動取抄得制度。著作權自動取得,是指著作權因作品創作完成、形成作品這一法律事實的存在而自然取得,不再需要履行任何手續。這種獲得著作權的方法被稱為「無手續主義」、「自動保護主義」。

(2)注冊取得制度。注冊取得,是指以登記注冊作為取得著作權的條件,作品只有登記注冊後方能產生著作權。著作權注冊取得的原則,又稱為注冊主義。

(3)其他取得制度。其他取得方式包括:作品必須以有形固定下來,才能獲得著作權;以著作權標記獲得著作權。

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