『壹』 不屬於擁有專利的條件是。
專利法第五條規定:對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造專不能獲得專利權。屬
專利法第二十五條有規定:對於1.科學發現;2.智力活動的規則和方法;3.疾病的診斷和治療方法;4.動物和植物品種;5.用原子核變換方法獲得的物質。
動物和植物品種的製造/生產方法是可以獲得專利權的。
當然,如果均符合上述條件,則要看提交的專利申請是否符合專利的新穎性、創造性和實用性,這則要看專利申請的技術水平、專利的撰寫水平以及後期專利審查意見的答復水平。
『貳』 以下哪一項不是專利權的特徵
問題描述不清楚,無法正確回答問題。以下是專利權的主要特徵,可供參考。
專利權是由國務院專利行政部門依照法律規定,根據法定程序賦予專利權人的一種專有權利。它是無形財產權的一種,與有形財產相比,具有以下主要特徵。
(1)具有獨占性。所謂獨占性亦稱壟斷性或專有性。專利權是由政府主管部門根據發明人或申請人的申請,認為其發明成果符合專利法規定的條件,而授予申請人或其合法受讓人的一種專有權。它專屬權利人所有,專利權人對其權利的客體(即發明創造)享有佔有、使用、收益和處分的權利。
(2)具有時間性。所謂專利權的時間性,即指專利權具有一定的時間限制,也就是法律規定的保護期限。各國的專利法對於專利權的有效保護期均有各自的規定,而且計算保護期限的起始時間也各不相同。我國《專利法》第四十二條規定:「發明專利權的期限為20年,實用新型和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。」
(3)具有地域性。所謂地域性,就是對專利權的空間限制。它是指一個國家或一個地區所授予和保護的專利權僅在該國或地區的范圍內有效,對其他國家和地區不發生法律效力,其專利權是不被確認與保護的。如果專利權人希望在其他國家享有專利權,那麼,必須依照其他國家的法律另行提出專利申請。除非加入國際條約及雙邊協定另有規定之外,任何國家都不承認其他國家或者國際性知識產權機構所授予的專利權。
以上資料來源:國家知識產權局政府網站
『叄』 下列各項中不屬什麼不屬於專利權a儀器食品飲料植物品種
植物品種不屬於專利權。
根據專利法的規定,以下情況不能被授予專利權:
(1)違反國家法律、社內會公德或容妨害公共利益的發明創造。如吸毒工具等。
(2)違背科學規律的發明。比如永動機不符合能量守恆定律,不能被授予專利權。
(3)科學發現。如某天文學家通過觀測發現了一顆新星;牛頓發現了萬有引力定律等,這些都屬於自然界中客觀存在的事物,不能被授予專利權。
(4)智力活動的規則和方法。例如撲克牌或某種棋牌的一種新玩法等。
(5)疾病的診斷和治療方法。如一位老中醫通過特殊的號脈方式可以診斷出一些難於診斷的疾病,並用針灸、特殊穴位按摩療法等加以治療,這些都不能授予專利權,但是用於診斷或治療疾病的可批量生產的葯物、器械及其制備方法可以申請專利。
(6)動植物新品種不能授予專利權。在我國有專門用於保護植物新品種的《植物新品種保護條例》。
(7)用原子核變換方法獲得的物質不能被授予專利權。
『肆』 授予專利權的條件,不授予專利權的情形有哪些
一、授予專利權的條件
根據我國專利法的規定,授予發明、實用新型專利權應當具備新穎性、創造性、實用性。
1、新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過,或者在國內外公開使用過,或者以其他方式在公眾中演示過,並為公眾所知曉,同時也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並記載在申請日以後公布的專利申請文件中。根據《中華人民共和國專利法》第二十四條規定「申請專利的發明創造在申請日以前六個月內,有下列情形之一的,不喪失新穎性:
(1)在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的;
(2)在規定的學術會議或者技術會議上首次發表;
(3)他人未經申請同意而泄露其內容的。
2、創造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
3、實用性是指該發明或者實用新型能夠製造使用,並且能產生積極的效果。外觀設計專利權的授予,應當符合同申請日以前國內外出版物上公開發表過或者國內外公開使用過的外觀設計不相同和不相近似,並不得與他人在先取得的合法權益相沖突。
二、不授予專利權的情形有哪些
按照專利法規定,一項發明創造只要具備了取得專利的實質條件,就可以獲得專利權。但是,為了保護國家、社會和公眾的利益,促進國民經濟的發展,我國專利法根據專利保護的特點和我國經濟、技術發展狀況,對一些主題作了不能取得專利權的例外規定。我國專利法規定,不授予專利權的有以下各項:
1、科學發現。科學發現是對自然規律和有助於說明自然規律的自然現象的特性提出的前所未有的科學認識。但是,科學發現僅僅是對自然規律的認識,而不是利用自然規律所作出的發明創造,它不能直接應用於生產實踐,不具備工業上的實用性,因此不授予專利權。
2、智力活動的規則和方法。智力活動是指人的思維活動,它源於人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用於自然產生結果。它僅僅是指導人們對其表達的信息進行思維、識別、判斷和記憶,而不需要採用技術手段或者遵守自然法則,不具備技術的特點,因此不能授予專利權。
3、疾病的診斷和治療方法。疾病的診斷和治療方法是指以有生命的人或者動物為直接實施對象,對之進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。考慮到醫生天職就是救死扶傷,在診斷和治療疾病的過程中,醫生理應有選擇各種方法的自由;另一方面,疾病的診斷和治療方法是直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產業上利用,不具備實用性,不屬於專利法意義上的發明創造,因而這類方法不能被授予專利權。
4、動物和植物品種。動物和植物品種指的是動物和植物品種本身,不包含生產動物和植物品種的方法。這里所說的生產方法是指非生物學的方法,不包括生產動物和植物主要是生物學的方法。一種方法是否屬於「主要是生物學的方法」,取決於在該方法中人工技術的介入程度,如果人工技術的介入對該方法所要達到的目的或效果起了主要的控製作用或決定性作用,則這種方法不屬於「主要是生物學的方法」,可以授予專利權。
5、用原子核變換方法獲得的物質。用原子核變換方法獲得的物質由於可以用於軍事目的,出於國家重大利益的考慮,專利法規定不授予專利權。需要指出的是,不僅用原子核變換方法獲得的物質不能獲得專利保護,而且原子核變換方法本身也不能獲得專利保護。
『伍』 哪些不屬於授予專利權的主題
授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性等條件。不具備以上條件的專利不屬於專利權授予范圍。
新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。
創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。
參考資料:http://ke..com/item/%E6%8E%88%E4%BA%88%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%9D%83%E7%9A%84%E6%9D%A1%E4%BB%B6#2
『陸』 對專利權的限制主要包括哪些形式
對專利權的限制主要包括以下幾個方面:
(一)不視為侵犯專利權的行為
按照2000年8月25日第九屆全國人大常委會第17次會議修改後的《專利法》第63條的規定,下列行為不構成侵權:
1.專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後,使用、許諾銷售或者銷售該產品的。
2.在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的。
3.臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的。
4.專為科學研究和實驗而使用有關專利的。為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。
(二)專利實施的強制許可
強制許可,是指根據單位或者個人的申請,國務院專利行政部門在未經專利權人同意的情況下,依法允許申請單位或者個人實施某項專利的措施。強制許可措施是對專利權人濫用其權利的一種限制。我國《專利法》規定了三種強制許可:
1.《專利法》第48條規定:「具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利,而未能在合理長的時間內獲得這種許可時,國務院專利行政部門根據該單位的申請,可以給予實施該發明專利或者實用新型的強制許可。」批准這種強制許可必須具備以下條件:第一,專利實施的強制許可的請求必須自專利權被授予之日起滿3年後提出;第二,申請實施強制許可的對象只能是發明或者實用新型專利,而不能是外觀設計專利;第三,提出強制許可請求的單位已具有實施條件;第四,提出強制許可請求的單位必須出具未能在合理長的時間內以合理的條件與專利權人簽訂實施許可合同的證明。
2.在國家出現緊急狀態或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。
3.根據《專利法》第50條的規定,一項取得專利權的發明或者實用新型以前已經取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步,其實施又有賴於前一發明或者實用新型的實施的,國務院專利行政部門根據後一專利權人的申請,可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。在依照上述規定給予實施強制許可的情形下,國務院專利行政部門根據前一專利權人的申請,也可以給予實施後一發明或者實用新型的強制許可。
對於以上三種強制許可,申請人應當提出未能以合理條件與專利權人簽訂實施許可合同的證明。
國務院專利行政部門做出的給予實施強制許可的決定,應當及時通知專利權人,並予以登記和公告;根據強制許可的理由規定實施的范圍和時間,當強制許可的理由消除並不再發生時,應當根據專利權人的請求,經審查後做出終止實施強制許可的決定。取得實施強制許可的單位或者個人不享有獨占的實施權,並且無權允許他人實施。
關於實施強制許可的使用費問題,《專利法》第54條規定:「取得實施強制許可的單位或者個人應當付給專利權人合理的使用費,其數額由雙方協商;雙方不能達成協議的,由國務院專利行政部門裁決。」
『柒』 簡述授予專利權的形式條件是什麼
一項發明或者實用新型獲得專利權的實質條件為新穎性、創造性專和實用性。專利權,簡稱「專利」,是屬發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。專利權的性質主要體現在三個方面:排他性、時間性和地域性。
『捌』 下面哪個選項不屬於專利權
商標 商標(trade mark) 是一個專門的法律術語。品牌或品牌的一部分在政府有關部門專依法注冊後,稱為「商屬標」。商標受法律的保護,注冊者有專用權。國際市場上著名的商標,往往在許多國家注冊。中國有「注冊商標」與「未注冊商標」之區別。注冊商標是在政府有關部門注冊後受法律保護的商標,未注冊商標則不受商標法律的保護