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不得濫用專利權

發布時間:2020-12-17 19:55:11

⑴ 什麼是專利權濫用

專利權濫用是指專利權人在行使權利時超越了法律規定的范圍,採取了不實版施或利用優越地位不權正當地限制交易或競爭並由此損害他人和公共利益的行為。專利權濫用主要表現為:專利權人或獨占實施的被許可人不正當行使專利權,或者利用其專利優勢地位,不正當地限制專利交易或者採取不公正的交易方法的行為,它與專利制度促進科學技術進步和創新的宗旨相悖。因而,從本質上看,濫用專利權是一種法律行為,行為人在主觀上有濫用的故意,且其行為侵犯了他人或社會公眾利益。實踐中,專利權濫用現象甚多,很大程度上表現為跨國公司利用專利優勢地位,排除、限制競爭的行為。綜合起來,濫用專利權行為的表現形式主要為:
(1)專利許可、專利池中的專利權濫用;
(2)專利網布局中的專利濫用;
(3)「專利漁翁」(PatentTroll)策略;
(4)「放水養魚」策略;
(5)「惡意訴訟」策略。

⑵ 根據專利法規定哪些情況不得授予專利權

主要有以下幾條,另外,違反法律社會公德的也不能授予專利權
第二十二條 授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性。

新穎性,是指該發明或者實用新型不屬於現有技術;也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型具有實質性特點和進步。

實用性,是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。

本法所稱現有技術,是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。

第二十三條 授予專利權的外觀設計,應當不屬於現有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公告的專利文件中。

授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特徵的組合相比,應當具有明顯區別。

授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。

本法所稱現有設計,是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計。

第二十五條 對下列各項,不授予專利權:

(一)科學發現;

(二)智力活動的規則和方法;

(三)疾病的診斷和治療方法;

(四)動物和植物品種;

(五)用原子核變換方法獲得的物質;

(六)對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。

⑶ 什麼是專利權濫用抗辯

專利侵權被告以原告的專利權已經超過保護期、已經被權利人放棄、已經被中國版專利局撤銷或者權已經被專利復審委員會宣告無效進行抗辯的,就是專利權濫用抗辯。原告惡意取得專利權,並濫用專利權進行侵權訴訟就是專利權惡意訴訟。惡意取得專利權,是指將明知不應當獲得專利保護的發明創造,故意採取規避法律或者不正當手段獲得了專利權,在惡意訴訟的認定中,當事人是否存在主觀過錯是最關鍵的問題,其目的在於獲得不正當利益或制止他人的正當實施行為。望採納

⑷ 什麼原則是防止專利權人可能對專利權的濫用

北京五一國際知識產權為您解答:

專利權濫用是指專利權人在行使權利時超越了法律規定的范圍,採取了不實施或利用優越地位不正當地限制交易或競爭並由此損害他人和公共利益的行為。

為了兼顧和平衡專利權人與專利技術的使用者和社會公眾之間的利益,合理地照顧公共利益和保證公共健康,防止專利權的濫用,力求使專利制度收到最佳的社會效益,專利法還規定了如下一些防止權利濫用的手段。
1.不構成侵權的行為
《專利法》第六十三條明確規定,有下列情形之一的,不視為侵犯專利權:
①專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後,使用、許諾銷售或者銷售該產品的;
②在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經做好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的;
③臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
④專為科學研究和實驗而使用有關專利的。
為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。

2.專利實施的強制許可
《專利法》第六章第四十八條至第五十五條詳細規定了可以利用國家政府機構的行政命令強制許可實施某些專利的情況,主要包括:
(1)防止權利濫用(第四十八條)
「具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利,而未能在合理長的時間內獲得這種許可時,國務院專利行政部門根據該單位的申請,可以給予實施該發明專利或者實用新型專利的強制許可。」
(2)緊急狀態或公共利益需要(第四十九條)
「在國家出現緊急狀態或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。」
(3)依存專利(第五十條)
「一項取得專利權的發明或者實用新型比前已經取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步,其實施又有賴於前一發明或者實用新型的實施的,國務院專利行政部門根據後一專利權人的申請,可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。」

另外,WTO還於2003年8月30日通過了《公共健康宣言》的執行決議,同意在一定的條件下可以將葯品強制許可的權利擴展到向最不發達國家出口,從而突破了強制許可只能用於滿足國內市場的限制,這也是進一步解決專利保護與公共健康矛盾的值得歡迎的一個進步。

⑸ 不被認為是侵犯專利權的行為有哪些

不被認為是侵犯專利權的行為有哪些?不被認為是侵犯專利權的行為有哪些? 專利權是一種具有排他性的權利。但是,為了防止專利權人濫用其權利,以維護國家和社會的整體利益,對於專利權人的權利作了限制性的規定根據《專利法》的規定,專利權人有利用其發明創造的獨占權利,其他單位或者個人在徵得專利權人的同意後有利用其發明創造的權利,這是原則。但是,為了維護技術市場,促進科學技術的發展,保護國家的利益,《專利法》第六十二條規定,下述行為不視為侵犯專利權的行為:侵犯專利權的行為1.專利權人製造或者經專利權人許可製造的專利產品售出後,使用或者銷售該產品的行為,不再需要得到專利權人的許可,這是對專利權的一項重要限制,被稱之為專利權窮竭原則應當指出的是,這個原則只適用於合法地投入市場是專利產品。合法投入市場的抓膘了產品包括:一是由專利權人投入市場的專利產品;二是被許可人投入市場的專利產品;三是由先用權人投入市場的專利產品;四是由強制許可的受益入投入市場的專利產品;五是由國家計劃許可的被許可人投入市場的專利產品等等。如果明知是非法投入市場的專利產品而進行使用、銷售的,屬於侵犯專利權的行為。2.先用權人的利用專利法第六十二條第三項規定,在申請日以前已經製造相同產品,使用相同方法或者已經作了的製造、使用的和要准備,並且僅僅在原有范圍內繼續製造、使用的,不視為侵犯。這就是先用權原則。

⑹ 哪些發明創造不能被授予專利權

《專利法》第二十五條規定對下列各項,不授予專利權:(1)科學發現;(2)智力活動的規則和方法;(3)疾病的診斷和治療方法;(4)動物和植物品種;(5)用原子核變換方法獲得的物質。根據《專利法》第五條的規定,對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造不授予專利權;發明創造本身的目的與國家法律相違背的,不能被授予專利權。例如,用於賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具;偽造國家貨幣、票據、公文證件、印章、文物的設備等都屬於違反國家法律的發明創造,不能被授予專利權。發明創造本身的目的並沒有違反國家法律,但是由於被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。例如,以醫療為目的的各種毒葯、麻醉品、鎮靜劑、興奮劑和以娛樂為目的的棋牌等。《專利法實施細則》第九條規定,《專利法》第五條所稱違反國家法律的發明創造,不包括僅其實施為國家法律所禁止的發明創造。其含義是,如果僅僅是發明創造的產品的生產、銷售或使用受到國家法律的限制或約束,則該產品本身及其製造方法並不屬於違反國家法律的發明創造。例如,以國防為目的的各種武器的生產、銷售及使用雖然受到國家法律的限制,但這些武器本身及其製造方法仍然屬於可給予專利保護的客體。

⑺ 專利權用盡問題

一、地域性的許可不屬於專利實施許可合同主要保護內容,但在不違反其他法律的情況下,當然專利實施許可合同也可以包括更多的協議內容:

《合同法》規定:
第三百四十二條 技術轉讓合同包括專利權轉讓、專利申請權轉讓、技術秘密轉讓、專利實施許可合同。

第三百四十三條 技術轉讓合同可以約定讓與人和受讓人實施專利或者使用技術秘密的范圍,但不得限制技術競爭和技術發展。

第三百四十六條 專利實施許可合同的受讓人應當按照約定實施專利,不得許可約定以外的第三人實施該專利;並按照約定支付使用費

二、A合法銷售給B,就是權力用盡,你總不能在商店賣出一台洗衣機時,同時還限制顧客只能在XX地才能洗衣服吧,如果這樣也可以考慮你採用了不正當競爭手段銷售產品。

《反不正當競爭法》規定:
第十二條 經營者銷售商品,不得違背購買者的意願搭售商品或者附加其他不合理的條件。

三、至於A是否有違約於專利權人,屬於A與專利權人之間的糾紛,退一步講,就算A是非法未經許可製造銷售該專利產品,但B在不知情的情況下購買,雖然B也可以定性為侵權,不承擔賠償的責任。

《專利法》
第七十條 為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利侵權產品,能證明該產品合法來源的,不承擔賠償責任。

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僅供參考!

⑻ 專利權是不是終生的

專利權,簡稱「專利」,是發明創造人或其權利讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種
(一)專利權保護期限
根據1992年12月31日以前的專利申請獲得的專利權,發明專利權的保護期限為15年;實用新型專利和外觀設計專利權的保護期限為5年,期滿前專利權人可申請續展3年。根據1993年1月1日以後的專利申請所獲得的專利權,發明專利權的保護期限20年;實用新型專利權和外觀設計專利權的保護期限10年。
保護期限均自申請日起計算。此處所指的"申請日",不包括優先權日。對於享有優先權的專利申請,其專利權的保護期限不是自優先權日起計算,而是自專利申請人向專利行政部門提交專利申請之日起計算。
(二)專利權的終止
專利權終止,是指專利權因某種法律事實的發生而導致其效力消滅的情形。專利權的終止有兩種情形:
1、因保護期限屆滿而終止。即專利因其保護期限屆滿而終止其效力。
2、專利權在保護期限屆滿前終止。
(1)在專利權保護期限屆滿前,專利權人以書面形式向國務院專利行政部門聲明放棄專利權。專利法規定,專利權人以書面形式聲明放棄專利權的,專利權在期限屆滿前終止;
(2)在專利權的保護期限內,專利權人沒有按照法律的規定交納年費。專利法規定,沒有按照法律規定交納年費的,專利權在期限屆滿前終止。
專利權在期限屆滿前終止的,由國務院專利行政部門在專利登記簿和專利公報上登記和公告。專利權終止日應為上一年度期滿日。
(三)專利權的無效宣告
專利權無效宣告,是指自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或個人認為該專利的授予不符合專利法規定條件的,可以向專利復審委員會提出宣告該專利無效的請求。專利復審委員會應對這種請求進行審查,作出維持專利權或宣告專利權無效的決定。
1、根據專利法及其實施細則的規定,請求宣告專利權無效的理由有如下幾種:
(1)授予專利權的發明創造屬於專利法第5條的規定,即違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益;
(2)授予專利的發明或者實用新型不具備專利法第22條關於新穎性、創造性和實用性的規定;授予專利的外觀設計不具備專利法第23條關於新穎性的規定;
(3)授予專利權的發明或者實用新型不符合專利法第26條第3款或者第4款的規定,即專利說明書沒有作出清楚完整的說明致使所屬技術領域的普通技術人員不能實施或者權利要求書得不到說明書的支持;
(4)發明或者實用新型專利申請文件的修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍,外觀設計專利申請文件的修改超出了原圖片或者照片表示的范圍;
(5)授予專利權的發明或者實用新型屬於專利法第25條規定的不授予專利權的對象;
(6)授予專利權的發明創造不符合專利法實施細則第2條對發明、實用新型或者外觀設計所作的定義性規定;
(7)授予專利權的發明創造不符合專利法實施細則第12條第1款規定,就同樣的發明創造重復授權;
(8)申請人主體不合格。

⑼ 專利權不予保護的范圍

專利法不予保護的對象如下:
1.違反法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造。國家法律,是指由全國人民代表大會或者全國人民代表大會常務委員會依照立法程序制定和頒布的法律。它不包括行政法規和規章。發明創造本身的目的與國家法律相違背的,不能被授予專利權。例如,用於賭博的設備、機器或工具;吸毒的器具等不能被授予專利權。發明創造本身的目的並沒有違反國家法律,但是由於被濫用而違反國家法律的,則不屬此列。

2.科學發現。它是指對自然界中客觀存在的現象、變化過程及其特性和規律的揭示。科學理論是對自然界認識的總結,是更為廣義的發現。它們都屬於人們認識的延伸。這些被認識的物質、現象、過程、特性和規律不同於改造客觀世界的技術方案,不是專利法意義上的發明創造,因此不能被授予專利權。

3.智力活動的規則和方法。智力活動,是指人的思維運動,它源於人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果,或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用於自然產生結果,它僅是指導人們對信息進行思維、識別、判斷和記憶的規則和方法,由於其沒有採用技術手段或者利用自然法則,也未解決技術問題和產生技術效果,因而不構成技術方案。例如,交通行車規則、各種語言的語法、速演算法或口決、心理測驗方法、各種游戲、娛樂的規則和方法、樂譜、食譜、棋譜、計算機程序本身等。

4.疾病的診斷和治療方法。它是以有生命的人或者動物為直接實施對象,進行識別、確定或消除病因、病灶的過程。將疾病的診斷和治療方法排除在專利保護范圍之列,是出於人道主義的考慮和社會倫理的原因,醫生在診斷和治療過程中應當有選擇各種方法和條件的自由。另外,這類方法直接以有生命的人體或動物體為實施對象,理論上認為不屬於產業,無法在產業上利用,不屬於專利法意義上的發明創造。例如診脈法、心理療法、按摩、為預防疾病而實施的各種免疫方法、以治療為目的的整容或減肥等。但是葯品或醫療器械可以申請專利。

5.動物和植物品種。但是對於動物和植物品種的生產方法,可以依照授予專利權。

6.用原子核變換方法獲得的物質。

7. 對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。

⑽ 專利權人濫用專利的行為主要哪些

1.獲得專利權後,不使用,也不許可他人使用,對於使用者進行惡意訴訟,致使回技術創答新得不到社會的應用;

2.核心專利授權權後,將個別核心專利與大量無用專利相組合,形成專利數量龐大的專利組合,繼而向核心專利的使用人要求收取全部專利組合的不合理的高額許可費用;

3.專利權人因專利授權而形成技術壟斷,繼而濫用技術支配地位,從而支配市場定價等。在橫向上看,操控專利產品價格,不給於符合許可條件的競爭者與許可,控制市場;在縱向上看,影響專利產品上下產業鏈其他供應商及銷售商的構成,不合理定價,利用專利壟斷支配上下游市場。具體行為可表現在:捆綁銷售非專利產品、聯合定價、最低限價等。

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