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簡述專利權的限制的具體表現

發布時間:2021-07-13 23:05:40

⑴ 關於「專利權的限制」

專利許可權制是指專利法規定的,允許第三人在某些特殊情況下可以不經專利權人許可而實施其專利,且其實施行為並不構成侵權的一種法律制度。強制許可也稱非自願許可,是指國家院專利行政部門根據具體情況,不經專利權人同意,通過行政程序授權他人實施發明或者實用新型專利的一種法律制度。強制許可分為以下三種類型:(1)合理條件的強制許可專利法第四十八條規定:「具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利,而未能在合理長的時間內獲得這種許可時,國務院專利行政部門根據該單位的申請,可以給予實施該發明專利或者實用新型專利的強制許可。」該法條規定的就是合理條件的強制許可。適用這種強制許可應當具備以下條件:A、申請實施強制許可的人只能是單位,不能是個人;B、申請實施強制許可的時間必須在自授予專利權之日起滿3年後;C、申請實施強制許可的對象只能是發明專利或實用新型專利,不能是外觀設計專利;D、申請人在向國務院專利行政部門提出實施這種強制許可申請時,必須提供相關的證據以證明其具備實施的條件並且已以合理條件在合理長的時間內未能與專利權人達成實施許可協議。(2)國家強制許可專利法第49條規定,在國家出現緊急狀態或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。(3)依存專利強制許可專利法第50條的規定,一項取得專利權的發明或者實用新型(後一專利)比在前已經取得專利權的發明或者實用新型(前一專利)具有顯著經濟意義的重大技術進步,而其實施又有賴於前一專利實施的,國務院專利行政部門根據後一專利的專利權人的申請,可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。同時,前一專利權人有權在合理的條件下,取得使用後一專利中的發明或者實用新型的強制許可。申請人向國務院專利行政部門提出實施發明或者實用新型專利的強制許可時,應當提出未能以合理條件與專利權人簽訂實施許可合同的證明。只有在申請人與專利權人進行了正常談判,以合理的條件卻沒有獲得正常的實施許可的情況下,申請人才能向國務院專利行政部門提出強制許可的請求。國務院專利行政部門作出的給予實施強制許可的決定,應當及時通知專利權人,並予以登記和公告。給予實施強制許可的決定,應當根據強制許可的理由規定實施的范圍和時間。強制許可的理由消除並不再發生時,國務院專利行政部門應當根據專利權人的請求,經審查後作出終止實施強制許可的決定。 取得實施強制許可的單位或者個人所獲得的實施權,是普通實施權,不享有獨占的實施權;而且只能由強制許可實施人自己實施,不得再許可任何第三人實施。取得實施強制許可的單位或者個人應當向專利人支付合理的使用費。不視為侵犯專利權的行為根據專利法第63條的規定,下列情形不被視為侵犯專利權:1、先用權人的實施專利法規定,在專利申請日以前已經製造相同產品或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的,不視為侵權。先用權的成立條件是:(1)實施行為人在他人取得專利權的專利申請日以前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備;(2)實施行為人所實施的發明創造,或者是行為人自行研究開發或者設計出來的,或者是通過合法的受讓方式取得的;(3)在他人就相同的發明創造取得專利權之後,實施行為人只能在原有范圍內製造或者使用。2、專利權的用盡專利權人自己製造、進口或者許可他人製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後,任何人使用、許諾銷售或者銷售該產品的,不再需要得到專利權人的許可或者授權,不構成侵權。這意味著,專利權人只對專利產品的首次銷售享有專有權,對已被首次銷售的專利產品不具有再銷售或者使用的控制權或支配權。3、為科學研究和實驗目的的使用專為科學研究和實驗目的而使用專利產品或者專利方法的,不構成專利侵權。4、臨時過境臨時通過我國領域、領水或領空的外國的海陸空運輸工具為其自身需要而使用在我國享有專利權的機械裝置和零部件的,無須得到我國專利權人許可,不構成侵權。國家計劃許可根據專利法第14條的規定,對國家利益或者公共利益具有重大意義的國有企事業單位的發明專利,國務院有關主管部門和省級人民政府經國務院批准,可以決定在批準的范圍內推廣應用,允許指定的單位實施,由實施單位按照國家規定向專利權人支付使用費。對於中國集體所有制單位和個人的發明專利,參照前述規定辦理。

⑵ 什麼是專利許可權制,專利許可權制包括哪些情形

專利權的限制是指專利法規定的,允許第三人在某些特殊情況下可以不經專專利權人屬許可而實施其專利,且其實施行為不構成侵權的一種法律制度
專利許可權制的內容有哪些

在專利法上專利權的限制包括的內容有以下幾點:我國專利法規定的對專利權人的權利限制有以下幾點:

(1)無拒絕權,即專利權人不能拒絕別的社會主義公有制單位利用其專利發明。

(2)對專利發明的先用權。

(3)專為科學研究和實驗使用的有關專利,不視為侵權行為。

(4)在臨時過境的外國運輸工具上,為運輸工具的自身的需要而在其裝置和設備中使用有關專利的,不算侵犯專利權。

(5)強制許可。對於發明和實用新型專利自授予專利權之日起滿三年內,專利權人無正當理由沒有實施或充分實施其發明的,專利局可根據具備實施條件的單位申請,允許該單位不經專利權人同意而實施其發明,取得強制許可的單位仍應向專利權人交付使用費。

(6)國家徵用,發明專利對國民經濟公共利益或者國防建設有重大意義的,可由國家徵用該發明,並給專利權人以合理的補償。

⑶ 專利權的限制包括哪些

專利許可權制是指專利法規定的,允許第三人在某些特殊情況下可以不經專利權人許內可而實施其專利,且其容實施行為並不構成侵權的一種法律制度。
專利許可權制主要包括:
(一)不視為侵犯專利權的行為
(二)專利實施的強制許可

⑷ 專利權的限制的基本內容

· 在專利法上專利權的限制包括的內容有以下幾點:
我國專利法規定的對專專利權人的權利限制屬有以下幾點:
(1)無拒絕權,即專利權人不能拒絕別的社會主義公有制單位利用其專利發明。
(2)對專利發明的先用權。
(3)專為科學研究和實驗使用的有關專利,不視為侵權行為。
(4)在臨時過境的外國運輸工具上,為運輸工具的自身的需要而在其裝置和設備中使用有關專利的,不算侵犯專利權。
(5)強制許可。對於發明和實用新型專利自授予專利權之日起滿三年內,專利權人無正當理由沒有實施或充分實施其發明的,專利局可根據具備實施條件的單位申請,允許該單位不經專利權人同意而實施其發明,取得強制許可的單位仍應向專利權人交付使用費。
(6)國家徵用,發明專利對國民經濟公共利益或者國防建設有重大意義的,可由國家徵用該發明,並給專利權人以合理的補償。

⑸ 簡述專利權的內容及限制

1)專利權的內容
發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目 的 制 造、使 用、許 諾 銷 售、銷 售、進口 其 專 利 產 品,或 者 使 用 其 專 利 方 法 以 及 使 用、許 諾 銷 售、銷 售、進 口 依 照 該 專 利 方 法直 接 獲 得 的 產品。
外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都 不 得 實 施 其 專 利,即 不 得 為 生 產 經 營 目 的 制 造、許 諾 銷 售、銷 售、進口其外觀設計專利產品。
(2)專利權的限制
1.期限:發明專利權的期限為二十年,實用新型專利權和外觀
設計專利權的期限為十年,均自申請日起計算。
2.不視為侵犯專利權的情形:
3.(一)專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出後,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的;
(2)在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的;
(3)臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
(4)專為科學研究和實驗而使用有關專利的;
(5)為提供行政審批所需要的信息,製造、使用、進口專利葯品或者專利醫療器械的,以及專門為其製造、進口專利葯品或者專利醫療器械的。
(6)在專利侵權糾紛中,被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的,不構成侵犯專利權。

⑹ 專利權的限制包括

專利(Patent)是一個法律名詞。原意是指由國王親自簽署的帶有御璽印鑒的獨占權利證書。在
沒有成文法的時代,國王的命令就是法令,只有國王才能授予這種獨占權。所以,這種特殊的權利證書
帶有法律色彩。國王的這種證書不像通常的證書那樣是密封的,而是一種「敞開的證書」,沒有封口,
任何人都可以打開看。所以,這種證書的內容是公開的,patent的本意即是公開的的意思。上述兩大特
點,構成了專利的兩個最基本特徵:「壟斷」和「公開」。
專利制度的建立已有幾百年的歷史,世界上第一部專利法是威尼斯共和國於1474年3月19日頒布的
專利法。英國於1624年制定了《壟斷法》,該專利法是世界專利制度發展史上的第二個里程碑,至今被
認為是世界上第一部正式而完整的專利法,是現代專利法的始視。美國於1790年判定第一部專利法。法
國於1791年頒布了專利法,繼後,俄國於1814年,荷蘭於1817年,西班牙於1820年,印度於1859年,德
國於1877,日本於1885年都先後實行了專利保護制度。專利制度成為一種世界性的通用制度。
19世紀末期開始,出現了專利制度國際化的趨勢,一些工業發達國家都迫切希望有一個比較統一的
專利制度和一個世界性的協調機構來調整各國的專利制度。第二次世界大戰之後,專利制度國際化的趨
勢有了進一步發展,簽訂了一條列國際條約,建立了世界知識產權組識。其中與專利制度有關的國際條
約有:保護工業產權的巴黎公約(1883年)、工業品外觀設計國際備案的海牙協定(1925年)、保護植
物新品種國際條約(1961年)、世界知識產權組織公約(1967年)、專利合作條約(1970年)、國際專
利分類的斯特拉斯堡協定(1971年)、工業品外觀設計國際分類洛迦諾協定(1960年)、歐洲專利公約
(1973年)、歐洲共同體專利公約(1975年)、日內瓦科學發現國際登記條例(1978年)、國際承認用
於專利程序的微生物保存的布達佩斯條約(1977年)、與貿易有關的知識產權協定(TRIPS)(1994年)
等。
1984年3月12日,由第六屆全國人大常委會第四次審議通過《中華人民共和國專利法》,1985年1月
19日國務院批准了《專利法實施細則》,我國專利法於1985年4月1日正式施行。專利法的誕生是我國建
立專利制度的一個重要里程碑,也是我國知識產權保護進入一個新時期的重要標志。之後,1992年9月4
日對專利法第一次修改,修改後專利法於1993年1月1日起施行。2000年8月25日又進行第二次修改,並於
2001年7月1日生效。
專利權是專利法的核心,專利法的全部內容是圍繞著如何保護專利權而展開的。專利權不是與生俱
有的,而是後開獲得的,是那些具有發明創造能力,並取得智力成果的人,在為人類和社會做出具體的
(包括有些是重大的)貢獻後,依照法律程序才能獲得的一種特殊的權利。
這種權利既具精神屬性,即與人身緊密地聯系在一起的,稱之為精神權利或人身權利;又具有財產
屬性,即可以從中獲得一定的物質利益亦稱之為經濟權利。
專利權所具有的財產屬性,又不同於有形的財產權,有形財產權具有物質屬性,而作為專利權的無
形財產屬性,它是非物質的,無形的,在使用中不會消耗又難於保護,易於被他人無償佔有。因此,通
過國家立法,來保護這類無形財產權;由於專利權在使用過程中並不會因為使用而消耗,這種權利就不
應成為永恆的的權利,在保護專利權人利益的同時,又要考慮到國家、社會和公眾利益,對專利人也規
定一些限制。
這樣,專利權從法律意義上講,就是有自身的一些特徵:
專利權具有獨占性或專有性
專利權是由政府主管部門根據發明人或申請人的申請,認為其發明成果符合專利法規定的條件,而
授予申請人的一種專有權,它專屬權利人所有,專利權人對其權利的客體享有、佔有、使用、使用、收
益和處分的權利;專利人有權許可或者不許可他人使用其獲取的權利;而他人若未經專利權人的許可,
不得製造使用,銷售已獲專利權的發明創造成果,原則就構成法律上的侵權行為。
專利權具有時間性
專利權的時間性是指專利權具有一定的時間限制,即專利法規的保護期限,世界各國規定不盡一
致,對我國現行專利法規定為:發明專利權的期限為20年,權過期或無效,專利技術進入公有領域,任
何人可以自由無償利用,而對有形財產權,其所有權在法律意義上具有永恆生。
專利權具有地域性
專利權的地域性,是指專利權的空間限制。是指一個國家或一個地區所授予和保護的專利權,僅在
該國工該地區范圍內有效,對其他國家和地區不發生法律效力,其專利是不被確認和保護的。如果專利
權人希望在其他國家享有專利權,那麼,必須依照其他國家的法律另行提出專利申請。對有形財產權是
沒有地域這種限制的。
專利權的客體按我國專利法規定可分為三種類型:發明,實用新型和外觀設計,其中發明是指對產
品,方法或其改進所提出的新的技術方案;實用新型是指對產品的形狀,結構或其結合所提出的適於實
用的新的技術方案;外觀設計是指對產品的形狀,圖案,色彩或其結合所作出的適於富有美感並適於工
業上應用的新設計。
專利權主體是指依法可以享有專利權的人。各國專利法都規定,自然人和法人可以申請專利並獲得
專利權。但在具體的實踐中,每種主體又有不同的資格條件和相應的權利義務。我國專利所規定專利權
的主體有:執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質條件所完成的職務發明創造的申請人是發明
人或設計人的單位,非職務發明創造的申請人是發明人或設計人。我國專利法規定可作申請人的單位有
全民所有制單位集體所有制單位,外資企業和中外合資經營企業。
專利法第十條對專利權的內容作了規定:「發明和實用新型專利權被授予後,除法律另有規定的以
外,任何單位或者個人未經專利權人許可,不得為生產經營目的製造、使用、銷售其專利產品,或者使
用其專利方法以及使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計等專利被授予專利權後,任何
單位或者個人未經專利權人許可,不得為生產經營目的、製造、銷售其外觀設計專利產品。專利被授予
後,除法律另有規定以外,專利權人有權阻止他人未經專利權人許可,為上兩款的述用途進口其專利產
品或者進口依照其專利方法直接獲得的產品。」
由此我們可以看出,對不同類型專利,其受保護的行為是不一樣的。對發明和實用新型專利而言,
其擁有製造權、銷售權和進口權。而發明專利,可分為產品和方法發明,產品發明專利權人享有製造
權、使用權、銷售權和進口權,而方法發明專利權既享有該方法的使用權,也享有包括使用、銷售依照
專利方法直接獲得的產品的權利。另外,專利權人在行使這些專利權時,又會受到一些限制,這些限制
包括「除法律另有規定的以外」、「未經專利人許可」、「不得以生產經營目的等」在這些前提條件
下,專利人才有權享有製造權、使用權、銷售權和進口權,禁止他人未經許可行使上述權利,即可細分
為四項權能:禁止權,轉讓權,許可實施權,專利權人自己實施權,標記權

⑺ 專利權的限制情況有哪些

專利許可權制是指專利法規定的,允許第三人在某些特殊情況下可以不經專利權人許可而實施其專利,且其實施行為並不構成侵權的一種法律制度。那麼專利權的限制情況有哪些呢?接下來八戒知識產權就帶您了解相關知識。專利權的限制情況有哪些(一)不視為侵犯專利權的行為1.專利權人製造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後,使用、許諾銷售或者銷售該產品的。2.在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的。3.臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的。4.專為科學研究和實驗而使用有關專利的。為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。(二)專利實施的強制許可1.具備實施條件的單位以合理的條件請求發明或者實用新型專利權人許可實施其專利,而未能在合理長的時間內獲得這種許可時,國務院專利行政部門根據該單位的申請,可以給予實施該發明專利或者實用新型的強制許可。批准這種強制許可必須具備以下條件:第一,專利實施的強制許可的請求必須自專利權被授予之日起滿3年後提出;第二,申請實施強制許可的對象只能是發明或者實用新型專利,而不能是外觀設計專利;第三,提出強制許可請求的單位已具有實施條件;第四,提出強制許可請求的單位必須出具未能在合理長的時間內以合理的條件與專利權人簽訂實施許可合同的證明。2.在國家出現緊急狀態或者非常情況時,或者為了公共利益的目的,國務院專利行政部門可以給予實施發明專利或者實用新型專利的強制許可。3.根據《專利法》第50條的規定,一項取得專利權的發明或者實用新型以前已經取得專利權的發明或者實用新型具有顯著經濟意義的重大技術進步,其實施又有賴於前一發明或者實用新型的實施的,國務院專利行政部門根據後一專利權人的申請,可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。在依照上述規定給予實施強制許可的情形下,國務院專利行政部門根據前一專利權人的申請,也可以給予實施後一發明或者實用新型的強制許可。

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