積特知識抄產權:發明專利權是什麼?
發明專利權就是對產品、方法或其改進所提出的新技術方案而享有的專有權利,一般簡稱為發明專利。
授予發明專利權一般有三個條件:
①新穎性。即在申請日以前沒有同樣的發明在國內外出版物上公開發表過、在國內沒有公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明由他人向專利局提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。
②創造性。即同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。
③實用性。即該發明能夠製造或者使用,並且能夠產生積極的成效。
❷ 專利權起始時間
專利權期限是從什麼時候開始計算生效的
自申請日起計算。《中華人民共和國專利法》第四十二條發明專利權的期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年,均自申請日起計算。一、發明專利權的期限為20年,二、實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。專利權期限屆滿後,專利權終止。專利權期限屆滿前,專利權人可以書面聲明放棄專利權。
專利權的性質
1.排他性。排他性,也稱獨占性或專有性。專利權人對其擁有的專利權享有獨占或排他的權利,未經其許可或者出現法律規定的特殊情況,任何人不得使用,否則即構成侵權。這是專利權(知識產權)最重要的法律特點之一。
2.時間性。時間性,指法律對專利權所有人的保護不是無期限的,而有限制,超過這一時間限制則不再予以保護,專利權隨即成為人類共同財富,任何人都可以利用。
3.地域性。地域性,指任何一項專利權,只有依一定地域內的法律才得以產生並在該地域內受到法律保護。這也是區別於有形財產的另一個重要法律特徵。根據該特徵,依一國法律取得的專利權只在該國領域內受到法律保護,而在其它國家則不受該國家的法律保護,除非兩國之間有雙邊的專利(知識產權)保護協定,或共同參加了有關保護專利(知識產權)的國際公約。
專利申請的原則
1.形式法定原則。申請專利的各種手續,都應當以書面形式或者國家知識產權局專利局規定的其他形式辦理。以口頭、電話、實物等非書面形式辦理的各種手續,或者以電報、電傳、傳真、膠片等直接或間接產生印刷、打字或手寫文件的通訊手段辦理的各種手續均視為未提出,不產生法律效力。
2.單一性原則。是指一件專利申請只能限於一項發明創造。但是屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出;用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。
3.先申請原則。兩個或者兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授給最先申請的人。
4.優先權原則。專利優先權是指專利申請人就其發明創造第一次在某國提出專利申請後,在法定期限內,又就相同主題的發明創造提出專利申請的,根據有關法律規定,其在後申請以第一次專利申請的日期作為其申請日,專利申請人依法享有的這種權利,就是優先權。專利優先權的目的在於,排除在其他國家抄襲此專利者,有搶先提出申請,取得注冊之可能。
❸ 知識產權的概念最早由誰提出
在知識產權法中,對知識產權的定義是,一個人在法律上對其智力創造成果享有的專有權利。知識產權泛指發明文學和藝術作品及商業中,所使用的標志、名稱和圖像。
知識產權可以分為兩大類
· 一種是人們對其創造性智力成果依法享有的排他性權利,例如文學作品(小說、詩歌和戲劇)、電影、音樂、藝術作品(繪畫、攝影和雕塑)等。
· 另一種是人們對其創造性智力成果,和商業標志依法享有的排他性權利,包括發明專利、商標、工業品外觀設計和地理標志等。
知識產權的客體,是不具有物質形態的智力成果,是一種無形財產。
知識產權的特徵如下
·專有性:知識產權的權利主體,依法享有獨占使用智力成果的權利,權利人以外的任何人,不得享有或使用該項權利。
·地域性:知識產權只在特定國家,或地區的地域范圍內有效,除簽有國際公約或雙邊互惠協定外,由一國法律所保護的某項權利,只在該國范圍內發生法律效力。
·時間性:依法產生的知識產權,一般只在法律規定的期限內有效,但各國法律對保護期限的長短可能不同,只有進行國際申請時,才會統一保護期限。
·絕對權:在某些方面類似於物權中的所有權,可以直接使用、收益、處分,以及為他人支配(在不發生佔有問題的情況下),具有排他性和轉移性等。
·法律限制:知識產權雖然被法律承認具有排他的獨占性,但由於人的智力成果具有高度的公共性,在社會中與文化和產業的發展有密切聯系,不適合被任何人長期獨占。所以法律對知識產權規定了各種積極和消極的條件,對其進行了法律限制
❹ 其專利申請權屬於誰,發明人享有哪些權利
在我國,專利的含義有兩種:1、口語中的使用,僅僅指的是「獨自佔有」。例如「這僅僅是我的專利」。2、在知識產權中有三重意思,比較容易混淆,具體包括:第一:專利權,指專利權人享有的專利權,即國家依法在一定時期內授予專利權人或者其權利繼受者獨占使用其發明創造的權利,這里強調的是權利。專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法徵得專利權人的授權或許可。第二:指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。「專利」在這里具體指的是受國家法律保護的技術或者方案。(所謂專有技術,是享有專有權的技術,這是更大的概念,包括專利技術和技術秘密。某些不屬於專利和技術秘密的專業技術,只有在某些技術服務合同中才有意義。)專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格後向專利申請人授予的該國內規定的時間內對該項發明創造享有的專有權,並需要定時繳納年費來維持這種國家的保護狀態。第三:指專利局頒發的確認申請人對其發明創造享有的專利權的專利證書或指記載發明創造內容的專利文獻,指的是具體的物質文件。
❺ 國家專利權是誰說了算_
專利的審定由國家知識產權局進行審核,審核通過後確定申請人對此項技術持有專利權。具體操作人為各個技術領域的審查員。
❻ 發明人與專利權人有什麼區別
專利權人是復指在國家知識產制權局專利登記簿上記載的專利權的所有人。要想成為專利權人,有兩種方法:1、自己提出申請,經國家知識產權局審查合格,符合授權的條件,依法授予專利權。2、通過繼承或交易成為專利權人。公民或法人死亡或終止時,其合法的繼承人得成為專利權人;通過買賣交易,他人也得成為專利權人。 專利權人可自己實施或許可他人實施專利,並收取使用費。發明人,是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人,發明人只能是發明創造的完成者。在完成發明創造過程中,只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發明人。職務發明的發明人對專利享有署名權和獲得獎勵報酬權,除此之外發明人對專利不享有任何權利,自己不能實施專利也不能許可他人實施專利,發現他人侵犯專利權的,也無權加以制止。