㈠ 假冒專利罪如何判刑
一、假冒專利罪如何處理
1 、自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。
2 、單位犯本罪的,對單位判處罰金,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員依上述規定處罰。
二、如何認定假冒專利犯罪
認定假冒專利罪,最重要的就是確認假冒專利行為的認定標准。具體來說:
1、根據《中華人民共和國專利法實施細則》第八十四條規定,下列行為屬於假冒他人專利的行為:
(1)未經許可,在其製造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號。
(2)未經許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術。
(3)未經許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術。
(4)偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。
2、根據《專利法》第六十二條規定,下列行為不視為侵犯專利權:
(1)專利權人製造或者經專利權人許可製造的專利產品售出後,使用或者銷售該產品的;
(2)使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品的;
(3)在專利申請日前已經製造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要准備,並且僅在原有范圍內繼續製造、使用的;
(4)臨時通過中國領土、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽定的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,為運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
(5)專為科學研究和實驗而使用有關專利的。沒有實施侵犯專利權的行為,也就不構成假冒專利罪。
從上文的介紹中可以知道,自然人可以犯假冒專利罪,而單位同樣也是可以構成此罪的。只不過,對自然人的處罰與對單位的處罰是不一樣的。涉嫌該罪的後果還是非常嚴重的,最好是委託律師365網站專業的辯護律師作辯護。
㈡ 哪些行為會構成專利侵權犯罪
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專利侵權行為與假冒專利罪的區別
我們通常所說的專利侵權行為是指根據專利法第十一條規定,是指發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
所以,專利侵權行為應首先是實際實施了專利技術方案或專利設計方案的行為,無論其是否標注或標示所涉專利的專利號。而假冒專利行為是實際上沒有實施專利方案,但向公眾明示其產品採用並實施了所述專利方案的虛假宣傳行為,即掛羊頭賣狗肉式地忽悠人的行為。
由此可知,我們通常所說的專利侵權行為應不構成假冒專利罪,也不會因此而坐牢。
那問題來了,如果有人未經許可,既實施了別人的專利方案又向社會公眾如實明示所涉專利信息該如何處理?
對該種情形構成專利侵權須承擔民事責任應無異議,那有可能構成假冒專利罪嗎?根據上文所述法律規定應不構成,因為人家確實沒有「假冒」行為,而是做到說到,不忽悠人,不搞虛假宣傳,也不應到坐牢的程度。
那就是說假冒專利的有可能坐牢(三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金),而專利侵權的只是承擔一下民事責任(停止侵權,賠償損失)!換另一種說法就是,我用了你的專利不用坐牢,我用了你的專利而且還公開聲明我用了也不用坐牢,但是,我沒用你的專利只是說一下我用了就很有可能會坐牢(注意看那個對「情節嚴重」的司法解釋,實踐中隨便哪個人一動就達到了),好像有些不合理,但這就是當前的法律規定。
㈢ 什麼是假冒專利罪應負什麼刑事責任
指違反國家專利管理法規,在專利有效期限內,假冒他人專利,侵犯他人內專利權,情節嚴重的行為。容專利權是指國家專利管理機關依照專利法的規定,授予發明創造人對其發明創造成果在一定期限內享有的專用權。發明創造一旦被授予專利,專利人在法定專利有效期限內,享有對該項發明創造進行製造、使用或銷售其產品的專用權利,並可將專利轉讓給他人或將專利使用權轉讓給他人。任何人未經專利權人許可,不得擅自使用其專利。所謂假冒他人專利,是指假冒他人被授予專利的發明創造、實用新型或外觀設計的行為,情節嚴重的則構成犯罪。
根據《刑法》第216條規定,犯本罪的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。
㈣ 什麼是專利侵權行為,什麼是專利犯罪行為
一、什麼是專利侵權行為 1?概念:專利侵權行為是指在專利權有效期內,行為人未經專利權人許可又無法律依據,以營利為目的實施他人專利的行為。 (1)侵害的對象是有效的專利。 (2)必須有侵害行為,即行為人在客觀上實施了侵害他人專利的行為。 (3)以生產經營為目的。非生產經營目的的實施,不構成侵權。 (4)違反了法律的規定,即行為人實施專利的行為未經專利權人的許可,又無法律依據。 2?專利侵權行為的表現形式: (1)直接侵權行為。 ①製造發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為; ②使用發明、實用新型專利產品的行為; ③許諾銷售發明、實用新型專利產品的行為; ④銷售發明、實用新型或外觀設計專利產品的行為; ⑤進口發明、實用新型、外觀設計專利產品的行為; ⑥使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行為; ⑦假冒他人專利的行為。 為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,仍然屬於侵犯專利權的行為,需要停止侵害但不承擔賠償責任。 (2)間接侵權行為。這是指行為人本身的行為並不直接構成對專利權的侵害,但實施了誘導、慫恿、教唆、幫助他人侵害專利權的行為。常見的表現形式有:行為人銷售專利產品的零部件、專門用於實施專利產品的模具或者用於實施專利方法的機械設備;行為人未經專利權人授權或者委託,擅自轉讓其專利技術的行為等。 二、什麼是專利犯罪行為 專利犯罪行為,是指侵犯商標專用權行為情節嚴重,依照《刑法》的規定構成犯罪,應當給與刑罰處罰的行為。 《刑法》第216條規定了假冒專利罪:假冒他人專利,情節嚴重的,處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第4條規定: 假冒他人專利,具有下列情形之一的,屬於刑法第216條規定的「情節嚴重」,應當以假冒專利罪判處3年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金: ①非法經營數額在20萬元以上或者違法所得數額在10萬元以上的; ②給專利權人造成直接經濟損失50萬元以上的; ③假冒兩項以上他人專利,非法經營數額在10萬元以上或者違法所得數額在5萬元以上的; ④其他情節嚴重的情形。 第10條規定:實施下列行為之一的,屬於刑法第216條規定的「假冒他人專利」的行為: ①未經許可,在其製造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人專利號的; ②未經許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人專利技術的; ③未經許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術誤認為是他人專利技術的; ④偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件的。
㈤ 侵犯專利權是什麼罪會受到什麼樣的法律制裁
一般侵犯專利權只承擔民事侵權責任,根據《刑法》第216條規定,假冒他人專利,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金。
縱橫法律網 韓進華律師
㈥ 假冒專利罪的立案標准
本罪立案標准第1項規定,「違法所得數額在10萬元以上的」,應當立案追究。這是指單位或者個人侵犯他人專利權,假冒他人專利違法所得數額累計達到10萬元以上形。
所謂專利權,是指國家專利機關授予發明人、設計人或者其所在單位對發明創造在期限內所享有的專有權。國家為了鼓勵發明創造,促進科學技術的繁榮和發展,切實保利權人的權益,建立了專利管理制度。假冒他人專利的行為,不僅侵犯了專利權人對專利的專有權,而且也侵犯了國家的專利管理制度。
行為人假冒他人專利,具體指未經專利權人許可,以營利為目的,製造、使用、銷售專利產品,竊用專利方法,冒充他人專利產品的行為。應當注意,這里的「專利」必須是在專利權的保護期限內的專利,超過專利保護期限的不受法律保護。本罪立案標准第2項規定,「給專利權人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的」,應當立案追究。這里的「直接經濟損失」,是指由於行為人假冒他人專利的行為導致的專利權人直接的財產損毀、減少的實際價值,不包括間接經濟損失。
本罪立案標准第3項規定,「雖未達到上述數額標准,但因假冒他人專利,受過行政處罰2次以上,又假冒他人專利的」,應當立案追究。這里「雖未達到上述數額標准」,根據最高人民檢察院、公安部《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》中附則的規定,是指接近本罪立案標准第1項、第2項規定的數額標准,並且已經達到該數額標準的80%以上,即假冒他人專利,「違法所得數額在8萬元以上的,或者給專利權人造成直接經濟損失數額在40萬元以上」。所謂「受過行政處罰2次以上」,是指單位或者個人因假冒他人專利,曾經受過2次或者2次以上的行政處罰。至於受處罰的種類、具體時間以及2次處罰之間的時間間隔多長,均不受影響。只要單位或者個人因假冒他人專利受過2次或者2次以上行政處罰,又假冒他人專利,違法所得數額在8萬元以上的或者給專利權人造成直接經濟損失數額在40萬元以上,公安機關應當立案偵查。
本罪立案標准第4項規定,「造成惡劣影響的」,應當立案追究。這主要是指單位或者個人假冒他人專利,不符合上述關於本罪立案標準的三種情形之一,但其行為引發社會不安定因素、嚴重損害專利權人的利益或者嚴重損害黨和政府的形象等。至於什麼情況屬於「造成惡劣影響」,應當根據案件具體情況進行綜合評定。