『壹』 有關專利權問題
1、秘方的問題跟專抄利關系不大。
2、一項技術如果已經有他人研究出來並申請專利了,你即使自己再獨立研究出來也不能營利用,哪怕你先研究出來先保密而沒申請專利,但別人後申請了專利,你的使用也會有限制。專利制度本來就是用公開換保護的,做研發前最好先查一下有沒有人已經做出來了,如果前人做出來的,你再來一遍不是浪費資源嗎,直接買人家的授權就好了,如果不想,就只能做一個跟人家不一樣的技術路線。當然如果他的專利無效了,比如過了保護期或者他不再交專利維持費了,你就可以直接拿來用了。
3、你覺得造核彈的技術會申請專利嗎?即使申請會公開嗎?不公開怎麼證明我用了你的技術?就算世界上只有一種造核彈的技術,對於核彈這種東西,誰會在乎侵你的權嗎?
『貳』 專有權跟專利權有什麼區別
專利權是指依法復批准制的發明人或其權利受讓人對其發明成果在一定年限內享有的獨占權或專用權。專利權是一種專有權,一旦超過法律規定的保護期限,就不再受法律保護。?
專有權是權利人對某一種權利所享有的獨有的、可以禁止他人使用的權利。
專有權是專利權的權利表現形式,但專有權不限於專利領域,在商標權、企業名稱權等方面都具有專有權的特徵。
『叄』 有那些專利是不能授予專利權的
實用新型和外觀保證授權,但是發明不一定,你一定要有新穎性創造性才行。
『肆』 專利權可以出質嗎
現實問題
高某因結婚購買新房而急需用錢,找到好友萬某借錢20萬元,並稱兩年後可還,萬某提出,高某買房後還要裝修,裝修後還要辦理酒席,根本不可能兩年還清借款。高某表示自己手上還有一個專利,可以出質給萬某,並表示該專利非常值錢。萬某感到將信將疑,難道專利也可以出質?
律師解答
根據《物權法》的規定,以注冊商標專用權、專利權、著作權等知識產權中的財產權出質的,當事人應當訂立書面合同。質權自有關主管部門辦理出質登記時設立。因此,專利權是可以出質的,只要雙方訂立書面合同,並辦理出質登記。但是需要注意的是,《物權法》同時規定,知識產權中的財產權出質後,出質人不得轉讓或者許可他人使用,但經出質人與質權人協商同意的除外。出質人轉讓或者許可他人使用出質的知識產權中的財產權所得的價款,應當向質權人提前清償債務或者提存。
法條鏈接
《中華人民共和國物權法》
第二百二十七條 以注冊商標專用權、專利權、著作權等知識產權中的財產權出質的,當事人應當訂立書面合同。質權自有關主管部門辦理出質登記時設立。
知識產權中的財產權出質後,出質人不得轉讓或者許可他人使用,但經出質人與質權人協商同意的除外。出質人轉讓或者許可他人使用出質的知識產權中的財產權所得的價款,應當向質權人提前清償債務或者提存。
『伍』 哪些情形不能獲得專利權
按照專利法規定,一項發明創造只要具備了取得專利的實質條件,就可以獲得專利權。但是,為了保護國家、社會和公眾的利益,促進國民經濟的發展,我國專利法根據專利保護的特點和我國經濟、技術發展狀況,對一些主題作了不能取得專利權的例外規定。我國專利法規定,不授予專利權的有以下各項:
1、科學發現。科學發現是對自然規律和有助於說明自然規律的自然現象的特性提出的前所未有的科學認識。但是,科學發現僅僅是對自然規律的認識,而不是利用自然規律所作出的發明創造,它不能直接應用於生產實踐,不具備工業上的實用性,因此不授予專利權。
2、智力活動的規則和方法。智力活動是指人的思維活動,它源於人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用於自然產生結果。它僅僅是指導人們對其表達的信息進行思維、識別、判斷和記憶,而不需要採用技術手段或者遵守自然法則,不具備技術的特點,因此不能授予專利權。
3、疾病的診斷和治療方法。疾病的診斷和治療方法是指以有生命的人或者動物為直接實施對象,對之進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。考慮到醫生天職就是救死扶傷,在診斷和治療疾病的過程中,醫生理應有選擇各種方法的自由;另一方面,疾病的診斷和治療方法是直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產業上利用,不具備實用性,不屬於專利法意義上的發明創造,因而這類方法不能被授予專利權。
4、動物和植物品種。動物和植物品種指的是動物和植物品種本身,不包含生產動物和植物品種的方法。這里所說的生產方法是指非生物學的方法,不包括生產動物和植物主要是生物學的方法。一種方法是否屬於「主要是生物學的方法」,取決於在該方法中人工技術的介入程度,如果人工技術的介入對該方法所要達到的目的或效果起了主要的控製作用或決定性作用,則這種方法不屬於「主要是生物學的方法」,可以授予專利權。
5、用原子核變換方法獲得的物質。用原子核變換方法獲得的物質由於可以用於軍事目的,出於國家重大利益的考慮,專利法規定不授予專利權。需要指出的是,不僅用原子核變換方法獲得的物質不能獲得專利保護,而且原子核變換方法本身也不能獲得專利保護。
『陸』 申請了專利,就一定享有專利權嗎為什麼
專利申請人與專利權人不是同一個概念。專利申請人,是指對某項發內明創造根據法律規容定或合同約定有權以自己的名義申請專利的人。專利權人,是指對發明創造成果在法律規定的期限內享有專利權的當事人。
專利申請人與專利權人的聯系表現在:專利申請人經過法定程序取得專利權後就成為專利權人,而專利權人總是來源於一定的專利申請人。但不是所有的專利申請人都可以成為專利權人,專利申請人要成為專利權人必須滿足兩個條件:一是,專利申請人必須符合申請專利的資格和條件;二是,專利申請人的專利申請最終得到國家行政管理機關的批准和授權。
『柒』 有專利著作權這些東西嗎
著作權與專利的區別
著作權優點:
1.軟體著作權是在軟體創作完成後產生的,也可以進行軟體著作權登記,以起到類似公證的效力(權利證明,在進行軟體版權貿易時,有利於交易的順利完成;同時,國家權威部門的認證將使您的軟體作品價值倍增)。
2.著作權可以使你在別人對你的軟體盜版時,採取保護措施,制止別人的盜版。也就是說,別人不能用跟你一樣的代碼作出相同或類似的軟體系統。至於系統內的圖像、人物肖像等等,你也可以擁有禁止他人使用相同或雷同的圖像、人物肖像等的權利。
著作權缺點:
1.著作權只保護計算機軟體的表現形式而不保護其思想構成。
2.因此軟體開發人員,他們可以研究了你的軟體,理解了你的思路,按照你的思路重新編寫軟體,就完全可以不侵犯你的著作權。無疑,他們偷竊了軟體中最寶貴的東西,就是軟體的構思技巧和技術方案。總之,軟體著作權無力保護軟體中最核心的東西。
發明專利的優點:
1.軟體發明專利相對著作權保護,專利法彌補了這一缺點,極大的保護了軟體的技術方案形式。(保護主要是你的軟體流程圖的內容。採用何種語言以什麼具體的語句實現,專利並不說明。授權以後,他人採用該構思,就可能構成侵權)
發明專利的缺點:
1.申請專利,專利的技術材料就必須公開。2.獲得專利後每年還需要支付一定的維持費用。
3.申請專利保護需要符合新穎性、創造性、實用性的條件,符合條件的軟體並不太多。4.專利的申請及審查可能需要兩三年的時間,如果軟體的市場周期較短就不適於專利保護。
『捌』 不能獲得專利權的項目
按照我國《專利法》的規定,對下列各項不能獲得專利權的項目:不能獲得專利權的項目1.科學發現科學發現是指人們對物質及其運動規律的新的認識,不是人們利用自然科學規律創造出的能在工業上應用的新產品、新方法,不能予以專利保護。2.智力活動的規則和方法智力活動的規則和方法是指人們的思維推理、分析判斷記憶的規則和方法,不能在工業上運用,不能產生一定的技術效果,因而不是《專利法》所稱的發明創造,不能予以保護。但是,當一件涉及計算機程序的發明是為了解決技術問題,利用了技術手段和能夠產生技術效果時,則該發明屬於專利保護的客體。對於網路上的經營模式也不給予專利保護。3.疾病的診斷和治療方法診斷和治療疾病的方法,因不具備工業上的適用性,也不屬於專利保護的范圍,但用於診斷或治療疾病的醫療器械、保健用品則可以申請專利,並取得專利保護。4.動物和植物品種除美國等少數國家外,對動物、植物新品種不予以專利保護是國際上大多數國家的通行做法.但對生產動物、植物品種的新方法,如人工養殖筏、栽培法等則可以取得專利保護。按照我國現行專利法的規定,轉基因動植物,克隆人的方法以及克隆人,改變人生殖系遺傳身份的方法,人胚胎的工業或商業目的應用,可能導致動物痛苦而對人或動物的醫療沒有實質性益處的,改變動物遺傳身份的方法以及由此方法得到的動物不能授予專利權。5.用原子核變換方法獲得的物質這類物質因對多是涉及軍事和國防方面,不宜公開,不給予專利保護,但用於原子核變換方法的儀器、設備等新技術可以取得專利權。近些年來,由於信息技術等新技術的迅速發展,知識產權保護范圍不斷擴大,傳統的知識產權制度面臨挑戰。一些國家對原先不給予保護的某些智力活動的規則、方法以及用新方法獲得的動植物品種,也開始給予保護。