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文學類專利權如何維護

發布時間:2021-06-29 10:43:59

專利權維護

既成事實了,很難搞贏老闆了,好商量的話叫他發筆獎金給你吧,如這都不行還是趁早另起爐灶吧.你提供不了有效的證據呀.這種事只有事先簽合同才行呀.買個教訓吧.

著作權和專利權有何區別

第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀內的作品,如小說等;商標容權保護的是用於區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。第二,保護的條件和要求不同。《著作權法》可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但《商標法》不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。

Ⅲ 公民怎樣維護知識產權

當發生侵權情況時,除了想到去大會知識產權和貿易糾紛投訴接待站進行投訴外,根本不知道還有一些什麼途徑可以走,又應該怎麼去做。為幫助參展商做好維權工作,本文對維權的基本做法作個簡單介紹。
近年來,展會不斷加大知識產權保護力度,取得了明顯成效,不少參展商都有了一定的知識產權保護意識,既尊重別人的知識產權,也保護自己的知識產權。但是,仍有不少參展商對維護自己知識產權的途徑和具體做法了解不多.:

當專利權人發現被別人侵權時

一、向大會投訴接待站投訴。當專利權人發現自己的專利被別人侵權時,一方面自己要想辦法進行可能的調查,進一步取得對方涉嫌侵權的有關證據;另一方面要按大會投訴接待站的有關規定積極准備投訴材料,及早進行投訴並接受投訴接待站的處理。

二、會後通過行政或司法途徑最終解決問題。投訴接待站的工作因受相關法律規定、會展時間等因素的限制,其對涉嫌侵權的處理辦法往往只能按大會的規定進行,具有臨時解決問題的特點。因此,當大會結束後,專利權人應該積極尋求行政或司法途徑去最終解決問題,以達到一勞永逸的目的。需要強調的是,按大會有關規定,如果會後專利權人不通過行政或司法途徑解決問題,而是在下一屆展會又以同一專利權投訴同一被投訴人,投訴接待站將不予受理。

參加展會企業當自己被專利權人投訴侵權時

一、冷靜分析,積極應對。首先,應了解投訴人以什麼權利投訴自己的展品,並將自己的展品與投訴人的相關權利進行對比分析,初步判斷是否落入權利人權利的保護范圍。

二、提供證據,進行抗辯。如果被投訴人也有被投訴展品的專利權或其他知識產權,那麼,只要准備相關的專利文件即可進行抗辯;如果被投訴人的展品雖然沒有專利權,但還可以尋找一些其他證據,如自己的展品在別人的專利申請日之前就已經在國內外出版物上公開發表過,或者在國內公開使用過,或者以其他方式早已為公眾所知等等,並能提供充分的證據也可抗辯。

三、向專利復審委員會申請別人的專利權無效或者部分無效。被投訴人的抗辯一旦成立,投訴接待站作出不涉嫌侵權的結論後,被投訴人應該一鼓作氣,向專利復審委員會申請別人的專利權無效或者部分無效。如果群體被同一權利人投訴,多個被投訴人可以共同申請復審,組織提供證據,行業協會應充分發揮這方面的作用。如被投訴人對專利復審委員會的復審決定不服的,還可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴。

四、與專利權人協商轉讓或許可使用其專利。當自己的侵權行為最終被知識產權行政管理部門認定;或者自己向專利復審委員會申請別人的專利權無效或者部分無效被否定的;或者被人民法院判決敗訴的,在這種情況下,如果自己仍然還想生產、經營、銷售別人擁有專利權的展品的話,那隻有一種辦法了,即盡快與專利權人協商轉讓或者許可使用其專利的問題。筆者認為,這不失為一個解決侵權問題的好辦法,真正實現權利人和被投訴人的雙贏。

Ⅳ 如何維護自己專利權

這個問題問得有點奇怪
甲廠沒有注冊,乙廠注冊了是么?那麼商標權在乙廠啊

第一回個問題:
如果甲廠答的方便麵是知名商品,那麼也就是說甲廠使用的商標是馳名商標,在核准注冊前甲廠可以向工商管理部門或者直接向法院提出要求乙停止侵權賠償損失等要求。
但如果甲廠商標不是馳名商標,那麼甲廠就沒有辦法維護自己的利益,因為我國商標法只保護注冊商標還有馳名商標

第二個問題
如前所述,注冊之後商標權歸乙廠所有,甲則不能再使用該商標
但是甲廠商標如果是馳名商標則乙廠不能注冊,即在注冊核准時相關部門就不能通過

Ⅳ 什麼是維護知識產權

知識產權(intellectual property)是指:公民或法人等主體依據法律的規定,對其從事智力創作或創新活動所產生的知識產品所享有的專有權利,又稱為「智力成果權」、「無形財產權」,主要包括發明專利、商標以及工業品外觀設計等方面組成的工業產權和自然科學、社會科學以及文學、音樂、戲劇、繪畫、雕塑、攝影和電影攝影等方面的作品組成的版權(著作權)兩部分。

知識產權具有3個特點:
①專有性。除權利人同意或法律規定外, 權利人以外的任何人不得享有或使用該項權利。這表明權利人獨占或壟斷的專有權利受嚴格保護,不受他人侵犯。只有通過「強制許可」、「徵用」等法律程序,才能變更權利人的專有權。
②地域性。即除簽有國際公約或雙邊互惠協定外,經一國法律所保護的某項權利只在該國范圍內發生法律效力。
③時間性。即法律對各項權利的保護,都規定有一定的有效期 ,各國法律對保護期限的長短可能一致,也可能不完全相同 ,只有參加國際協定或進行國際申請時,才對某項權利有統一的保護期限。

聯合國世界知識產權組織在日內瓦的總部

1893年,據《保護工業產權巴黎公約》成立的國際局與據《保護文學藝術作品伯爾尼公約》成立的國際局聯合起來,組成了國際知識產權保護聯合局。1967年在斯德哥爾摩成立了世界知識產權組織,1974年成為聯合國專門機構之一。它的宗旨是通過國際合作與其他國際組織進行協作,以促進在全世界范圍內保護知識產權,以及保證各知識產權同盟間的行政合作。中國已在1980年3月3日參加了世界知識產權組織,同年6月3日成為該組織的正式成員國。

《中華人民共和國民法通則》中規定了6種知識產權類型,即著作權、專利權、商標權、發現權、發明權和其他科技成果權,並規定了知識產權的民法保護制度。此外,《中華人民共和國專利法》、《商標法》、《著作權法》、《發明獎勵條例》等單行法和行政法規也都對相關的知識產權作了規定。

世界知識產權日 4.26

世界知識產權日的由來

根據中華人民共和國和阿爾及利亞在1999年的提案,世界知識產權組織在2000年召開的第三十五屆成員大會上通過決議,決定從2001年起,將每年的4月26日定為「世界知識產權日」。4月26日是《建立世界知識產權組織公約》(《世界知識產權組織公約》)生效的日期。設立世界知識產權日旨在全世界范圍內樹立尊重知識,崇尚科學和保護知識產權的意識,營造鼓勵知識創新和保護知識產權的法律環境。

歷年「世界知識產權日」主題回顧

2001年 今天創造未來

2002年 鼓勵創新

2003年 知識產權與我們息息相關

2004年 尊重知識產權 維護市場秩序

基本常識

知識產權是指公民、法人或者其他組織在科學技術方面或文化藝術方面,對創造性的勞動所完成的智力成果依法享有的專有權利。

知識產權包括工業產權和版權(在我國稱為著作權)兩部分。工業產權包括專利、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱、制止不正當競爭等。版權是法律上規定的某一單位或個人對某項著作享有印刷出版和銷售的權利,任何人要復制、翻譯、改編或演出等均需要得到版權所有人的許可,否則就是對他人權利的侵權行為。知識產權的實質是把人類的智力成果作為財產來看待。

商標權是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或者上述要素的組合構成。我國商標權的獲得必須履行商標注冊程序,而且實行申請在先原則。

著作權是文學、藝術、科學技術作品的原+創作者,依法對其作品所享有的一種民事權利。

專利權與專利保護是指一項發明創造向國家專利局提出專利申請,經依法審查合格後,向專利申請人授予的在規定時間內對該項發明創造享有的專有權。發明創造被授予專利權後,專利權人對該項發明創造擁有獨占權,任何單位和個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售和進口其專利產品。未經專利權人許可,實施其專利即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不願協商或者協商不成的,專利權人或厲害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。專利保護採取司法和行政執法「兩條途徑、平行運作、司法保障」的保護模式。本地區行政保護採取巡迴執法和聯合執法的專利執法形式,集中力量,重點對群體侵權、反復侵權等嚴重擾亂專利法治環境的現象加大打擊力度。

知識產權的三個特點 :

1、知識產權的專有性,即獨占性或壟斷性;

2、知識產權的地域性,即只在所確認和保護的地域內有效;

3、知識產權的時間性,即只在規定期限保護。

從創新和擁有知識產權的關系看,主要有三種方式:
一是自主創新獲得知識產權;
二是聯合創新(即技術創新體系中的產學研相結合)取得知識產權;
三是直接引進知識產權。
希望採納

Ⅵ 大學生如何維護自己的知識產權

知識產權也叫"無形產權" 從廣義上講也就是<<建立世界知識產權組織公約>>中所劃的范圍(這是一種原則劃法,爭議頗多,可參照92年東京大會的劃法) 從狹義上講 則包括工業產權和版權兩部分 根據我國有關知識產權法律規定 我國的知識產權類型主要包括著作權 商標權和專利權等權利類型
知識產權的對象是"知識" 知識產權的性質包括 1無形 2專有性 3地域性 4時間性 4可復制性 我給出三個知識產權定義的版本,
知識產權定義1.0、2.0、3.0。1.0的版本就是根據《保護工業產權巴黎公約》和《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的定義。它把知識產權定義為兩個部分,一部分是版權,另外一個部分是工業產權。
所謂版權就是著作權,現在在我們中國在我們國家的法律當中,兩個詞同時使用,叫版權也叫著作權。我參與過多項知識產權的立法,或者叫著作權或者版權,國內主張這個權利叫版權和著作權的人數差不多,每次討論的時候,協調一致,所以我們現在民法通則講著作權(版權)。
我們國家《著作權法》規定,著作權和版權是同一個東西,所以中國的法律叫《中華人民共和國著作權法》,管理著作權的機關叫國家版權局,但是有一點要清楚,版權不是出版權,而是指著作權。工業產權包括發明專利、實用新型、外觀設計、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱和制止不正當競爭。「巴黎公約」和「伯爾尼公約」定義是傳統的定義,同時是基礎的定義,它是其他公約採納並且作為基本原則的定義。
知識產權定義的2.0版本是指成立世界知識產權組織,也就是WIPO所做的定義。這個定義規定知識產權包括文學藝術和科學作品;表演藝術家、錄音和廣播的演出,這只是指與著作權有關的出版者音像製品的製作者、藝術表演者的權力。第三,在人類一切活動中的發明是指專利。第四,科學發現。
第五,外形設計,工藝品的外觀設計。第六,商標服務標記、廠商名稱和牌號,這是講商標和品牌。第七,制止不正當競爭。第八,在工業、科學、文學藝術領域內其他一切來自知識活動的權利。這個定義的版本是我在科技部工作期間,參與知識產權活動比較喜歡的一個定義,為什麼呢?它是涵蓋面最廣,對知識產權未來的發展留下足夠空間的包容性最大的定義。因為它裡面有兩項是「巴黎公約我」定義里沒有的,一是科學發現,盡管到目前為止,在我們國家和世界主要國家立法當中還沒有「科學發現法」,但是世界知識產權組織已經給它留好了位置。第二,還有一個大口袋,就是最後一項,在工業、科學、文學藝術領域內,其它一切來自知識活動的權利。
世貿組織的知識產權,每過一段時間要進行一段討論,要修訂,其中修訂進去的就是把目前法律當中還沒有保護的來自知識的權利補充進去,所以中國同其它國家關於科技合作知識產權的協議當中,有關知識產權的定義一般都注並使用世界知識產權所給的定義。
知識產權定義的3.0版本就是世界貿易組織知識產權協定所做的定義。這個協定的全稱叫做關於與貿易油橄的知識產權協定,它是在承認「巴黎公約」和「伯爾尼公約」、世界知識產權組織有關定義的基礎上和以前的協議相銜接的從推進經濟全球化的角度所做的定義,在這個定義當中包含這些內容:版權和有關權(包括計算機軟體)第二是商品商標和服務商標,特別強調對馳名商標給予特別的保護,三是工藝品的外觀設計,隨著人們物質文化生活水平不斷提高,隨著生活質量的上升,大家對產品的外形設計,得富有敏感和適合工業應用的產品非常歡迎,所以外觀設計也是一個很重要的知識產權。海爾曾經跟我們說過,他每天申請幾個專利,其中很大一部分是外觀設計專利。
第四,地理標志。第五是發明專利。第六,植物新品種,是指發現野生或者是經過培育開發的植物品種,只要它具有新穎性、特異性、移植性,並且有適當的命名,像專利一樣可以富於它品種權,如果我們在座有從事耨也的同志,希望你們關注「植物新品種保護條例」,這個條例從 99年到現在已經實施六年了。如果你的發明、你的發現是草本的品種,歸農業部如果說母本的歸國家林業局管。第七,集成電路不圖設計。第八,未公開的信息(商業秘密)。什麼商業秘密,包括技術密集和經營秘密,只要這個秘密沒有公開過,用法律的話說,法律內容和精確的輪廓不能從公共渠道獲得,第二是有價值的有用的,獲得了這項技術秘密、經營秘密,能夠取得經濟利益或者是形成競爭優勢。

Ⅶ 為什麼發明專利保護期比文學作品保護期短這公平嗎

由於專利的不同因此專利保護期也有所不同,我國專利分為實用新型專利,外觀設計專利和發明專利。外觀設計和實用新型專利保護期限相同是15年,而發明專利保護期就不同了,發明專利保護時間稍微長點,發明專利保護期是20年,因此有必要跟大家說下發明專利的含金量會相對而言高於前面的兩個專利,但是不是一定高於。關聯文章《專利過期後怎麼辦》發明專利保護期限是多少專利保護期是一個專利保護的法律規定,專利不能因為某一條件優越就認定某一專利類型是至高無上的,專利的價值需要結合現行的專利市場,有的發明專利研發出來沒有什麼社會價值,那麼該專利也不是件好的專利,但有的實用新型專利或者是外觀專利研發能發揮重要的價值,這就極大體現了該專利的實用性。有些專利人會說為什麼要有發明專利保護期,一件專利技術是自己辛勤勞苦換來的智慧產物,為什麼不能占為己有,一直使用呢?我們可以想像專利一旦無條件又自己使用那麼就會形成一種專制類型的專利,運用不好會給社會帶來負擔;這就可以說明國家對一些專利進行了強制許可方式,禁止以專利牟取暴利。拋開發明專利保護期長期專利專制不講,如果一件專利一直可以獲取利益,那麼這對專利人的發明創造精神會產生消極影響,專利人會因此停滯不前,一直享受專利帶來的收獲,極大打擊專利人的創新意識;因此國家對發明專利保護期的規定是有一定的道理的,況且一個專利能夠運用十幾二十年已經是穩賺不賠的了。

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