① 我國專利法對職務作品的專利權歸屬是如何規定的
職務發來明的專利權有可源能是單位,也有可能是個人。
《專利法》第六條 執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位;申請被批准後,該單位為專利權人。
非職務發明創造,申請專利的權利屬於發明人或者設計人;申請被批准後,該發明人或者設計人為專利權人。
利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或者設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。
② 設計作品,外觀專利和版權登記有什麼區別呢
設計作品,外觀專利和版權登記有什麼區別呢?包裝的設計,產品的圖案等平面設計,正好也屬於版權保護與外觀設計專利權同樣的保護范圍。但是,安全與外觀設計專利權在權利取得力度,范圍,還有費用等方面都有很大的區別,作者在選擇對作品進行版權登記,創意權益的時候,應該充分考慮這些區別。設計作品,外觀專利和版權登記有什麼區別區別一,版權與專利的新穎性和實用性版權要求作品的是獨創性,而不要求具體的使用性和新穎性。大部分所有的原創設計作品都可因此版權保護的范圍大,但專利只接受三種特徵的外觀設計申請,具體指的是新穎性,創造性還有實用性。另外版權人有權禁止,未經過允許在任何作品上,任何人不得隨意復製作品。但外觀設計保護有規定的限制及保護范圍,是以申請材料中的圖片或圖片當中擁有外觀設計的產品為准。在最新的專利法修改案當中明確要求了,外觀設計的專利權,是要不屬於現有的設計,也沒有任何個人以及單位有同樣的外觀設計,在申請日之前向國務院的專利行政部門提出申請,並記載在申請日以後的專利文件中。所以專利法對外觀設計的新穎性要求會比較高的規定,賦予專利權的外觀設計和現有或現有設計的特徵組合相比,具有明顯區別。專利權是比版權,更具有強烈的壟斷權力,它的保護力度會相對比較大。安全部要求作品是首創的,但是要求他是獨立完成的,是否獨立完成,有的時候也沒有辦法分辨,在創作過程當中,借鑒的例子屬於正常范圍,因此遇到被侵權的行為,如果不能證明侵權人確實接觸過你的作品,很有可能被法庭認為是侵權行為。而專利則要求作品是獨一無二的,所以無論作者發表過也不能獲得專利,外觀的設計專利在專利有效期內,享有獨占和專利權。專利權被賦予以後,任何個人以及單位未經專利權人的許可,都不能生產製造,銷售,進口,外觀設計專利產品。區別二,版權隨作品完成後自動產生,不需要履行任何登記手續專利權登記一般需要專利機關的授權,經過審查,批准,公告,頒發專利證書程序才可以獲得專利權。但是專利權的生氣時間一般都在一年以上,有的甚至需要2到3年,等專利權授權下來以後,後市場早就沒有了,生產周期也耽誤了,所以很多國家對外觀設計都採用專利與版權雙重保護,我們國家在外觀設計是否獲得版權保護沒有明確的規定,但在司法實踐當中,有產品依據版權法獲得的案例。與發明專利相比,外觀設計專利不需要實質性審查,因此,申請流程簡單,需要時間也會短一些。區別三,版權保護時間更長久版權保護時間為作者一生及逝世後50年,法人作品版權保護期發表日期50年。而外觀設計專利保護權僅為10年。區別四,版權保護不需要每年繳費包括版權登記以及作品備案都是遵循自願原則。外觀設計需要繳納專利年費,否則視為放棄權利。
③ 我國專利法對職務作品的專利權歸屬是如何規定的
新專利法第六條:執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬於該單位;申請被批准後,該單位為專利權人。
利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造,單位與發明人或設計人訂有合同,對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的,從其約定。
《專利法》規定,專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門作出授予專利權的決定,發給專利證書。1992年12月31日以前申請獲得的發明專利權保護期為申請日起十五年,實用新型和外觀設計專利權保護期為申請日起五年,期滿前專利權人可申請延展三年。1993年1月1日後至今2013年申請獲得的發明專利權的保護期為申請日起二十年,實用新型和外觀設計專利權的保護期限為申請日起十年。
④ 著作權和專利權有何區別
第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀內的作品,如小說等;商標容權保護的是用於區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。第二,保護的條件和要求不同。《著作權法》可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但《商標法》不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。
⑤ 外觀專利和版權有什麼區別
一、保護對象不同
外觀專利:保護對象是工業產品的設計,具體而言外觀專利保護工業產品的色彩、圖案及外形設計。
著 作 權:保護對象是文學、藝術、和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果,與外觀專利重疊的部分是主要是藝術創造品(尤其是美術作品)的圖案及構思。
二、權利內容不同
外觀專利:由財產權構成,主要包括實施權、許可他人實施權、轉讓權。相對較為簡單,
著作權:由人身權和財產權兩部分構成。其中的著作人身權部分又稱著作精神權利,包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權,具有不可轉讓性、永久性的特點。著作財產權部分則主要包括使用權、許可使用權力、轉讓權、獲得報酬權等,具體而言,著作權的使用權是指以復制、發行、出租、展覽、放映、廣播、網路傳播、攝制、改編、翻譯、匯編等方式使用作品的權利。
三、獲權前提不同權
外觀專利:專利法要求「不屬於現有設計,與現有設計或者現有設計特徵的組合相比應該具有明顯區別」,簡而言之,外觀設計專利要求「獨一無二的首創性」。但需特別說明的是,實際上我國的外觀專利目前僅進行形式審查,因此通常都會予以授權。
著 作 權:作品完成後自動產生著作權,只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。
四.取證途徑不同
外觀專利:向國家知識產權局(又稱專利局)提出申請,通過審查後發出辦理登記手續通知書,辦理手續後授權並發出《外觀專利證書》。
著 作 權:著作權自動產生,不必經過登記或審查。但獲得著作權和取得著作權證書是不同的概念,如需取得著作權證書以起到確權目的,需向中國版權中心提出申請,登記後發出《作品登記證書》。
五.保護區域不同
外觀專利:遵循地域性保護原則。中國外觀專利僅在大陸地區(不含港澳台)受到保護,如需在國外受到保護,需向對應國家提出申請。相對應的,國外專利在國內也不受直接保護。
著 作 權:著作權通常是自動產生的。作品完成後不必辦理手續,就可以根據有關原則獲得有關國家的著作權法保護。此外我國參加了《保護文學藝術作品伯爾尼公約》,因此我國登記的著作權在172個締約國享受國民保護待遇。
六、保護期限不同
外觀專利:國內外觀專利自申請之日起保護十年。
著 作 權:公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後五十年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為五十年。
七、維持費用不同
外觀專利:需每年繳納專利年費,分階段遞增,未繳納年費視為放棄權利。
著 作 權:版權登記實行自願原則,取得作品登記證後不需要每年繳費。
八、維權依據不同
外觀專利:受專利法保護。前文提及目前國家知識產權局只進行形式審查,而對其是否存在不符合授予專利權條件的缺陷以及具備新穎性、創造性這些實質要件進行檢索、分析和評價,發生外觀專利侵權糾紛時,專利權人通常需要首先請求國家知識產權局出具專利權評價報告,在有正面評價報告的前提下,外觀專利維權力度較大。
著 作 權:受著作權保護。著作權並不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨立完成的,是否獨立完成有時無從分辨,相對專利容易規避。
⑥ 職務作品著作權和職務發明創造的專利權的區別
簡單來說,職務作品著作權是以歸屬作者為原則,以歸屬單位為例外。職務發明創回造的專利權是以歸答屬單位為原則,歸屬個人為例外。
相同點:職務作品的著作權和職務發明創造權利歸屬都是有約定的從約定。
具體如下:
1.著作權歸屬單位的特殊情形規定在著作權法第十六條里,比如利用法人或其他組織的物質條件創作的部分職務作品(計算機軟體等)等。
2.如果沒特殊約定或情況,著作權歸作者,但單位有權優先使用、兩年內未經單位同意不得許可第三人以相同方式使用作品。
3.職務發明創造主要規定在專利法第六條里,執行單位的任務或者利用單位的物質條件完成的發明創造權利屬於單位,發明人有獲得獎勵和合理報酬的權利。
原創答案by季風流洋
⑦ 專利和版權的區別是什麼
專利和版權的區別:
1、專利保護延及思想,版權只保護表達形式,專利保護的是技術和產品外觀設計。
2、專利保護技術方案,版權趨向於文學作品,版權保護的是作品文字性東西。
3、取得保護的方式不同:著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權法的保護,而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
4、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。
5、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護。發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。
著作權與專利權有著明顯的區別,在通常情況下容易區分,但在藝術品和圖形的保護中,著作權與專利權卻存在交叉。例如,設計權和著作權可能在保護實際藝術品中重疊。解決這些沖突的國際慣例,是由各國的國內立法決定的。
版權是計算機程序、文學作品、音樂作品、照片、電影等的版權的合法所有權。除非轉讓給另一方,版權通常被認為是屬於作者的。大多數計算機程序不僅受版權保護,而且還受到軟體許可證的保護。版權只能保護思想的形式,但不能保護心靈本身。演算法、數學方法、技術或機器設計不受版權保護。
專利權,簡稱專利權,是指發明人或其權利受讓人在一定期限內實施特定發明的專有權利,是一種知識產權。我國於1984年頒布了《專利法》,1985年頒布了實施細則,明確了有關事項。
⑧ 著作權和專利權的區別是什麼
第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀的作品,如小回說等;商標權答保護的是用於區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。第二,保護的條件和要求不同。《著作權法》可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但《商標法》不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。