專利和商標的含義不同所以證書的意義也不同。
專利是一項發明創造,即發明、實用新型或外觀設計向國家專利局提出專利申請,經依法審查合格後,向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。
商標是指生產者、經營者為使自已的商品或服務與他人的商品或服務相區別,而使用在商品及其包裝上或服務標記上的由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合所構成的一種可視性標志。
根據以上的定義造成商標和專利有顯著區別:
(1)在依附性上有所不同:商標是用於商品或服務上的標記,與商品或服務不能分離,並依附於商品或服務並具有特別顯著性的區別功能。而專利是相對獨立的,例如,同樣是花生油,產品的性質是一樣的,但卻被冠以不同的商標,就形成了不同品牌服務的屬性,但某些食用油是用多種油勾對調和產生的(例如:福臨門食用調和油)那麼這種勾對的配方和工藝過程就可以申請為專利。
(2)商標是由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合的可視性標志。而專利的構成是某一行業某一領域的特定自主開發創造出來的知識產權,並不局限於商標的構成要素。
(3)商標是商品信息的載體,是參與市場競爭的工具。生產經營者的競爭就是商品或服務質量與信譽的競爭,其表現形式就是商標知名度的競爭,商標知名度越高,其商品或服務的競爭力就越強。而專利是一個實體,他具體描述了某一產品的產生過程、產生方法、功用等事項,依此可以產生一個實用的實體。
B. 商標注冊證和實用新型專利證書的區別
專利和商標的含義不同所以證書的意義也不同。
專利是一項發明創造,即發明、實用新型或外觀設計向國家專利局提出專利申請,經依法審查合格後,向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。
商標是指生產者、經營者為使自已的商品或服務與他人的商品或服務相區別,而使用在商品及其包裝上或服務標記上的由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合所構成的一種可視性標志。
根據以上的定義造成商標和專利有顯著區別:
(1)在依附性上有所不同:商標是用於商品或服務上的標記,與商品或服務不能分離,並依附於商品或服務並具有特別顯著性的區別功能。而專利是相對獨立的,例如,同樣是花生油,產品的性質是一樣的,但卻被冠以不同的商標,就形成了不同品牌服務的屬性,但某些食用油是用多種油勾對調和產生的(例如:福臨門食用調和油)那麼這種勾對的配方和工藝過程就可以申請為專利。
(2)商標是由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合,以及上述要素的組合的可視性標志。而專利的構成是某一行業某一領域的特定自主開發創造出來的知識產權,並不局限於商標的構成要素。
(3)商標是商品信息的載體,是參與市場競爭的工具。生產經營者的競爭就是商品或服務質量與信譽的競爭,其表現形式就是商標知名度的競爭,商標知名度越高,其商品或服務的競爭力就越強。而專利是一個實體,他具體描述了某一產品的產生過程、產生方法、功用等事項,依此可以產生一個實用的實體。
C. 什麼是知識產權證書
1、專利指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。
2、知識產權,也稱其為「知識所屬權」,指「權利人對其智力勞動所創作的成果享有的財產權利」。它有兩類:一類是著作權(也稱為版權、文學產權),另一類是工業產權(也稱為產業產權)。
(一)著作權,著作權又稱版權,是指自然人、法人或者其他組織對文學、藝術和科學作品依法享有的財產權利和精神權利的總稱。主要包括著作權及與著作權有關的鄰接權;通常我們說的知識產權主要是指計算機軟體著作權和作品登記。
(二)工業產權,工業產權則是指工業、商業、農業、林業和其他產業中具有實用經濟意義的一種無形財產權,由此看來「產業產權」的名稱更為貼切。主要包括專利權與商標權。
3、綜上,知識產權是包括專利權的。
專利證書是專利申請經審查合格,沒有發現駁回理由,滿足頒發授予專利權條件,由國務院專利行政部門(即國家知識產權局)作出授予專利權的決定,發給專利申請人的專利證書,是一種法律證明文件。專利證書分為發明專利證書、實用新型專利證書以及外觀設計專利證書。發明專利證書首頁記載以下內容:發明的名稱、發明人姓名、專利號、專利申請日、專利權人姓名或名稱(即申請人姓名或名稱)、授權公告日、時任國家知識產權局局長簽字、國家知識產權局章等。專利證書還包括有專利授權文本。依據專利法,發明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實質審查以及授權五個階段。發明專利的授權過程比較漫長,通常從遞交申請開始,多則一兩年,少則半年,才能獲得授權,從而拿到發明專利證書。發明專利權的期限為二十年,自申請日起計算。
D. 接到商標專利受理證書時 有他人用我的商標他屬侵權嗎
在收到受理證書的時候,有可能你的商標還是過不了。等你拿到證書了,你可以以此為依據要求他們停止使用。
哦,看到你同時問了專利的,那專利這邊是拿到受理通知書階段說明之後有人申請該專利不予通過,等專利技術公告了,大家可以看到了開始起預保護作用,等拿到專利權之後可以回來找他們要錢。那如果他們是在你申請專利之前就已經在用了,那你的專利很可能會被無效,就算沒有無效,他們也是可以在原有基礎上繼續合法使用並生產。
E. 商標注冊證和資質證的區別
《商標法》及相關的行政法規、部門規章均對商標代理作出了明確的規定。《商標法》第十條規定:「外國人或者外國企業在中國申請商標注冊和辦理其他商標事宜的,應當委託國家指定的組織代理。」 《商標法實施細則》第三條將其進一步明確為:「外國人或者外國企業在中國申請辦理商標注冊或者辦理其他商標事宜,應當委託國家工商行政管理局指定的商標代理組織代理。」該條還規定:「申請商標注冊、轉讓注冊、續展注冊、變更注冊人名義或者地址、補發《商標注冊證》等有關事項,申請人可以委託國家工商行政管理局認可的商標代理組織代理,也可以直接辦理。」
以上規定表明,中國商標法律對中國企業辦理商標事務是否委託代理採取的是自願原則,而對外國人和外國企業採取的是強制原則。做出這種規定的原因主要有兩條:第一,本國國民沒有語言上的障礙,而外國人則不同;第二,本國企業一般設有專門從事知識產權管理的專業部門和人員,他們比較熟悉本國的知識產權法律,而外國企業一般對申請國的知識產權法律體系不夠了解。因此,從維護主權國家的尊嚴,保護外國申請人的合法權益、保證商標法律事務的質量和提高商標注冊管理機關的工作效率的角度出發,一般國家都對外國申請人規定了強制委託代理原則。如美國商標法規定,外國申請人必須指定在美國的商標代理人代理商標事宜。俄羅斯商標法規定,俄羅斯國民可以委託在俄羅斯專利局登記的專利代理人辦理商標申請注冊及其他有關商標事務,不在俄羅斯居住的外國法人或自然人要取得商標注冊,應通過在俄羅斯專利局登記的代理人辦理。
F. 商標,專利,版權到底有什麼區別
商標,簡而言之,是用來區分商品或服務並具有顯著特徵的標志,它是最常見的知識產權類型。
專利是指受法律保護的發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。
版權又稱為著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利。
無論是商標、專利還是版權在注冊申請時都需要進行人工審查,但基於三者不同的特點,審查的重點也不同:
商標審查的是顯著性,說的簡單點就是能區分出來、跟別人不一樣。比如美味牌蘋果,就不具有顯著性:由於美味是形容詞,美味蘋果涉及范圍太廣,這樣的詞不可能被某一家企業獨占,也就無法被區分出來。除了顯著性以外,商標還要審查相似性,即在相同類別下,不能存在相同或近似的商標在先申請。如果既有顯著性又不存在相似商標,那麼商標就差不多可以通過審查了。
專利審查的重點是新穎性,說的簡單點,就是這個技術是前無古人的。審查方法也很簡單,一般通過查閱現有文獻的方法來判斷。如果現有文獻查不到,那麼說明這個專利就具有新穎性。
版權相對特別,因為版權自作者完成之日起就獲得了,不需要一個證書來證明自己的權利。看到這里很多人肯定要問,既然如此,為什麼還要做版權登記呢?其實,做不做版權登記,作者都享有版權,但誰是原作者就很難證明了。比如,你寫了一篇文章,有一天別人用了,你怎麼證明這篇文章就是你寫的呢?如果你寫完文章後,做了版權登記,別人再盜用你文章的時候,你就可以拿出版權證書來維護自己的權益。因此,版權登記,減輕了原作者的舉證責任(如果不登記的話,原作者其實很難拿出令人信服的證據,或者說即便能拿出來,所花成本很高,還不如花幾百塊做個版權登記劃算)。