一項發明或者實用新型獲得專利權回的實質條件為新穎性、創答造性和實用性。專利權,簡稱「專利」,是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。專利權的性質主要體現在三個方面:排他性、時間性和地域性。
② 專利權的取得方式有哪些
專利權的主體可以是發明此項技術的創始人,也可以是轉讓人,當一項技術創造出來時,若不及時申請專利權,被他人進行盜竊使用時,便很難得到法律的保護,那麼專利權的取得方式是什麼呢?
一、專利權的取得方式
根據我國的相關法律規定,專利權的取得是依照專利權人的申請取得的,發明創造要取得專利權,必須滿足實質條件和形式條件。實質條件是指申請專利的發明創造自身必須具備的屬性要求,形式條件則是指申請專利的發明創造在申請文件和手續等程序方面的要求。此處所講的授予專利權的條件,僅指授予專利權的實質條件。
二、專利權的取得的手續
1、申請發明和實用新型應當提交的文件
(1)請求書。
請求書是指申請人向專利部門提交的請求授予其發明或者實用新型以專利權的一種書面文件。
請求書應當寫明發明或者實用新型的名稱,發明人的姓名,申請人姓名或者名稱、地址,以及其他事項。
(2)說明書。
說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為准;必要的時候,應當有附圖。
(3)說明書摘要。
說明書摘要是對發明或者實用新型的技術要點進行簡要說明的書面文件。
(4)權利要求書。權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。
依賴遺傳資源完成的發明創造,申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的,應當陳述理由。
2、申請外觀設計專利應當提交的文件
(1)請求書。
(2)圖片或者照片。提交的該外觀設計的圖片或照片,應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為准。簡要說明可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。
三、專利申請的審查與授權
(一)發明專利的審查與授權
1、初步審查。
國務院專利行政部門在受理發明專利申請後,應對該申請在形式上是否符合專利法的規定進行審查。
2、專利申請的修改和撤回。
國務院專利行政部門在初步審查後,應將審查意見通知申請人,要求其在指定的期限內陳述意見或補正。申請人期滿未答復的,其申請被視為撤回。申請人陳述意見或補正後,專利局仍認為不符合專利法規定的形式要求的,應當予以駁回。
3、公開
(1)自動公開。發明專利申請經初步審查認為符合專利法要求的,自申請日起滿18個月,即行公布。
(2)早期公開。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請。
4、實質審查
(1)實質審查申請。發明專利申請自申請日起3年內,專利局可以根據申請人隨時提出的請求,對其申請進行實質審查,申請人無正當理由逾期請求實質審查的,該申請即被視為撤回。
(2)依職權進行的實質審查。專利局認為必要的時候,可以自行對發明專利申請進行實質審查,但應當通知申請人。
5、授權與駁回
發明專利申請經實質審查沒有發現駁回理由的,專利局將作出授予發明專利權的決定,發給發明專利證書,並予以登記和公告。
對於不符合授權條件的,應當通知申請人,要求其在指定的期限內陳述意見,或者對其申請進行修改。經過修改後符合條件的,做出授權的決定。無正當理由逾期不答復的,該申請被視為撤回。
發明專利申請經申請人陳述意見或者進行修改後,國務院專利行政部門仍然認為不符合專利法規定授權條件的,應當予以駁回。
6、對駁回專利申請的法律救濟
(1)專利復審。
(2)訴訟。
(二)實用新型和外觀設計的審查與授權
實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的,由國務院專利行政部門做出授予實用新型或外觀設計專利權的決定,發給相應的專利證書,同時予以登記和公告。實用新型和外觀設計專利權自公告之日起生效。
四、專利的無效宣告
(一)申請任何單位或者個人認為專利權的授予不符合授予專利權之條件的,都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。
(二)宣告無效的程序
1、審查並作出決定。
2、將決定及時通知申請人和專利權人。
3、對專利復審委員會宣告專利權無效或者維持專利權的決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內向人民法院起訴。(前置程序)
(三)無效宣告的法律後果
1、具有溯及力。專利權被宣告無效後,專利權視為自始即不存在。
2、溯及力的例外:
(1)宣告專利權無效的決定,對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書,已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定,以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同,不具有追溯力。
(2)但是因專利權人的惡意給他人造成的損失,應當給予賠償。如果依照上述規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費,明顯違反公平原則的,應當全部或者部分返還。
③ 專利授予基本原則是什麼
國家鼓勵發明和創造,並且出台了相關法律法規保護發明和創造的專專利,未經過專利人的允許屬其他人不得使用專利,專利人同意的除外,而且取得專利也必須經過嚴格的程序,也不是每個專利都能受到法律保護。
在我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。而中華人民共和國國家知識產權局是國務院主管全國專利工作和統籌協調涉外知識產權事宜的直屬機構。
④ 我國對發明專利申請採用什麼制度
專利審查制度大致有以下三種:
1、登記制,又稱形式審查制、初審制、格式審查制。
2、審內查制,容又稱實質審查制,既要進行初審,又要進行實審,所以稱完全審查制。其中又分即時審查制和延遲審查制兩種類型。
3、審查制。其中分為兩類:一類是只在部分工業技術領域實行完全審查制;另一類是只審查"三性"中的新穎性。
目前,世界上絕大多數國家都採用「先申請原則」,即相同的申請,專利權授予先申請的人。美國是實行的「先發明原則」。
⑤ 我國發明專利採用哪種分類法
我國的專利申請主要分為三類。分別為發明專利,實用新型和外觀專利。發明專利:是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。 實用新型專利:是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。 外觀設計專利:是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
⑥ 依照我國《專利法》的規定,可以授予專利權的有什麼
《專利權質押合同初探》這篇精彩文章由範文搜收集於網路或會員供稿,版權歸原作者所有;
範文搜將堅持免費到底,每日為您更新更多與《專利權質押合同初探》一樣優秀的免費精品文章,請隨時關注範文搜!
《中華人民共和國擔保法》(以下簡稱「擔保法」)自1995年10月1日起實施,該法第2條第2款規定的擔保方式有五種,即保證、抵押、質押、留置和定金。它擴大了《民法通則》第89穿規定的擔保形式,使得我國的擔保制度更加完善,更加符合國際慣例。《擔保法》規定的質押分為動產質押和權利質押兩種形式。所謂動產質押,是指「債務人或者第三人將其動產移交經債權人佔有,將該動產作為債權的擔保。債務人不履行債務時,債權人有權依照本法的規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價格優先受償。」該法第75條又規定:「依法可以轉讓的商標專用權,專利權、著作權中的財產權可以質押。」由此可見,專利權可以作為質押標的,訂立專利權質押合同,以擔保債務的履行,保證債權人的債權得以實現。由於質押是一種新的擔保形式,且專利權質押合同是一種新的擔保合同,有許多問題需要進行研究,所以,本文將起一個拋磚引玉的作用,對專利權質押合同談一點粗淺的意見,以供大家參考。
一、專利權質押合同
《擔保法》第79條規定:「以依法可以轉讓的商標專用權,專利權、著作權中的財產權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同。『,在此,出質人與質權人所訂立的書面合同為專利權質押合同。具體而言,專利權質押合同,是指合同當事人中的債務人或者第三人為了擔保合同的履行而以自己依法享有的或者持有的專利權作為出質標的與合同債權人訂立的質押合同。專利權質押合同中的專利權所有人或者持有人(以下統稱」專利權人「)稱為」出質人「,專利權質押合同中的債權人稱為」質權人「,被質押的專利權稱為」質押標的「。
因此,我們發現專利權質押合同具有以下幾個方面的特徵:
(一)專利權質押合同是一種從合同,它從屬於債權人與債務人訂立的主合同。《擔保法》第5條規定:「擔保合同是主合同的從合同,主合同無效,擔保合同無效。擔保合同另有約定的,按照約定。『,專利權質押合同屬於一種擔保合同,所以,專利權質押合同是一種從合同。
(二)專利權質押合同是一種要式合同。《擔保法》第79條規定:「以依法可以轉讓的商標專用權,專利權、著作權中的財產權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,並向其管理部門辦理出質登記。質押合同自登記之日起生效」。而且,中華人民共和國專利局於1996年9月16日頒布的《專利權質押合同登記管理暫行辦法》(以下簡稱為《登記辦法》,1996年10月1日起生效)第3條也規定:「以專利權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,並向中國專利局辦理出質登記,質押合同自登記之日起生效。」顯然,以口頭形式、電話、電報或者其他形式所訂立的專利權質押合同無效。
但是,專利權質押合同既可以是單獨訂立的書面合同,也可以是主合同中的擔保條款。例如,《擔保法》第93條規定:「本法所稱的保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同可以是單獨訂立的書面合同,包括當事人之間的具有擔保性質的信函、傳真等,也可以是主合同中的擔保條款。」
(三)專利權質押合同以向管理部門登記為生效要件。這里所指的「管理部門」,在《登記辦法》第2條作了明確規定:「中國專利局是專利權質押合同登記的管理部門」。即專利權質押合同必須向中國專利局專利工作管理部申請登記,經登記後才能生效。《登記辦法》第3條規定:「以專利權出質的,出質人與質權人應當訂立書面合同,並向中國專利局辦理出質登記,質押合同自登記之日起生效。」未經專利局登記的專利權質押合同不能產生法律效力。
(四)專利權質押合同與一般的專利權轉讓合同、專利權許可合同不同。作為一種擔保行為,質押過程中一般不發生專利權的轉移,即在專利權質押合同生效後,專利權不發生轉移,仍屬於出質人所有;而專利權轉讓合同生效後,即發生專利權的轉移。另一方面,專利權轉讓合同是一種獨立的主合同,而專利權質押合同是一種從合同,它依附於主合同,主合同無效,擔保合同無效。《擔保法》第「條規定:」出質人和質權人在合同中不得約定在債務履行期滿質權人未受清償時,質物的所有權轉移為質權人所有。『,因此,專利權質押合同不能導致專利權向質權人轉移。另一方面,在專利權質押合同生效後,質權人雖然能夠限制出質人的專利權,但質權人也不得實施該專利權。因此,專利權質押合同與專利權許可合同也不同。
二、專利權質押合同標的之分析
專利權質押合同的標的,實際上指的就是「出質的專利權」。作為質押合同標的的專利權必須為一項有效的權利。而判斷其是否有效,應當從以下幾個方面考查:
1.作為質押合同標的的專利權,首先必須是一項中國專利權,即是由中國專利局根據中華人民共和國專利法授予的專利權。
眾所周知,專利權具有地域性,即一項專利權只能在授予該專利權之法律的地域效力范圍內有效,在該法律地域效力范圍以外的任何國家或者地區都不具有法律效力。具體來說就是:只有中國專利局根據中華人民共和國專利法授予的專利權才能在中華人民共和國領域內有效;反之,任何外國或者地區依據其國家或者地區的專利法所授予的專利權,在中華人民共和國領域內不具有法律效力。這樣的外國或者地區的專利權對我國任何單位或者個人來說不是一項有效的專利權,因此,它不能作為質押合同的標的。當然,如果某外國人依照我國專利法的規定由中國專利局授予的專利權,仍然是一項有效的專利權,可以作為專利權質押合同的標的。
2.作為質押合同標的的專利權,必須仍處於法律規定的專利權保護期限內,超過了法律規定保護期限的專利權,就不能作為質押合同的標的了。
我國1985年4月1日生效的《專利法》第45條規定:「發明專利權的期限為15年,自申請日起計算。實用新型和外觀設計專利權的期限為5年,自申請日起計算,期滿前專利權人可以申請續展3年。『,但是,1993年1月1日生效的修訂的《專利法》第45條規定:」發明專利權的期限為20年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。「因此,一項作為質押合同標的的專利權是否仍處於專利權的保護期限內,要根據具體情況來看。第一,我國專利法所指的專利權有三種:一是發明專利權,二是實用新型專利權,三是外觀設計專利權。這三種專利權的保護期限分兩種:一種是發明專利權的保護期限,另一種是實用新型和外觀設計專利權的保護期限。第二,作為質押合同標的的專利權是根據1993年1月1日以前的專利申請取得的,還是根據1993年1月1日以後的專利申請取得的。如果是根據1993年1月1日以前的專利申請取得的專利權,那麼,其專利權的保護期限適用修改前的《專利法》;如果是根據1993年1月1日以後的專利申請取得的專利權,則其保護期限適用修改後的《專利法》。而修改前的《專利法》和修改後的《專利法》所規定的保護期限是不相同的。
3.作為質押合同標的的專利權,必須是一項真實的專利權。
根據我國專利法的規定可知,只有經中國專利局審查批准授予專利權以後,一項發明創造才能享有專利權。正在申請審查階段的發明創造,還不能享有專利權,因此,這樣的發明創造不能作為質押合同的標的。另一方面,在專利局發布授予專利權公告之日起6個月內,任何人認為專利局授予的專利權不符合專利法有關規定的,可以請求專利局撤銷該專利權。《專利法》第44條規定:「被撤銷的專利權視為自始不存在『,。因此,被撤銷的專利權不能作為質押合同的標的。
再者,自專利局公告授予專利權之日起滿6個月後,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合專利法有關規定的,都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。《專利法》第50條規定:「宣告無效的專利權視為自始不存在。」所以,已經被宣告無效的專利權不能作為質押合同的標的。
最後,被放棄或者被視為放棄的專利權,也不能作為質押合同的標的。《專利法》第47條第1款第2項規定:「專利權人以書面形式放棄其專利權的」,自專利局公告之日起,其專利權終止。同條第1款第1項還規定:「沒有按時繳納年費的」,其專利權被視為放棄。被視為放棄的專利權在恢復以前不具有法律效力。
⑦ 根據我國專利法的規定,可以授予專利權的對象有()。
根據專利法規定:第二十五條 對下列各項,不授予專利權: (一)科學發現; (二)智力活動的規則和方法; (三)疾病的診斷和治療方法; (四)動物和植物品種; (五)用原子核變換方法獲得的物質。 對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。 所以ABC都不是授權對象
⑧ 我國專利權的確定所採用的原則是
按照專利法的基本原則,對於同一個發明只能授予一個專利權。當出現兩個以內上的人就同一發明分別提出專容利申請的情況時,有兩種處理的原則:
一個是先發明原則,一個是先申請原則。
先發明原則是指,同一發明如有兩個以上的人分別提出專利申請,應把專利權授予最先做出此項發明的人,而不問其提出專利申請時間的早晚。但由於在採取此項原則時,在確定誰是最先發明人的問題上往往會遇到很多實際困難,因此,目前在世界上只有美國、加拿大和菲律賓等少數國家採用這種原則。
所謂先申請原則,是指當兩個以上的人就同一發明分別提出申請時,不問其作出該項發明的時間的先後,而按提出專利申請時間的先後為准,即把專利權授予最先提出申請的人,我國和世界上大多數國家都採用這一原則。
⑨ 我國專利申請採用的是什麼原則
書面原則,先申請原則,優先權原則,單一性原則。
專利權不能自動取得,必須履行專利法所規定的專利申請手續,向國家專利行政部門提交必要的專利申請文件,經法定的審批程序,最後審定是否授予專利權。