⑴ 有哪些維護知識產權的措施
主要有三大方面:
一 專利管理戰略:
1.吸收專利管理人才,建立專利管理部門;內2.制訂專容利管理制度,規范專利管理行為;3.完善專利檔案,跟蹤專利動態;4.組織專利申報,引進保護措施;5.提出專利保護訴訟,進行專利訴訟抗辯。
二 專利申請戰略:保護自己的發明創造,佔領市場。
三 專利保護戰略: 1.專利未報,保密先行;2.產品未銷,專利先有;3.市場未明,防禦先做;4.合同未簽;文獻先查;5.訴訟未提,漏洞先補;6.官司未應,無效先得;7.銷路未衰,技改先出;8.廣告未出,外觀先遞;10.麻煩未出,律師先請。
⑵ 知識產權的保護包括哪些措施
知識產權的保護措施主要有三大方面:
一 專利管理戰略:
吸收專利管理人才,建立專利管理部門。
制訂專利管理制度,規范專利管理行為。
完善專利檔案,跟蹤專利動態。
組織專利申報,引進保護措施。
提出專利保護訴訟,進行專利訴訟抗辯。
二 專利申請戰略:保護自己的發明創造,佔領市場。
三 專利保護戰略:
專利未報,保密先行。
產品未銷,專利先有。
市場未明,防禦先做。
合同未簽;文獻先查。
訴訟未提,漏洞先補。
官司未應,無效先得。
銷路未衰,技改先出。
廣告未出,外觀先遞。
10.麻煩未出,律師先請。
⑶ 未申請專利的技術有哪些措施可以先期
1、技術秘密要求不為公眾所知悉(即秘密性)、能帶來經濟效益、實用性並採取保密措施(即保密性),其中採取保密措施是保證不為公眾所知悉的重要保證,也可以說採取保密措施屬於不為公眾所知悉的范疇。而授予專利權的發明和實用新型則應當具備新穎性、創造性和實用性。
2、技術秘密的保護期是以其保密狀態的存續期間為准,只要嚴守秘密,並且不被新技術所取代,其保護期間是無限的。技術秘密可以無限期存在,使得相應的技術能夠一直為該企業帶來經濟效益,並始終處於競爭優勢,進而壟斷市場。這也正是它受到一些人青睞的原因。而專利的專有使用權有法定的保護期,我國《專利法》第四十二條規定:發明專利權的期限為二十年,實用新型專利權的期限為十年,均自申請日起計算,期滿之後,專利權將會自行消滅,相應的技術進入公有領域,任何人均可任意使用。
⑷ 專利申請的防侵權措施
為了重要的專利研發過程中,還沒有達到正式申請專利階段,在通過他人傳遞申報文件環節中泄露,並防止專利說明書或專利權利說明書以及圖紙被別人剽竊,先於專利權人或發明人申請尷尬,需要對該專利產生時間,和主要內容和視頻在官方登記備案機構或行業協會等可信第三方或有可信第三方群支持的大眾版權保護平台等第三方平台或能夠證據保全平台和系統中自主存證 ,作為侵權時的初步證據,採取保險措施.
1.侵害的對象是有效的專利。專利侵權必須以存在有效的專利為前提,實施專利授權以前的技術、已經被宣告無效、被專利權人放棄的專利或者專利權期限屆滿的技術,不構成侵權行為。專利法規定了臨時保護制度,發明專利申請公布後至專利權授予前,使用該發明的應支付適當的使用費。對於在發明專利申請公布後專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛,專利權人應當在專利權被授予之後,請求管理專利工作的部門調解,或直接向人民法院起訴。
2.必須有侵害行為,即行為人在客觀上實施了侵害他人專利的行為。
3.以生產經營為目的。非生產經營目的的實施,不構成侵權。
4.違反了法律的規定,即行為人實施專利的行為未經專利權人的許可,又無法律依據。
http://wenku..com/view/c2e2cb28e2bd960590c67711.html?from=search
⑸ 對一個發明專利提出優化措施,能申請專利或者實用新型獲得保護嗎
可以的,但這種應該算是實用新型專利吧。具體你可以go阿凡提。很多創新都是從微小的改變開始的,蘋果不就是這樣嗎?祝你成功!
⑹ 各國專利局還推出有哪些措施或設立特殊程序來加快專利申請的審查
你想加快審查,先去你們省的省知識產權局辦理一個加快的手續,然後報到國局。
一般是你們專利進入實審階段開始辦理加快的手續。沒進入實審也辦不了。
一般能加快的專利是有領域要求的,這里就不詳細說了,你可以去省局咨詢。
祝你好運
⑺ 怎樣申請專利侵權臨時措施,申請臨時措施的注意事項
專利侵權訴訟
(一)不侵權抗辯,企業要依據專利權利要求書的內容確定專利權的保護范圍並且要查明涉嫌侵權客體的相應技術特徵,以此要判斷自己製造、銷售的產品或使用的方法是否侵犯涉案專利權。
(二)公知技術抗辯或「無效請求」抗辯,如果判斷覺得是侵權行為成立了,則需要進一步判斷自身使用的技術是否屬於專利申請日前的自有公知技術。在答辯期內和舉證期內向國家知識產權局專利復審委員會提出「無效宣告請求」。
(三)先用權抗辯,如果企業在專利申請日前已進行了實質性的專項投資並且完成了必要的技術准備,則可以在原有范圍內繼續實施。
(四)重復授權抗辯,如果專利權人對同樣的發明創造既申請了實用新型又申請了發明,要注意是否屬於重復授權,如果是處於這種違法狀態的專利是不應該受到法律保護。
專利侵權行為
根據現行專利法,專利侵權行為的具體形態可分為:
(一)未經許可實施他人專利行為。這類專利侵權行為必須滿足兩個條件:未經權利人許可和以生產經營為目的。
根據專利法第十一條的規定,包括以下3種具體形式:製造、使用、許諾銷售、銷售或進口他人發明專利產品或實用新型專利產品;使用他人專利方法以及使用、許諾銷售、銷售或進口依照該方法直接獲得的產品;製造、銷售或進口他人外觀設計專利產品。
(二)假冒他人專利行為。這類專利侵權行為是指侵害專利權人的標記權。
根據專利法實施細則(2001)第八十四條規定,包括以下4種具體形式:未經許可,在其製造或者銷售的產品、產品的包裝上標注他人的專利號;未經許可,在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號,使人將所涉及的技術誤認為是他人的專利技術;未經許可,在合同中使用他人的專利號,使人將合同涉及的技術誤認為是他人的專利技術;偽造或者變造他人的專利證書、專利文件或者專利申請文件。
(三)以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法。
根據專利法五十九條的規定,這類行為需要承擔一般的民事侵權責任,由管理專利工作的部門責令改正並予公正,可予以處罰。
(四)除法律明確規定之外,在理論上和實踐中還存在兩種侵權行為:過失假冒,即指行為人本意是冒充專利,隨意杜撰一個專利號,而碰巧與某人獲得的某項專利的專利號相同。在這種情況下,即使該行為無假冒故意,但其行為結果仍然構成了假冒他人專利。反向假冒,即指行為人將合法取得的他人專利產品,註上自己的專利號予以出售,這種行為顯然不夠成「假冒他人專利」,但事實上侵害了合法專利權人的標記權,仍是一種侵權行為,侵權人應當承擔民事責任。
取證方法
權利人根據案件的具體情況,選擇一種最為有利可行的取證方法,尤為重要。其主要方式如下:
1、自行取證和委託律師調查取證
由於知識產權案件專業性較強,由權利人自行取證,對取證的方向和范圍把握的十分准確會有一定的難度。律師是專門從事法律工作的,以向社會提供法律服務為職業。律師不僅具有豐富的法律知識,而且具有豐富的辦案經驗和熟練的訴訟技巧,能在不同的訴訟階段為當事人作出適當的選擇。一般說來,律師調查取證要比當事人調查取證方便得多,收集證據的范圍也更加廣泛、精確。在司法實踐中法官往往也會對律師另眼相待、提供更多的方便。
2、申請公證機關進行證據保全
公證機關的法定業務之一便是「保全證據」。公證證據具有推定為真的效果。《民事訴訟法》第59條規定:「人民法院對經過公證證明的法律行為、法律事實和文書,應當確認其效力。但是,有相反證據足以推翻公證證明的除外」。公證機關對證據進行保全,其效果與法院依職權所進行的保全,是相等的。在訴前,當事人能夠充分運用公證機關收集、保全證據,是一個做好訴前准備的有效措施。
3、申請法院進行訴前證據保全
2002年最高法院《關於民事訴訟證據若干問題的規定》第25條:「法律、司法解釋規定訴前證據保全的,依照其規定辦理」。這就為當事人或利害關系人向法院申請訴前證據保全確定了一個合法依據。最高法院2002年1月實施的司法解釋《關於訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》,規定了在商標權侵權案件中,可以申請訴前證據保全。最高法院2001年7月1日實施的《關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第16條也規定了訴前證據保全。最高法院2002年10月15日實施的《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條規定:「人民法院受理以下著作權民事糾紛案件」,其中有一項就是:「申請訴前財產保全、訴前證據保全案件」。可見,申請訴前證據保全在知識產權侵權案件中是大量存在的。保全措施後,當事人或利害關系人應在法定時間段里提起訴訟。如果沒有向法院提起訴訟,則此種保全措施應當予以解除,或者將有關證據予以銷毀或發還,同時申請人還要就此所造成的損失承擔賠償責任。
4、申請人民法院調取證據
我國《民事訴訟法》第六十四條規定:當事人及其代理人因客觀原因不能自行取得的證據,或者人民法院認為審理案件需要的證據,人民法院應當調查收集。基於此當事人往往在提起專利侵權,商標侵權和著作權侵權訴訟的同時,提出一份調取證據申請,調取的證據通常又分為三類:
第一,保全被控侵權產品;
第二,調查被控侵權單位的財務賬冊,以便確定賠償額;
第三,調取被控侵權人存在侵權的證據。根據《民事訴訟法》及最高法院有關司法解釋的規定,法院調查收集證據有兩種運作方式:一是主動依職權調查收集證據。在涉及可能有損國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的事實以及有關程序事項時,法院應當主動依職權調查和收集證據,而無需當事人提出取證申請。二是根據當事人的申請取證。在法院主動依職權調取證據的范圍被縮小了以後,當事人提出證據調查的申請變得日益重要。如果缺乏當事人及時提出的證據調查申請,法院一般不主動調查證據。在當事人提出證據調查申請後,法院是否啟動調查取證的機制還取決於法院的審查判斷,只有在當事人提出的該項申請符合法院取證范圍之時,法院才有義務調查取證,否則法院應當駁回該項申請。當事人申請法院調查取證應當注意兩點:一是申請調查的證據范圍,必須符合法定情形;二是此項申請必須注意舉證時限。
法院通常採取的措施是對易拍照的被控侵權產品採用拍照的方式,或採用記錄下被控侵權產品的技術特徵的方式,對易於調取的書籍、商標實物等採用扣押、提取等手法,而對於被控侵權人的財務賬冊往往因侵權人的阻撓或隱藏而極難得到。
5、申請行政機關調查取證
我國的《專利行政執法辦法》第五章對調查取證有專章規定。管理專利工作的部門在查處案件的過程中,可以根據需要依職權調查收集有關證據。可以查閱、復制與案件有關的合同、帳冊等有關文件;詢問當事人和證人;採用測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗。涉嫌侵犯製造方法專利權的,管理專利工作的部門可以要求被調查人進行現場演示。涉及產品專利的,可以從涉嫌侵權的產品中抽取樣品。
不管採取那種方法收集證據,都要以客觀性為前提,只有客觀真實的證據才有證明力。千萬不能篡改、偽造證據,否則要承擔法律責任。
專利權人發現自己的專利權被他人侵犯,並在確認自己的專利權有效、專利侵權成立之後,可以開始著手下一步工作。
所謂下一步工作,首先是收集證據。
專利權人要收集的證據,大致有如下幾個方面:
一、有關侵權者情況的證據。常言道,知己知彼,百戰百勝。因此,侵權者確切的名稱、地址、企業性質、注冊資金、人員數、經營范圍等情況,都是專利權人首先應了解的。了解這些情況對專利權人對付專利侵權應採取什麼樣的策略是很重要的。
二、有關侵權事實的證據。構成專利侵權的前提是必須要有侵權行為。因此,證明侵權者確實實施了侵犯專利權的行為的證據在處理侵權過程中是至關重要的。這些方面的證據有侵權物品的實物、照片、產品目錄、銷售發票、購銷合同等。
三、有關損害賠償的證據。
專利權人可以向侵權者要求損害賠償。要求損害賠償的金額可以是專利權人所受的損失。但專利權人要提供證據,證明因對方的侵權行為,自己專利產品的銷售量減少,或銷售價格降低,以及其他多付出的費用或少收入的費用等損失。
參考文章:http://ke..com/subview/981723/981723.htm
⑻ 專利運用及保護措施如何寫
1、相當部分的專利可被無效掉。建議,請首先找專業人士評估一下專利是否有效。
2、許多專利是可以進行迴避設計的,所以一篇專利也可能因此賣不出去。而大多數改進型的專利都屬於此種情況。
3、如果你的專利確實很霸道,有很多人實施,且專利本身無缺陷,去告人家,去授權,怎麽都賺錢。
4、如果還沒有人去實施,但你確信會有極大的市場,上策是自己開公司,賺個金銀滿缽。中策技術入股。下策是去游說公司實施,公司賺飽喝足會給你點湯水的。
5、企業購買利益至上(當然FB的時候成了個人利益至上了),錢是不會輕易出手的。6、專利是一種策略,沒有強大的技術、資金作為後盾,多數的專利,是負擔而不是資產。現在的專利已經演變成公司佔領市場的工具,而對於促進技術創新,保護發明人利益有一定程度偏離。
在賣出專利權時應注意下列問題。
一是正確選擇對專利權的處分方式。專利權人在獲得專利權後,應根據各種情況作出正確的決定,是自己實施、還是許可別人實施,是將其作為投資辦廠、還是將其賣掉,如果准備賣掉專利權,則應明確賣出後專利權人將失去在該專利技術上的大部分的權利(除了發明人或設計人的標上姓名的權利),哪怕該專利技術使買方獲得巨額的經濟利益,賣方也不能眼紅。
二是在將專利權賣給外國人時,要特別謹慎,我國有些專利權人對專利技術的價值認識不足,為了獲得外匯,以低廉價格將專利權賣給外商,結果使外商佔領了我國的該產品市場,造成國家利益的重大損失。
三是審查對方當事人情況,保證轉讓利益的實現。將專利權賣給履約信用不好的當事人時,應特別慎重。在實際生活中,買方有時會以專利技術產生不了經濟效益、投資尚未回收等理由拖欠或拒付轉讓費,使專利權人利益受到損失,徒增各種麻煩。
四是確定合理的轉讓費支付方式。轉讓費支付可以採用一次總算分期支付、一次總付提成支付、提成支付附加入門費的方式。關於支付方式,專利權人可根據實際情況確定具體方式,但總的原則是維護自己的經濟利益。
比如,可選擇成本加提成的方式,在合同訂立時或訂立後不久收回所有投資和勞動報酬,再根據對方的經濟效益收取一定比例的提成,使對方實施專利技術的收益與自己分享,最大限度地實現經濟效益。
⑼ 拱墅區大關街道多舉措申請專利條件,發明專利申請多少錢合作
你好。你想問發明專利申請多少錢嗎還是?