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專利權的內涵

發布時間:2020-12-14 12:18:45

知識產權的內涵包括哪些

知識產權包括:工業產權和版權(在我國稱為著作權)一共兩部分。
拓展:
工業產權
發明專利、商標以及工業品外觀設計等方面組成工業產權。工業產權包括專利、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱、制止不正當競爭,以及植物新品種權和集成電路布圖設計專有權等。
主要類型:
1、商標權是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。商標是用以區別商品和服務不同來源的商業性標志,由文字、圖形、字母、數字、三維標志、顏色組合或者上述要素的組合構成。與國家、政府、國際組織相同、相識的,帶有民族歧視、影響社會道德等性質的標志、縣級以上的行政區劃地名都不能夠作為商標注冊。我國商標權的獲得必須履行商標注冊程序,而且實行申請在先原則。 商標是產業活動中的一種識別標志,所以商標權的作用主要在於維護產業活動中的秩序,與專利權的作用主要在於促進產業的發展不同。
2、專利權與專利保護是指一項發明創造向國家專利局提出專利申請,經依法審查合格後,向專利申請人授予的在規定時間內對該項發明創造享有的專有權。根據我國專利法,發明創造有三種類型,發明、實用新型和外觀設計。發明和實用新型專利被授予專利權後,專利權人對該項發明創造擁有獨占權,任何單位和個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售和進口其專利產品。外觀設計專利專利權被授予後,任何單位和個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、銷售和進口其專利產品。未經專利權人許可,實施其專利即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決;不願協商或者協商不成的,專利權人或利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。當然,也存在不侵權的例外,比如先使用權和科研目的的使用等。專利保護採取司法和行政執法「兩條途徑、平行運作、司法保障」的保護模式。本地區行政保護採取巡迴執法和聯合執法的專利執法形式,集中力量,重點對群體侵權、反復侵權等嚴重擾亂專利法治環境的現象加大打擊力度。 對於科學發現、智力活動的規則和方法、疾病的診斷和治療方法、動植物品種,以及用原子核變換方法獲得的物質,不能夠授予專利權。
3、商號權。即廠商名稱權,是對自己已登記的商號(廠商名稱、企業名稱)不受他人妨害的一種使用權。企業的商標權不能等同於個人的姓名權(人格權的一種)。
著作權:
1:著作權自作品創作完成之日起產生。
2:又叫版權。分為著作人格權與著作財產權。其中著作人格權的內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式利用著作損害著作人名譽的權利。

② 簡述專利權的內容

(1)獨占性。又稱為專有性或壟斷性,是指專利權人在法定期限內對其發明創造
享有的排他性的獨占權利。回(2)地域性。是指依照一國的專利法所取得專利,只能在該國地域范圍內有效
,超出該國地域范圍則不發生法律效力。(3)時間性。是指專利的法定有效期限。專利權人只能在該期限
內對其發明創造享答有獨占權,該期限屆滿,專利權及喪失效力,該項技術即成為人類社會的共有財富,任
何人都可以不受限制的無償使用。

③ 在我國專利有哪些含義呢

需要注意的是,日常生活中,人們通常會把專利和專利申請兩個概念混淆使用,比如有些人在其專利申請尚未授權的時候即聲稱自己有專利。在我國專利有哪些含義在我國,專利的含義有兩種:1、口語中的使用,僅僅指的是獨自佔有。例如這僅僅是我的專利。2、知識產權中的三重意思,比較容易混淆。那麼需要注意些什麼呢?需要注意的是,日常生活中,人們通常會把專利和專利申請兩個概念混淆使用,比如有些人在其專利申請尚未授權的時候即聲稱自己有專利。其實,專利申請在獲得授權前,只能稱為專利申請,如果其能最終獲得授權,則可以稱為專利並對其所請求保護的技術范圍擁有獨占實施權,如果其最終未能獲得專利授權,則永遠沒有成為專利的機會了,也就是說,他雖然遞交了專利申請,但並未就其所請求保護的技術范圍獲得獨占實施權。很明顯,這兩個概念所代表的兩種結果之間的差距是巨大的。這里,專利前兩個意思雖然意義不同,但都是無形的,第三個意思才是指有形的物質。專利這個詞語可以僅僅指其中一個意思,或者包含兩個以上的意思,具體情況必須聯繫上下文來看。對專利這一概念,生活中人們一般籠統地認為:它是由專利機構依據發明申請所頒發的一種文件,由這種文件敘述發明的內容,並且產生一種法律狀態,即該獲得專利的發明在一般情況下只有得到專利所有人的許可才能利用(包括製造、使用、銷售和進口等)。由於專利涉及到赤裸裸的利益,世界各國專利相關的知識、法律和規定相當地多而且細致甚至於各不相同,要了解各個細節可通過查詢相關具體法律、條文或者國際條約,另外請見參考資料。

④ 專利法律制度的涵義

可見,《專利法》所要調整和解決的問題:一是有關發明創造專利權的歸屬問題。《專利法》的實質在於用法律形式確認發明創造成果是一種形財產,並加以保護。《專利法》第22條規定,依法定條件授予發明、實用新型和外觀設計以專利權。第11條規定,發明和實用新型專利權被授予後,除法律另有規定外,任何單位或者個人未經專利權人許可,不得為生產經營目的製造、使用、銷售其專利產品,使用其專利方法使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,不得為生產經營目的製造、銷售其外觀設計專利產品。此外還規定,專利權被授予後,除法律另有規定的以外,專利權人權阻止他人未經專利權人許可,為生產經營目的進口其專利產品或者進口依照其專利方法直接獲得的產品。二是發明創造的利用問題,即調整因發明例行成果的流轉而產生的財產關系。我國《專利法》第11條規定,任何單位或個人實施他人專利的,除本法第14條有關「強制許可」規定的以外,都必須與專利權人訂立書面實施許可合同,向專利權人支付專利費。被許可人無權允許合同規定以外的任何單位或者個人實施該專利。三是對發明創造的保護問題,即通過法律發明創造的專利權。所謂法律保護,是國家權力機關為了防止各種侵犯專利權的行為而運用法律保護,是國家權力機關為了防止各種侵犯專利權的行為而運用法律手段對其進行保護所確立的以國家強制力為後盾的一種法律,它是《專利法》的重要內容之一。依照我國《專利法》的規定,根據專利侵權行為的性質和引起的後果,分別追究侵權行為人的行政責任、民事責任乃至刑事責任,以矯正侵權行為所引起的偏離法律模式(法律關系)的現象,並恢復專利權人被破壞了的權利。
由此可見,《專利法》所調整的對象主要是因發明創造這種特定的知識成果引起的社會關系。這些社會關系,應依照一系列的法律程序予以確認和保護。因此《專利法》就是確認和保護發明創造所有人或其繼承人對其發明、實用新型和外觀設計專利享有獨占權的法律。
《專利法》是一種特殊的民事法律規范。首先,《專利法》是國內法,而不是國際法。國際法。國內法國家制定或認可,體現國內立法者的意志,所處理的是國家與公民(或法人)、公民與公民、公民與法人以及法人與法人之間的法律關系問題,在國家主權范圍內發生法律效力。而國際法則由國際社會公認,調整國家相互之間的關系,其主要表現形式是國家與國家相互之間的條約或國際慣例。我國《專利法》是由國家最高權力機關制定的,調整因發明創造所產生各種社會關系的法律規范,其效力范圍只限於本國領域內,所以它是國內法。當國際法與國內法的規定發生抵觸時,效力如何?即二者孰優先適用?我國《民法通則》規定:「中華人民共和國締結或者參加的國際條約同中華人民共和國的民事法律有不同規定的,適用國際條約的規定,但中華人民共和國聲明保留的條款除外。」這就確定了「國際法優於國內法」的原則。
其次,《專利法》是特別法,而不是普通法。普通法與特別法的關系是「一般」與「特殊」的關系。把兩者對比和並提,判定適用哪一種,必須以兩者屬於同一類或同一范疇的法律為前提。知識產權是一種民事權利,知識產權法是民法的特殊部分。民法與專利法的關系即是「普通法」與「特別法」的關系。在適用法律時,一般的原則是:「特別法優於普通法」。也就是說,在二者有不同規定而發生沖突時,應以特別法為准,適用特別法。
第三,《專利法》是實體法,輔以程序法。實體法與程序法是兩個互相對應的概念。實體法是涉及權利和義務等實體事項有法律;程序法是對於實體法如何運用或如何實施的法律。我國《專利權法》不僅規定專利權的發生、變更和消滅的法定條件、專利權的權利范圍等權利和義務的實體事項;同時,也規定專利的申請、審查和批準的程序,公開發明仙鶴的方式以及專利權的行政、民事、刑事保護程序。所以實體法與程序法的分類,亦是相對的。《專利法》是以實體法為主、程序法為輔的法律。 《專利法》是專利制度的核心。專利制度就是國家運用法律手段,通過《專利法》的實施,藉助授予發明創造以專利權來鼓勵和保護發明創造,從而失去科技進步、促進經濟發展的法律制度。在關於《中華人民共和國專利法(草案)的說明》中,把專利制度概括為「國際上通行的一種利用法律的和經濟的手段失去技術進步的管理制度。這個制度的基本內容是依據專利法,對申請專利的發明,經過審查和批准,授予專利權。同時把申請專利的發明內容公諸於世,以便進行技術情報交流和技術的有償轉讓」。專利制度的主要特徵是:第一、法律保護。法律保護就是依據《專利法》授予發明創造以專利權。對授予專利權的發明創造,專利權人享有製造、使用和銷售的獨占實施權,未經專利權人許可,任何單位或個人不得實施該發明創造。否則,即構成專利侵權行為,應貪污追究法律責任。專利制度正是通過這種法律保護形式,保障發明創造所有人的正當權益,激勵人們的發明創造的積極性,以促進科技進步、經濟發展。第二,科學審查。1970年,美國制定的《專利法》,最先採用了審查制。現在大多數國家都紛紛效仿,這是專利制度現代化的一個重要標志。所謂科學審查,就是對申請專利的發明、實用新型、外觀設計,依法定條件進行審查,通過對發明創造進行新穎性、創造性、實用性的科學審查、使被授予專利權的發明創造進行新穎性、創造性、實用性的科學審查,使被授予專利權的發明創造保持應有的質量和先進水平。為此,專利局不僅要配備一批訓練有素的專家隊伍從事這項工作,而且要具備世界各主要具備世界各主要國家的專利文獻。而審查工作必須嚴格依據《專利法》及其實施細則、專利審查規程等規范進行。這反映了現代科學技術發展的客觀要求。第三,公開通報。專利制度一方面通過法律保護發明創造專利權、「獨占權」;另一方面又要依法將申請專利的發明創造的內容以專利說明書的形式公諸於世,公開通報。專利說明書的作用:三是起技術情報信息的作用。它促使專利技術公開,推動科學技術迅速轉化為生產力,加快科學技術和經濟不斷發展。第四,國際交流。技術作為一種「無形商品」,不但可以在國內技術市場流通,而且很容易越過國界進入國際市場。所以,在國際經濟技術交流中同樣需要專利制度的保護。各國《專利法》只在本國范圍內發生效力,而沒有「域外效力」,但在實行專利制度的國家之間,可以依照共同參加的國際條約或雙邊協定,或按照互惠原則,進行科技經濟貿易的交流。適應國際專利合作和保護的要求,1883年簽署了《保護工業產權巴黎公約》;1970年5月聯合國成立了世界知識產權組織;同年6月簽定了《專利合作條約》。此外,還有一些地區性的專利條約也相繼出現。隨著專利技術商品的日趨國際化,國際社會專利保護的合作不斷加強,各國專利制度逐步完善和健全,以適應現代科學技術的發展和國際技術交流與合作的需要。

⑤ 專利的兩種含義

在我國,專利的含義有兩種:
1、口語中的使用,僅僅指的是「獨自佔有」。例如「這僅僅是我的專利」。
2、知識產權中的三重意思,比較容易混淆。 第一:專利權的簡稱,指專利權人對發明創造享有的專利權,即國家依法在一定時期內授予發明創造者或者其權利繼受者獨占使用其發明創造的權利,這里強調的是權利。專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法徵得專利權人的授權或許可。
第二:指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。「專利」在這里具體指的是技術方法——受國家法律保護的技術或者方案。(所謂專有技術,是享有專有權的技術,這是更大的概念,包括專利技術和技術秘密。某些不屬於專利和技術秘密的專業技術,只有在某些技術服務合同中才有意義。)專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格後向專利申請人授予的該國內規定的時間內對該項發明創造享有的專有權,並需要定時繳納年費來維持這種國家的保護狀態。
第三:指專利局頒發的確認申請人對其發明創造享有的專利權的專利證書或指記載發明創造內容的專利文獻,指的是具體的物質文件。 需要注意的是,日常生活中,人們通常會把專利」和「專利申請」兩個概念混淆使用,比如有些人在其專利申請尚未授權的時候即聲稱自己有專利。其實,專利申請在獲得授權前,只能稱為專利申請,如果其能最終獲得授權,則可以稱為專利並對其所請求保護的技術范圍擁有獨占實施權,如果其最終未能獲得專利授權,則永遠沒有成為專利的機會了,也就是說,他雖然遞交了專利申請,但並未就其所請求保護的技術范圍獲得獨占實施權。很明顯,這兩個概念所代表的兩種結果之間的差距是巨大的。
這里,專利前兩個意思雖然意義不同,但都是無形的,第三個意思才是指有形的物質。「專利」這個詞語可以僅僅指其中一個意思,或者包含兩個以上的意思,具體情況必須聯繫上下文來看。對「專利」這一概念,生活中人們一般籠統地認為:它是由專利機構依據發明申請所頒發的一種文件,由這種文件敘述發明的內容,並且產生一種法律狀態,即該獲得專利的發明在一般情況下只有得到專利所有人的許可才能利用(包括製造、使用、銷售和進口等)。
由於專利涉及到赤裸裸的利益,世界各國專利相關的知識、法律和規定相當地多而且細致甚至於各不相同,要了解各個細節可通過查詢相關具體法律、條文或者國際條約,另外請見參考資料。
值得注意的是,專利的兩個最基本的特徵就是「獨占」與「公開」,以「公開」換取「獨占」是專利制度最基本的核心,這分別代表了權利與義務的兩面。「獨占」是指法律授予技術發明人在一段時間內享有排他性的獨占權利;「公開」是指技術發明人作為對法律授予其獨占權的回報而將其技術公之於眾,使社會公眾可以通過正常渠道獲得有關專利信息。據世界知識產權組織(World Intellectual Property Organization ,WIPO)的有關統計資料表明,全世界每年90%—95%的發明創造成果都可以在專利文獻中查到,其中約有70%的發明成果從未在其他非專利文獻上發表過,科研工作中經常查閱專利文獻,不僅可以提高科研項目的研究起點和水平,而且還可以節約60%左右的研究時間和40%左右的研究經費。

⑥ 專利的法律含義

在我國,專利的含義有兩種:

一 口語中的使用,僅僅指的是"獨自佔有"。例如"這僅僅是我的專利"。

知識產權中的三重意思,比較容易混淆。

第一:專利權的簡稱,指專利權人對發明創造享有的專利權,即國家依法在一定時期內授予發明創造者或者其權利繼受者獨占使用其發明創造的權利,這里強調的是權利。專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法徵得專利權人的授權或許可。

第二:指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行法律保護的專有技術。"專利"在這里具體指的是技術方法--受國家法律保護的技術或者方案。(所謂專有技術,是享有專有權的技術,這是更大的概念,包括專利技術和技術秘密。某些不屬於專利和技術秘密的專業技術,只有在某些技術服務合同中才有意義。)專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格後向專利申請人授予的該國內規定的時間內對該項發明創造享有的專有權,並需要定時繳納年費來維持這種國家的保護狀態。

第三:指專利局頒發的確認申請人對其發明創造享有的專利權的專利證書或指記載發明創造內容的專利文獻,指的是具體的物質文件。

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