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專利權和專利

發布時間:2021-05-16 09:31:44

A. 專利申請權和專利權的區別

一、本質不同

專利權:發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。

專利申請權:向專利局提出專利申請的權利。

二、特徵不同

1、專利權還具有以下法律特徵:

(1)專利權是指人身權和財產權兩種權利合一的權利。

(2)專利權由專利局授予。

(3)專利權的產生以發明成果的發表為前提。

(4)專利是實用的。專利權人不實施或者不允許別人實施其專利的,有關部門應當採取強制許可措施,充分利用其專利。

2、專利申請權:

(一)主體必須具備依法取得專利權的資格。例如,中國公民、法人;在中國沒有經常居所或者營業地的外國人、外國企業或者其他外國組織,依照其同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,可以享有專利權。與互惠原則相適應,或依照互惠原則。

(二)必須以一定的法律事實為根據。導致申請權產生的法律事實是:

(1)發明創造;

(2)完成委託的發明創造;

(3)完成後發明創造;

(4)申請權的繼承;

(5)申請權的轉移。


(1)專利權和專利擴展閱讀:

專利權的保護范圍:

發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,並可以用說明書和附圖對權利要求進行解釋。其含義是,專利權的保護范圍應當以權利要求書中明確記載的必要的技術特徵界定,並包括與必要的技術特徵相同的特徵所確定的范圍。

等效特性是指在沒有創造性工作的情況下,本領域普通技術人員能夠聯想到的特性,其功能和效果與記錄的技術特性基本相同。外觀設計專利權的保護范圍以圖片或者照片中的外觀設計專利產品為准。

外觀設計專利權的保護范圍取決於兩個方面:一是以圖片或者照片表示外觀設計;二是在授予專利時明確外觀設計所使用產品的范圍。為了確定外觀設計是相同的還是相似的,應該以相似的產品為基礎。

B. 專利權和專利技術的區別

專利權包括:

1、發明專利權

2、實用新型專利權

3、外觀設計專利權

1、發明專利權,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案.

2、實用新型專利權,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案.3、外觀設計專利權,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計.

專利技術,顧名思義,是指被處於有效期內的專利所保護的技術。根據我國專利法對專利的分類,主要是包括發明專利和實用新型專利所保護的技術。外觀設計專利因為保護的是新設計,而非技術,所以,嚴格意義上說,應稱為專利設計,而不是專利技術。但是,大家通常所說的,有寬泛外延的專利技術一詞是把發明專利、實用新型專利和外觀設計專利都包括在內的。

需要注意的是,專利技術僅僅是指被授權專利所保護的技術,也就是僅僅指被專利的權利要求所保護的技術,而不能認為專利說明書中所記載的技術都是專利技術,更不能認為未被授權的專利申請所記載的技術也是專利技術。

另外需要注意的是,專利技術會隨著專利有效期的結束而變成非專利技術,或稱過期專利技術了,也就可以無償使用了。但是,需要注意是否有其他相關專利權仍處於有效期內。

C. 專利權和版權有什麼區別

版權,又成為著作權,保護的是文學作品影視作品以及其他類型的文藝作品,版權不需要去申請就能自動獲得,作品完成之日起即自動獲得版權;
專利,保護的是技術方案或者產品的外觀,技術方案要能夠解決技術問題,外觀設計需要新穎並具有美感.專利也是要去申請後經過審查才能取得專利權.
版權的適用范圍包括文學、美術、音樂、影視作品等,作品完成的同時版權即自動產生,不需要申請。從產生日起至作者死後50年內有效。版權重點保護作者的表述方式即原創性。專利則指用於解決技術問題的發明創造,分為發明、實用新型、外觀設計三種。獲得專利授權後在保持連續繳費的情況下10年(實用新型、外觀設計)或20年(發明專利)內有效。
簡單說,兩者適用范圍不同,獲得權利的方式不同。版權不需要申請審批授權,而專利必須經過專利局審批授權才有效。

D. 專利申請權與專利權有何區別

(1)專利申請復權,是指發明創造者就其制所作出的發明創造向專利機關請求授予其專利權的一種請求權。專利權,是指發明創造符合專利法規定的條件時,由專利局依據申請人的請求授予其排他的獨占性權利。(2)提出專利申請是取得專利權的必經程序和必要前提,只有對某項發明創造擁有合法的申請權,才有可能據此取得專利權。但擁有專利申請權未必就必然取得專利權。若申請專利的發明創造不具備授予專利的條件時,專利申請人則因為該發明創造未被授予專利而不能轉化為專利權人。專利申請人可能眾多,但只有一人可能轉化為專利權人。

E. 專利權和非專利權區別,專利技術和非專利技術區別

過去,國內將技術秘密稱為非專利技術,是相對專利而言。後來合同法頒布後,用了專利技術與技術秘密的不同詞彙,而不用非專利技術的稱謂。

在法律意義上,過去的非專利技術就是指技術秘密,不構成技術秘密,就不能受到保護了。這就更明確劃分了界限。在實踐中,確有的將某些公知技術也誤認為是非專利技術來轉讓

所謂專有技術,是享有專有權的技術,應該是更大的概念,但在法律上是界定不清的。應當明確,依據什麼享有專有權,是專利技術還是技術秘密?這都可能產生專有權,這在法律上有意義。某些不屬於專利和技術秘密的專業技術,只有在某些技術服務合同中才有意義。

專利權是指專利權人在法律規定的范圍內獨占使用、收益、處分其發明創造,並排除他人干涉的權利。專利權具有時間性、地域性及排他性。

(5)專利權和專利擴展閱讀

非專利技術是指不為外界所知的、在生產經營活動中已採用了的、不享有法律保護的各種技術和經驗。

如獨特的設計、造型、配方、計算公式、軟體包、製造工藝等工藝訣竅、技術秘密等。企業無形資產的一種。非專利技術與專利權一樣,能使企業在競爭中處於優勢地位,在未來歲月為企業帶來經濟利益。與專利權不同的是:非專利技術沒有在專利機關登記注冊,依靠保密手段進行壟斷。

專利權還具有如下法律特徵:(1)專利權是兩權一體的權利,既有人身權,又有財產權。(2)專利權的取得須經專利局授予。(3)專利權的發生以公開發明成果為前提。(4)專利權具有利用性,專利權人如不實施或不許可他人實施其專利,有關部門將採取強制許可措施,使專利得到充分利用。

參考資料

網路-非專利技術

網路-專利權

F. 知識產權和專利的區別 我和知識產權

1、專利指受到專利法保護的發明創造,即專利技術,是受國家認可並在公開的基礎上進行專法律保護的專屬有技術。我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。 2、知識產權,也稱其為「知識所屬權」,指「權利人對其智力勞動所創作的成果享有的財產權利」。 它有兩類:一類是著作權(也稱為版權、文學產權),另一類是工業產權(也稱為產業產權)。 (一)著作權 著作權又稱版權,是指自然人、法人或者其他組織對文學、藝術和科學作品依法享有的財產權利和精神權利的總稱。主要包括著作權及與著作權有關的鄰接權;通常我們說的知識產權主要是指計算機軟體著作權和作品登記。 (二)工業產權 工業產權則是指工業、商業、農業、林業和其他產業中具有實用經濟意義的一種無形財產權,由此看來「產業產權」的名稱更為貼切。主要包括專利權與商標權。 3、綜上,知識產權是包括專利權的。

G. 申請專利的權利,專利申請權和專利權三者有何區別

1.專利權利:在法律規定的范圍內獨占使用、收益、處分其發明創造,並排除他人干涉的權利。專利權具有時間性、地域性及法律確認性。此外,專利權還具有如下法律特徵:(1)專利權是兩權一體的權利,既有人身權,又有財產權。(2)專利權的取得須經專利局授予。(3)專利權的發生以公開發明成果為前提。(4)專利權具有利用性,專利權人如不實施或不許可他人實施其專利,有關部門將採取強制許可措施,使專利得到充分利用。
2.專利申請權:(1)主體必須具有法律所賦予的享受專利權的資格。如中國公民與法人;依照其所屬國同中國簽定的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則可以享有專利權的在中國沒有經常居所或營業所的外國人、外國企業或外國其他組織。(2)必須基於一定的法律事實。引起申請權發生的法律事實有:(1)發明創造;(2)完成委託發明創造;(3)完成職務發明創造;(4)申請權繼承;(5)申請權轉讓。具備上述兩個條件便取得專利申請權。職務發明的申請權屬於單位;非職務發明的申請權屬於發明人或設計人;委託發明的,依委託合同的約定來確定申請權的歸屬;因繼承、轉讓而取得申請權的,申請權歸繼承人或權利受讓人。享有申請權的,可向專利局提出專利申請。申請被批准後,享有專利權。
1、專利權:自己提出申請,經國家知識產權局審查合格,符合授權的條件,依法授予專利權。而專利沒授權前的申請人叫專利申請人。
「Litecarve專利」

H. 專利申請權與專利權有什麼不同

專利申請,很多人只知道專利權,而不知道還有一個專利申請權。專利權就是專利申請人的專利申請成功後,在一定期限內依法享有的獨占實施權。專利申請權是指申請專利的權利。在我國,專利申請權的歸屬一般有以下3種情況:專利申請權1、職務發明創造的專利申請權屬於該單位所謂的職務發明是指在執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造。這里物質技術條件主要指的是單位的資金、設備、零部件、原材料及不對外公開的技術資料等。另外,如果員工已經退休或者工作調動了,在其工作變動後1年內作出的,只要與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造,專利申請權還歸原單位。當然,也有例外的情況,就是發明創造是利用本單位的物質技術條件完成的,但是單位與發明人訂有合同,專利申請權的歸屬應當根據其約定來決定。2、非職務發明創造的專利申請權屬於該發明人或設計人如果你是中國科學研究院的研究員,主要研究大氣遙感技術的,設計了一款具有創造性、新穎性和實用性的耳機。可以用來申請專利,申請人當然是你,因為你的發明創造和中科院的本職研究沒有關聯,完全是你自己的勞動成果。《專利法》第七條明確規定:對發明人或者設計人的非職務發明創造專利申請不得壓制。3、共同享有專利申請權兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造,一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人。這個與商標申請中的共同申請是一樣的。

I. 專利申請權和專利權有什麼不同

申請專利的權利是指在發明創造完成後,權利人有權決定是否要申請專利以及如何回申請專利。例如,權利人可以答決定對其發明創造不申請專利 而是採取技術秘密的手段保護其發明創造;或者權利人可以決定對其發明創造申請專利,並有權決定申請何種類型的專利,向哪個國家或地區申請專利。
專利申請權是指在就發明創造向國家知識產權局提出專利申請之後,專利權申請人享有的是否繼續進行專利申請程序、是否轉讓專利申請的權利。例如,專利申請權人可以決定撤回專利申請,或者將其專利申請轉讓給其他單位或這個人。
專利權是指發明創造被授予專利權後,專利權人享有禁止他人實施其專利權、許可他人實施其專利權、向他人轉讓或者質押其專利權的權利。從以上概念可以看出,申請專利的權利、專利申請權和專利權這三種權利既有關聯也存在明顯的區別,它們是對發明創造的法律狀態處於不同階段的稱謂。在發明創造提出專利申請前,稱之為申請專利的權利;在發明創造提出申請後獲得授權前,稱之為專利申請權;在發明創造獲得授權後,稱之為專利權。
一般情況下,申請專利的權利、專利申請權和專利權這三種權利的權利人都是同一人。但在出現權利轉讓的情況下,三種權利人不是同一人。

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