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論專利權與

發布時間:2020-12-13 16:35:56

Ⅰ 論分析社會上經常發生非法剽竊他人新技術的原因,並論述保護專利權的重要性和應採取的保護措施

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知識經濟時代,知識產權作為一個企業乃至國家提高核心競爭力的戰略資源,凸現出前所未有的重要地位.

知識產權是個人或集體對其在科學、技術、文學藝術領域里創造的精神財富依法享有的專有權。知識產權是一種無形的財產權。由於全球科技、經濟的飛速發展,知識產權保護客體范圍和內容的不斷擴大和深化,不斷給知識產權法律制度和理論研究提出嶄新的課題。而知識產權的概念是有關知識產權立法活動、司法實踐和理論研究的基礎,是一個必須明確的問題。因此,知識產權不但仍舊是一個動態發展的概念和迫切需要深化研究的領域,我們對知識產權概念的研究十分必要,而且隨著對它及其他問題的研究將不斷澄清知識產權領域的一系列理論問題,並指導知識產權立法、司法和行政執法實踐,使我國知識產權法律制度和理論逐步建立和不斷完善起來
由於國際經濟、文化交往的發展,知識產權的地域性受到了空前的沖擊,知識產權法律關系也日益國際化,主要表現在主體、客體和內容方面都含有大量的涉外因素。知識產權法律關系的主體,是指依知識產權法確認享有權利和承擔義務的人,包括個人、集體、法人、合夥等,從國際交往來看既有內國人又有外國人。外國人在內國以及內國人在外國享有知識產權的現象已十分普遍。知識產權法律關系的客體是指知識產權關系主體間權利和義務指向的對象。知識產權可分為兩大類:一類是工業產權,包括專利權(發明專利、實用新型專利和工業品外觀設計);商標權(商業商標、服務商標和製造商標)。工業產權是個廣義的概念,它不僅包括工商業本身而且還包括農業、採掘業以及交通運輸業等。另一類是著作權,亦稱版權,主要包括作者對文學、藝術、音樂、攝影、電影、電視、計算機軟體等方面的專有權,以及由此派生出來的鄰接權。保護知識產權的法律主要是國內立法(專利法、商標法和著作權法),也有國際條約。從法律的角度看,知識產權具有以三個特點:1、專有性,專有性亦稱獨占性或壟斷性。2、時間性,它是指法律對知識產權的保護有一定的保護期,過了有效保護期,這種專有權就終止了,這種智力成果就變成了人類社會的共同財富。3、地域性,它是指依某一國法律而取得的某一專有權,只在該國境內有效,受該國法律保護,在其他國家無效,其他國家沒有保護的義務,除非有條約規定。

知識產權作為一種精神財富和智力成果具有流動性。它可以通過多種途徑、多種方式在國內外流動,科學、技術、文化、藝術是沒有國界的。特別是19世紀以來,由於資本主義商品經濟及通訊事業的發展,促進了科學技術、文化、藝術在全球范圍內的交流,各種報紙、雜志、國際學術會議、學者訪問、國際博覽會、電視、廣播、圖書資料、衛星技術、計算機的國際互聯網等的出現,使得在一個國家取得的某一知識產權很容易就會傳播到外國。這種知識產權的流動性與地域性是矛盾的,特別是對西方工業發達國家來說,嚴格地域性對其很不利。因為,一方面他們想把自己擁有的先進的科學、技術以及專利產品、商標商品、文藝作品輸送到國外,佔領國際市場。另一方面又惟恐這些智力成果到所在地國家無法受到法律保護,以至被無償使用,從而在國際市場上增加了自己的競爭對手。所以,他們希望在本國取得的這些權利,同樣也能夠得到有關外國的法律保護。這樣,就出現了知識產權的國際保護問題。當今世界是知識經濟時代,對知識產權的國際保護是十分重要的。除了各國通過國內法對涉外知識產權給予保護外,一些國家和國際組織還簽訂和制定了許多有關保護知識產權的國際公約。目前,保護知識產權的國際公約主要有:(一)、《保護工業產權的巴黎公約》(簡稱《巴黎公約》),《巴黎公約》並沒有給締約國提供一套統一適用的專利法和商標法,它僅僅為締約國規定了相互保護工業產權的幾項基本原則。這些基本原則是:1、國民待遇原則。締約國必須把它依法給予本國國民在工業產權方面的保護,也同樣給予其他締約國國民。2、優先權原則。成員國的國民就一項發明、實用新型、外觀設計和商標首先在某個成員國提出申請,自該項申請提出之日起在一定期限內(發明、實用新型為12個月,外觀設計和商標為6個月),以同一內容向其他成員國提出申請,應以第一次申請的日期為以後提出申請的日期,在優先許可權內,即使有任何第三者就相同的內容提出申請,專有權仍授予締約國的申請人。3、強制許可原則。每一個成員國有權採取立法措施,規定在一定條件下可以核准強制許可證,以防止專利權人可能對專利權的濫用,例如,專利權不實施或不充分實施專利。但強制許可只能在專利權人自提出專利申請之日起滿4年,或者自批准專利權之日滿3年(取其中較長者)未實施專利時才能採取此措施。4、獨立性原則。同一發明在不同國家所獲得的專利權彼此無關。(二)、《專利合作條約》。《專利合作條約》解決了專利權國際保護的基本原則。(三)、《商標國際注冊馬德里協定》(簡稱《馬德里協定》)它是對《巴黎公約》中關於商標國際保護的補充。(四)、《保護文學藝術作品伯爾尼條約》簡稱《伯爾尼條約》基本原則:1、雙國籍的國民待遇原則2、自動保護原則3、最低限度保護原則4、獨立保護原則。(五)、《世界版權公約》,主要原則有:1、雙國籍國民待遇原則2、有條件的自動保護原則3、獨立保護原則4、最低限度保護原則。(六)《與貿易有關的知識產權協議》,基本原則:1、國民待遇原則2、最惠國待遇原則3、權利用盡原則。以下3點:
1、原因分析:(1)受經濟利益驅使。如剽竊他人新技術能夠減少開發成本,不用支付他人新技術的許可使用費,從而降低產品的成本,獲得巨大的利益。如可以使自己的產品提高技術含量,使老產品更新換代,迅速佔領國內國際市場,贏得巨大的商機與經濟利益。(2)精神因素。通過剽竊他人新技術,搶先進行專利申請,成為專利權人,獲得精神上的滿足。但更多情況下,精神因素和經濟因素是緊密結合的。(3)人們的法律意識淡薄。我國對知識產權方面的法律的宣傳力度不夠,人們在這方面的法律意識淡薄,根本就不知道那些專利是受到法律保護的,所以在自己實施了違法行為後仍不知道其行為已侵犯到別人的利益。(4)打擊力度不夠。我國對知識產權方面的行政執法力度不夠,刑法上雖有相關規定,可在具體實踐中對這方面處罰力度很不夠,致使違法行為日趨增多。
2、保護專利權的重要性:(1)對專利權的保護可以更好地維護專利權人的合法利益,進而保護發明創造推動技術創新,調動人們從事專利開發研究的積極性和創造性;促進新技術的推廣使用,促使智力成果轉化為生產力,產生巨大的經濟利益和社會效益;促進新技術的公開和傳播,促進人類文明的進步。(2)對專利權的保護可以更好地規范市場秩序,創造公平的競爭環境。(3)對專利權的保護可以為國際間的技術交流提供一個良好的環境,從而更好的促進國際間的技術交流。
3、專利權的保護措施:(1)專利權首先要加強自我保護意識與手段。一要增強保密意識,完善制度建設,做好保密工作;二是與掌握商專利技術的職工簽訂勞動合同時,確定有關專利秘密保護的條款,防止某些人員利用手中掌握的專利技術撈取個人利益;要與知悉或可能知悉企業專利技術的員工簽訂同業禁止協議;三是對專利技術盡可能減少涉密人員,並將各關鍵部分進行分解,使每一步涉密者不能擁有完全的專利技術;四是在專利轉讓方面,對受讓方進行必要的約束;五是在發現侵權行為後,可以通知侵權人停止侵權,並可要求侵權人賠償損失。(2)通過行政手段追究侵權人的行政責任。請求專利管理部門處理,專利管理部門是指省、自治區、直轄市人民政府以及專利管理工作量大又有實際處理能力的設區的市人民政府設立的管理專利工作的部門。專利管理部門有權認定侵權行為成立、責令侵權人立即停止侵權行為、就侵權引起的糾紛進行調解。(3)通過民事訴訟程序進行保護或提起民事訴訟,追究侵權人的民事責任以獲得救濟。在發現侵權行為後,可以向人民法院申請訴前禁令,即申請人民法院作出裁定,責令被申請人立即停止有關行為;可以向人民法院申請訴前財產保全和證據保全;可以提起民事訴訟,追究侵權人的民事責任以獲得救濟;(4)通過向司法機關舉報並提出請求,追究侵權人的刑事制裁。對發現有嚴重侵權行為,構成犯罪的,向司法機關舉報並提出請求,追究侵權人的刑事責任。

Ⅱ 專利權的效力是指什麼

專利權:是指公民、法人或其他組織對其發明創造在一定期限內依法享有的壟斷權。

通過上述概念讓我們知道了專利權就是專利所有者在該專利上的權利(主要是指處分權和獨占使用權)。

專利權內容簡而言之,專利權的內容就是專利權人在該專利上能夠行使各種權利的內容。

利權的內容:(註:專利權的內容就是專利權人在專利上享有的權利)

專利權人在專利有效期內享有以下權利內容:

1、獨占實施權。獨占實施權,是指專利權人對其專利產品或者專利方法依法享有的進行製造、使用、許諾銷售、銷售、進口的權利。(此外還有申請海關保護權,海關總署准予備案之是起生效,有效期為7年);

2、轉讓權。轉讓權是指專利權人將其獲得的專利所有權轉讓給他人的權利。(轉讓專利權的,當事人應當訂立書面合同,並向國務院專利行政部門登記,由國務院專利行政部門予以公告。專利權的轉讓自登記之日起生效);

3、許可實施權。許可實施權是指專利權人通過實施許可合同的方式,許可他人實施其專利並收取專利使用費的權利。

4、放棄權。放棄權專利權人可以在專利權保護期限屆滿前的任何時候,以書面形式聲明或以不繳納年費的方式自動放棄其專利權。

5、標記權。標記權標記權即專利權人有權自行決定是否在其專利產品或者該產品的包裝上標明專利標記和專利號。

Ⅲ 著作權和專利權有何區別

兩者區別主要體現在保護對象、保護條件、產生程序和適用領域不同。

Ⅳ 專利和版權的區別是什麼

專利和版權的區別:

1、專利保護延及思想,版權只保護表達形式,專利保護的是技術和產品外觀設計。

2、專利保護技術方案,版權趨向於文學作品,版權保護的是作品文字性東西。

3、取得保護的方式不同:著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權法的保護,而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。

4、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。

5、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。

法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護。發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。

(4)論專利權與擴展閱讀:

著作權與專利權有著明顯的區別,在通常情況下容易區分,但在藝術品和圖形的保護中,著作權與專利權卻存在交叉。例如,設計權和著作權可能在保護實際藝術品中重疊。解決這些沖突的國際慣例,是由各國的國內立法決定的。

版權是計算機程序、文學作品、音樂作品、照片、電影等的版權的合法所有權。除非轉讓給另一方,版權通常被認為是屬於作者的。大多數計算機程序不僅受版權保護,而且還受到軟體許可證的保護。版權只能保護思想的形式,但不能保護心靈本身。演算法、數學方法、技術或機器設計不受版權保護。

專利權,簡稱專利權,是指發明人或其權利受讓人在一定期限內實施特定發明的專有權利,是一種知識產權。我國於1984年頒布了《專利法》,1985年頒布了實施細則,明確了有關事項。

Ⅳ 論述著作權,專利權和商標權的取得方式上有什麼不同

一、相同點
著作權與專利權、商標權同屬知識產權,它們之間有許多相同之處。舉其犖犖大者,有如下幾個方面:
①它們的客體都是無形的財產;
②這些對知識產品的專有權利都是法律所賦予的;
③它們都具有專有性、地域性和時間性特徵。
二、不同點
1.著作權與專利權的不同
(1)取得權利的方式不同
專利權只有當專利申請人向國家專利主管機關提出申請,並經該機關審批核准後,方能產生。對於兩個以上各自獨立完成的內容相同或近似的發明申請,我國《專利法》規定,專利權授予在先申請人,有些國家專利法規定授予最先發明人。而著作權則不然,世界上多數國寶,包括我國在內,則採取自動產生的原則,世界上只有少數國家要求履行登記注冊手續。著作權只強調作品表現形式的獨創性。因此,兩個以上各自獨立完成創作的作品,只要其思想內容的客觀表達形式不同,即便思想內容雷同,也可以自動產生著作權。
(2)客體不同
專利權的客體是具有新穎性、創造性和實用性的解決某一實際問題的新的技術方案,而著作權的客體是文學、藝術和科學著述創作的客觀表達形式。
(3)權利的保護期限不同
我國《專利法》規定發明專利的保護期為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期均為10年,自申請之日起算。而我國《著作權法》規定公民作品的著作財產權的保護期為作者終生及死後50年。
2.著作權與商標權的不同
(1)取得權利的條件不同
著作權依「自動保護」原則自動產生,不需辦理任何法律手續,即可受到法律保護。但商標權的取得必須由申請人申請,並獲商標局核准注冊方能產生。
(2)客體不同
商標權的客體是區別同一商品或服務的不同生產者或經營者並表明商品或服務質量的商標標識本身,申請注冊的商標依法必須具有顯著的特徵。換言之,商標權的客體主要是一種外觀形式。如對同一美術作品在徵得其權利人同意後,用它作為識別不同商品和表明不同商品的質量的標志時,即為商標;用於人們觀賞時,即可作為著作權客體中的美術作品。
(3)保護期限不同
著作權的客體作品,專利權的客體技術方案,一旦超過法定有效期限,進入公有領域,人們即可不經過權利的許可,不支付任何報酬而使用它們。商標權則不同,我國《商標法》規定的商標權有效期為10年,但有連續續展的規定,實際上我國對商標權提供了無限期保護。

Ⅵ 專利權歸屬和使用問題

根據《合同抄法》第三百三十襲九條委託開發完成的發明創造,除當事人另有約定的以外,申請專利的權利屬於研究開發人。研究開發人取得專利權的,委託人可以免費實施該專利。研究開發人轉讓專利申請權的,委託人享有以同等條件優先受讓的權利。
可見:
問題1:甲方可以免費實施該專利;
問題2:乙方可申請專利並售,出售年限不受甲方影響;
問題3:不可以。若訴甲方侵權,則方可以委託開發合同進行抗辯;同時,甲方享有該專利的優先購買權,甲方可告乙方侵害甲方優先購買權;
問題4:甲方只能自用,無年限要求。

Ⅶ 專利權和版權二者的區別是什麼

專利權和版權二者的區別如下:
1、取得保護的方式不同:著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權法的保護,而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
2、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。
3、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
4、權利的排他性不同:我國《著作權法》規定只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。
5、權利受保護的期限不同:著作權中的人身權在一般的情況下是不受時間限制的,著作權中的財產權的保護期限較長,公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後50年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護;發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。
著作權與專利權的差異顯著,在通常情況下是易於區分的,但是就美術作品、圖形作品的保護方面,著作權與專利權存在交叉。如外觀設計權與著作權在實用美術作品保護上可能發生交叉。如何解決這類沖突,國際通行的做法是由各國國內立法決定。

Ⅷ 發明專利和實用新型專利的根本區別

企業的技術成果要申請來保護,還是申請實用新型專利來保護?這個問題值得思考。如果企業也有這樣的疑問,那麼小編建議看看這篇文章,了解發明專利和實用新型專利的區別,然後再做打算。

Ⅸ 結合案例論述著作權、專利權、商標權與保護創新

這個問題很難回答,原因是很多東西無法用文字表達出來
我就簡單的說一下吧
從你這個問題看的出來你也是很專業的啦
答的不好不要取笑
1.著作權
最近類似「中國好聲音」的節目很多,只要稍微關注一下就會看到有某某歌曲侵權的問題。典型的汪峰的「春天裡」被旭日陽剛唱紅了之後汪峰就發布聲明禁止他們在一切場合演唱此曲,還有就是我們都知道國外在網路下砸歌曲是需要收費的,我記得去年應該是八九月份時候國內媒體吵的不可開交,說是國內馬上也要實行,後來就不了了之了,不過相信這一天不遠就到了。還有網路被作家起訴的案子,很多中文論壇被起訴的案子,這些足以說明著作權的保護越來越重要,國家越來越重視,包括現在市場有什麼很多的電子版權,都是拿著著作權的保護的虛頭去蒙騙企業或者是個人。

2.專利
08年奧運會結束中國被美國起訴,理由是奧運五環(LED製作的那個最大的)侵犯了美國的一家企業的專利權,結果中國賠償了人家幾千萬,中國的DVD製造業,3年還是幾年向國際DVD製作聯盟繳納了60億人民幣的專利使用費,還有蘋果和三星天天在網掐架的新聞,都是專利引起的,包括現在去銀行都可以拿專利抵押貸款,國家很過項目硬性條件都是要專利才能審核通過,這些足以說明專利保護的重要性。

3,商標
這個太普遍了,一時不知道從哪裡說起
就說幾個案例吧,「王老吉加多寶之爭」全國人盡皆知,深圳唯冠破產與IPAD的商標之爭也是2012年的大案子,包括現在數不清淘寶商家被起訴侵權,這些問題足以說明了商標的重要性。

還有就是中國商標和專利申請數已經連續N年是排在世界首位,(年申請量)
這些問題都是在08年之後逐漸浮現出來的,說明什麼?
足以說明了知識產權是企業未來的核心,沒有知識產權
就只能老老實實的當孫子!

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