A. 專利權的客體有哪些呢
專利權的客體有哪些呢,專利權,是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。下面我們來討論專利權的客體有哪些?專利權的客體專利權的客體有哪些專利權的客體,也稱為專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的發明創造。根據我國專利法第2條的規定,專利法的客體包括發明、實用新型和外觀設計三種。一、發明 發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明必須是一種技術方案,是發明人將自然規律在特定技術領域進行運用和結合的結果,而不是自然規律本身,因而科學發現不屬於發明範疇。同時,發明通常是自然科學領域的智力成果,文學、藝術和社會科學領域的成果也不能構成專利法意義上的發明。二、實用新型實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產品。三、外觀設計外觀設計又稱為工業產品外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案相結合所作出的富有美感並適於工業上應用的新設計。專利權的客體有哪些?想要了解更多內容,歡迎撥打八戒知識產權在線客服。八戒知識產權知識產權專註:商標、專利、版權、域名等知識產權業務方向。主營業務三大板塊:常規知識產權、涉外知識產權、知識產權交易。互聯網+知識產權行業的黑馬型企業。
B. 專利權的客體是哪3種
專利權來的客體是指專利法保護的對源象,即依法可以取得專利權的發明創造。我國專利法所稱的發明創造,是指發明、實用新型和外觀設計。
專利法所稱的發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。分為產品發明和方法發明。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者二者的結合所提出的、適於實用的新的技術方案。在一些國家被稱為小發明。
外觀設計,是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所作出的富有美感並適於工業上應用的新設計。
C. 歐洲專利權的概念是什麼
A-自歐洲專利申抄請日(或優先權日)起滿18個月內未經實質審查,也尚未授予專利權的專利申請說明書
A1-附有檢索報告的歐洲專利申請說明書
A2-未附檢索報告的
B-歐洲專利說明書
B1-歐洲專利申請人在檢索報告公布之日起6個月內提出實質審查請求,經實審合格,授權公告後出版的歐洲專利說明書
E-出現在檢索報告中,表示在國際申請日的當天或之後公布的在先申請或專利,也就是抵觸申請,可以單篇影響本申請的新穎性
P-出現在檢索報告中,表示公布日先於國際申請日但遲於所要求的優先權日的文件,也就是需要核實優先權的文件
D. 專利權的客體包括下列哪幾項
專利權來的客體就源是專利法保護的對象,也就是依照專利法授於專利權的發明創造。
我國《專利法》第二條規定:「本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。」因此,專利權的客體是發明、實用新型、外觀設計三種專利。
E. 專利權的客體是什麼
發明專利保護的客體是:產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
實用新型專利保護的客體是:對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計專利保護的客體是對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
F. 專利權的客體包括什麼
專利權的客體,也稱為專利法保護的對象,是指依法應授予專利權的發明創造。根據我國專利法第2條的規定,專利法的客體包括發明、實用新型和外觀設計三種。
1、發明
發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。發明必須是一種技術方案,是發明人將自然規律在特定技術領域進行運用和結合的結果,而不是自然規律本身,因而科學發現不屬於發明範疇。
同時,發明通常是自然科學領域的智力成果,文學、藝術和社會科學領域的成果也不能構成專利法意義上的發明。
根據專利審查制度的規定,發明分為產品發明、方法發明兩種類型,既可以是原創性的發明,也可以是改進型的發明。產品發明是關於新產品或新物質的發明。這種產品或物質是自然界從未有過的,是人利用自然規律作用於特定事物的結果。
如果某物品完全處於自然狀態下,沒有經過任何人的加工或改造而存在,就不是我國專利法所規定的產品發明,不能取得專利權。
方法發明是指為解決某特定技術問題而採用的手段和步驟的發明。能夠申請專利的方法通常包括製造方法和操作使用方法兩大類,前者如產品製造工藝、加工方法等,後者如測試方法、產品使用方法等。
改進發明是對已有的產品發明或方法發明所作出的實質性革新的技術方案。例如,愛迪生發明了白熾燈,白熾燈是一種前所未有的新產品,可以申請產品發明;生產白熾燈的方法可以申請方法專利;給白熾燈填充惰性氣體,其質量和壽命都有明顯提高,這是在原來基礎之上進行的改進,可以申請改進發明。
2、實用新型
實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。實用新型專利只保護產品。該產品應當是經過工業方法製造的、占據一定空間的實體。一切有關方法(包括產品的用途)以及未經人工製造的自然存在的物品不屬於實用新型專利的保護客體。
上述方法包括產品的製造方法、使用方法、通訊方法、處理方法、計算機程序以及將產品用於特定用途等。例如,一種齒輪的製造方法、工作間的除塵方法、數據處理方法、自然存在的雨花石等不能獲得實用新型專利保護。
3、外觀設計
外觀設計又稱為工業產品外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案相結合所作出的富有美感並適於工業上應用的新設計。
外觀設計的載體必須是產品。產品,是指任何用工業方法生產出來的物品。不能重復生產的手工藝品、農產品、畜產品、自然物不能作為外觀設計的載體。通常,產品的色彩不能獨立構成外觀設計,除非產品色彩變化的本身已形成一種圖案。
可以構成外觀設計的組合有:產品的形狀;產品的圖案;產品的形狀和圖案;產品的形狀和色彩;產品的圖案和色彩;產品的形狀、圖案和色彩。
形狀是指對產品造型的設計,也就是指產品外部的點、線、面的移動、變化、組合而呈現的外表輪廓,即對產品的結構、外形等同時進行設計、製造的結果;圖案是指由任何線條、文字、符號、色塊的排列或組合而在產品的表面構成的圖形。
圖案可以通過繪圖或其他能夠體現設計者的圖案設計構思的手段製作。產品的圖案應當是固定、可見的,而不應是時有時無的或者需要在特定的條件下才能看見的;色彩是指用於產品上的顏色或者顏色的組合,製造該產品所用材料的本色不是外觀設計的色彩。
(6)歐洲專利權的客體擴展閱讀
專利侵權的法律保護
1、專利侵權的訴訟時效
根據專利法的規定,侵犯專利權的訴訟時效為二年,自專利權人或者利害關系人得知或者應當得知侵權行為之日起計算。
發明專利申請公布後至專利權授予前使用該發明未支付適當使用費的,專利權人要求支付使用費的訴訟時效為二年,自專利權人得知或者應當得知他人使用其發明之日起計算,但是,專利權人於專利權授予之日前即已得知或者應當得知的,自專利權授予之日起計算。
2、專利侵權的法律後果
根據專利法及專利法實施細則的規定,侵犯專利權的行為人應當承擔的法律後果包括行政責任、民事責任、刑事責任等。
在這里需要注意的是有關於調解的內容。根據相關法規的規定,管理專利工作的部門應當事人的要求,可以進行調解工作。調解的內容包括2點:
可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解;
可以就一些專利糾紛進行調解,具體有:專利申請權和專利權歸屬糾紛;發明人、設計人資格糾紛;職務發明創造的發明人、設計人的獎勵和報酬糾紛;在發明專利申請公布後專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛;其他專利糾紛。
G. 歐洲專利都有哪些成員國
積特知識產權:歐洲專利都有哪些成員國?
專利是一項法定權利,授予其持有人專在特定國家和特定時屬期內的權利,以防止第三方未經授權而將其用於商業目的。歐洲專利是歐洲通過《歐洲專利公約》建立了單一申請的單一歐洲授予專利程序,並建立了統一的實體專利法體系,旨在為締約國的發明提供更容易,更便宜和更強大的保護。
歐洲專利包含了38個締約國:
38個締約國為:阿爾巴尼亞,奧地利,比利時,保加利亞,塞普勒斯,克羅埃西亞,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,前南斯拉夫的馬其頓共和國,法國,德國,希臘,匈牙利,冰島,愛爾蘭,義大利,拉脫維亞,列支敦斯登,立陶宛,盧森堡,馬爾他,摩納哥,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,羅馬尼亞,聖馬利諾,塞爾維亞,斯洛伐克,斯洛維尼亞,西班牙,瑞典,瑞士,土耳其和英國。
H. 歐洲專利申請要求
申請歐洲專利,如果想要獲得授權 ,需要滿足一定的條件,比如歐洲專利保護的客體,新穎性、創造性等要求,《歐洲專利公約》都對此作出了非常明確規定:
其一:保護的客體
根據《歐洲專利公約》授予的專利稱為歐洲專利,它是授予具有工業實用性、新穎性和創造性的發明。
授予歐洲專利權的條件
第五十二條 可以取得專利的發明
(1)對於任何有創造性並且能在工業中應用的新發明,授予歐洲專利。
(2)下列各項尤其不應認為是第 1 款所稱的發明:
a)發現科學理論和數學方法;
b)美學創作;
c)執行智力行為、進行比賽游戲或經營業務的計劃、規則和方法,以及計算機程序;
d)情報的提供。
(3)第 2 款的規定只有在歐洲專利申請或歐洲專利涉及該項規定所述的主題或活動的限度內,才排除上述主題或活動取得專利的條件。
(4)對人體或動物體用外科或治療方法以及在人體及動物體上實行的診斷方法,不應認為屬於第 1
款所稱的能在工業中上應用的發明。這一規定不適用於為使用上述方法所用的產品,尤其是物質或合成。
第五十三條 不能取得專利的發明
對下列各項不授予歐洲專利:
a)發明的公布和利用違反「公共秩序」或道德的,假如發明的利用並不僅僅因為某些
b)植物或動物品種或者實質上是生產動植物的生物學方法。本規定不適用於微生物學的方法以及用該方法獲得的產品。
第五十四條 新穎性
(1)不屬於現有技術的發明應認為是新發明。
(2)現有技術應認為包括在歐洲專利申請日前,依書面或口頭敘述的方式,依使用或任何其他方法使公眾能獲得的東西。
(3)以外,已經提出的歐洲專利申請的內容,如其申請日是在第 2
款所述的申請日以前,而該申請按第九十三條的規定是在該日或該日之後才公布的,也應認為包括在現有技術內。
(4)第三款的規定只有在後一申請指定的締約國同時也是已公布的在先申請的指定國時,才適用。
(5)第 1 款至第四款的規定不排除第五十二條第 2
款所述方法使用的包括在現有技術內的物質或合成物的取得專利的可能性,假如該款所說的任何方法使用該物質或合成物不包括在現有技術內的話。
第五十五條 無損害的公開
(1)在適用第五十四條時,發明的公開如果不是早於歐洲專利申請前六個月,並且是下列情形的直接或間接的結果的,不應予以考慮。
a)由於對申請人或其法律上的前手明顯的濫用;
b)由於申請人或其法律上的前手已經在1928年11月22日在巴黎簽訂的、然後在1972年11月30日修改的國際展覽會公約所規定的官方或官方承認的國際展覽會上展出其發明。
(2)在第 1 款b)項的情況下,只有申請人在提出歐洲專利申請時聲明其發明已這樣展出過,並在實施細則規定的期間內以及按照其規定的提交證明文件第 1
款才應適用。
第五十六條 創造性
如果考慮到現有技術,一項發明對於本專業技術人員不是顯而易見的,應認為具有創造性發明。如果現有技術也包括第五十四條第三款所稱的文件,這些文件在評定有無創造性時不應予考慮。
第五十七條 產業上的應用
能在各種產業、包括農業中創造或使用的發明,應認為能在產業上應用。以上是《歐洲專利公約》對歐洲專利授權條件的規定。