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授予專利權題目

發布時間:2021-03-26 17:32:42

㈠ 關於專利的一個題目,請給出答案,題目中沒指明是否有使用優先權!

D.2014年2月4日

專利法:第四十二條 發明專利權期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年,均自申請日起計算。

專利法實施細則第十一條第一款:除專利法第二十八條和第四十二條規定的情形外,專利法所稱申請日,有優先權的,指優先權日。

㈡ 專利權的選擇題

嚴格來說都不可以。

A屬於科學發現 B屬於純粹的智力活動,不符合專利性中版的實用性。權

C屬於植物新品種保護條例保護范圍,但是,培育植物新品種的方法是可以申請專利的。

另外,在國外,一些國家是允許植物新品種申請專利的,在trips條約中也對此作了保留。

附上法條25條
第二十五條 對下列各項,不授予專利權:
(一)科學發現;
(二)智力活動的規則和方法;
(三)疾病的診斷和治療方法;
(四)動物和植物品種;
(五)用原子核變換方法獲得的物質。
對前款第(四)項所列產品的生產方法,可以依照本法規定授予專利權。

㈢ 專利 題目

沒有圖哦。。。。就文字所述的內容答一下吧。。

1、判斷乙、丙是否侵權,應當以乙、丙的產品與甲專利專利的權利要求對比。如果乙、丙的產品的主要技術特徵涵蓋了甲專利的獨立權利要求中的所有必要技術特徵,則構成侵權。

依據:專利法第五十九條 發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為准,說明書及附圖可以用於解釋權利要求的內容。

2、甲廠電暖鞋專利的必要技術特徵包括:鞋大底、鞋中底、鞋幫、在鞋大底和鞋中底部位設有空腔、在該空腔處放置一個韌性加熱體、該加熱體通過導線與電源接頭相連、電源接頭接於3.6-30V直流電源上。

3、乙的主要技術特徵包括:
鞋大底、鞋中底、鞋幫、鞋帶、鞋後掌,加熱體、導熱板、導線、電源接頭、直流電源。其中的加熱體為為纖維織物浸塗發熱材料製成的電熱膜,該加熱體通過導線與12V直流電源連接。在鞋中底和鞋大底之間設有空腔,加熱體放置在該空腔內的前腳掌處,直流電源放在該空腔的後腳掌處。鞋後掌設置在鞋大底底部後方;鞋幫與鞋底都是牛皮的,鞋幫的顏色為紅色。

丙的主要技術特徵包括:
鞋大底、鞋中底、鞋墊、鞋幫、鞋帶、鞋後掌,在鞋大底和鞋中底設置有空腔,在空腔中放置充電電瓶,鞋墊及鞋幫內有發熱絲,鞋墊和鞋底之間的活動墊片上有充電介面和電熱開關。

4、電暖鞋乙的主要技術特徵涵蓋了甲專利的所有必要技術特徵,故落入甲廠電暖鞋專利的保護范圍,構成了侵權。
實用新型專利的授權過程中,沒有經過實質審查。甲專利公開了乙專利的全部技術特徵,乙專利存在新穎性、創造性缺陷,可以被無效。

5、電暖鞋丙的主要技術特徵沒有涵蓋甲專利的所有必要技術特徵,不構成侵權。

OK咯,至少30分。。

㈣ 下述哪些發明主題屬於可授予專利權的主題

如果對於這方面有不了解的,你可以上下【科易網】查下發明主題屬於可授予專利權的主題。上面的信息是相當全面的。

㈤ 專利權的題目

第五十一條 一項取得專利權的發明或者實用新型比前已經取得專利權的發明或者實版用新權型具有顯著經濟意義的重大技術進步,其實施又有賴於前一發明或者實用新型的實施的,國務院專利行政部門根據後一專利權人的申請,可以給予實施前一發明或者實用新型的強制許可。
在依照前款規定給予實施強制許可的情形下,國務院專利行政部門根據前一專利權人的申請,也可以給予實施後一發明或者實用新型的強制許可。

B、交叉強制許可

㈥ 一道專利權的法律題目,關於專利權歸屬

1首先。先不說專利的申請問題。先說專利權的問題。就本案來說專利權就存在著爭議,只有先確定專利權以後再淡專利申請的問題。參照;根據《專利法》第8條的規定,兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委託所完成的發明創造,除另有協議的以外,申請專利的權利屬於完成或者共同完成的單位或者個人;申請被批准後,申請的單位或者個人為專利權人。第31條也規定,一件發明或者實用新型專利申請應當限於一項發明或者實用新型。屬於一個總的發明構思的兩項以上的發明或者實用新型,可以作為一件申請提出。一件外觀設計專利申請應當限於一種產品所使用的一項外觀設計。用於同一類別並且成套出售或者使用的產品的兩項以上的外觀設計,可以作為一件申請提出。這是專利權申請需要具有單一性。
2假設沒有通過法院裁定出專利權的問題。我這里說的是假設,就本案來說不考慮專利權歸屬問題,那麼專利申請應該屬於乙,因為乙申請在先。參照安申請專利的原則--------先申請原則;
3、先申請原則。
兩個或兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。注意:對於專利申請日的確定,國務院專利行政部門收到完整專利申請文件的日期為專利申請日。如果申請文件是郵寄的,以寄出的郵戳日為申請日。郵戳日不清晰的,除當事人能夠提供證明的外,以專利局收到專利申請文件的日期為申請日。專利申請人享有優先權的,以優先權日為申請日。

㈦ 哪些明顯不屬於可授予專利權的主題

不授予專利權的情形有哪些按照專利法規定,一項發明創造只要具備了取得專利的實質條件,就可以獲得專利權。但是,為了保護國家、社會和公眾的利益,促進國民經濟的發展,我國專利法根據專利保護的特點和我國經濟、技術發展狀況,對一些主題作了不能取得專利權的例外規定。我國專利法規定,不授予專利權的有以下各項:1、科學發現。科學發現是對自然規律和有助於說明自然規律的自然現象的特性提出的前所未有的科學認識。但是,科學發現僅僅是對自然規律的認識,而不是利用自然規律所作出的發明創造,它不能直接應用於生產實踐,不具備工業上的實用性,因此不授予專利權。2、智力活動的規則和方法。智力活動是指人的思維活動,它源於人的思維,經過推理、分析和判斷產生出抽象的結果或者必須經過人的思維運動作為媒介才能間接地作用於自然產生結果。它僅僅是指導人們對其表達的信息進行思維、識別、判斷和記憶,而不需要採用技術手段或者遵守自然法則,不具備技術的特點,因此不能授予專利權。3、疾病的診斷和治療方法。疾病的診斷和治療方法是指以有生命的人或者動物為直接實施對象,對之進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。考慮到醫生天職就是救死扶傷,在診斷和治療疾病的過程中,醫生理應有選擇各種方法的自由;另一方面,疾病的診斷和治療方法是直接以有生命的人體或動物體為實施對象,無法在產業上利用,不具備實用性,不屬於專利法意義上的發明創造,因而這類方法不能被授予專利權。4、動物和植物品種。動物和植物品種指的是動物和植物品種本身,不包含生產動物和植物品種的方法。這里所說的生產方法是指非生物學的方法,不包括生產動物和植物主要是生物學的方法。一種方法是否屬於「主要是生物學的方法」,取決於在該方法中人工技術的介入程度,如果人工技術的介入對該方法所要達到的目的或效果起了主要的控製作用或決定性作用,則這種方法不屬於「主要是生物學的方法」,可以授予專利權。5、用原子核變換方法獲得的物質。用原子核變換方法獲得的物質由於可以用於軍事目的,出於國家重大利益的考慮,專利法規定不授予專利權。需要指出的是,不僅用原子核變換方法獲得的物質不能獲得專利保護,而且原子核變換方法本身也不能獲得專利保護。

㈧ 哪些不屬於授予專利權的主題

授予專利權的發明和實用新型,應當具備新穎性、創造性和實用性等條件。不具備以上條件的專利不屬於專利權授予范圍。
新穎性,是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。
創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
實用性,是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。
參考資料:http://ke..com/item/%E6%8E%88%E4%BA%88%E4%B8%93%E5%88%A9%E6%9D%83%E7%9A%84%E6%9D%A1%E4%BB%B6#2

㈨ 哪些不屬於授予專利權的主題

以下情況不授抄予專利權襲:
1、對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權
2、對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,並依賴該遺傳資源完成的發明創造,不授予專利權。
3、科學發現;智力活動的規則和方法;疾病的診斷和治療方法;動物和植物品種;用原子核變換方法獲得的物質;對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
4、提交申請的發明專利、實用新型專利,缺少創造性,新穎性、實用性,不授予專利權。

知識產權論述題-授予發明專利權的實質性條件

授予專利權的發明應當具備新穎性、創造性和實用性。

(一)新穎性是指在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,也沒有同樣的發明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請並且記載在申請日以後公布的專利申請文件中。
1.判斷是否具有新穎性的時間界限,以提出專利申請的申請日為基準。按照本法有關規定,國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日。
2.判斷是否具有新穎性,以申請專利的發明或實用新型是否已經公開,成為已知技術為准。凡在申請日以前沒有同樣的發明或者實用新型在國內外出版物上公開發表過、在國內公開使用過或者以其他方式為公眾所知,則符合新穎性條件。
3.同樣的發明或者實用新型是否已由他人提出過申請並記載在專利文件中,防止抵觸申請。如果他人在申請日以前已經以相同的發明或者實用新型向國務院專利行政部門提出過申請,並且記載在申請日之後公布的專利申請文件中,即出現抵觸申請時,為避免對同樣的發明或者實用新型專利申請重復授權,則視先申請的發明或者實用新型為後申請的發明或者實用新型的現有技術,後一申請則不具備新穎性。
(二)創造性是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。
1.判斷一項申請專利的發明是否符合創造性的標准,是該項發明是否具有「突出的實質性特點」和「顯著的進步」。
2.判斷一項申請專利的實用新型是否符合創造性的標准,相對於發明專利來講,要求要低一些,只要該實用新型有實質性特點和進步即可,不要求「突出」和「顯著」。
(三)實用性是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果。
1.能夠製造。作為發明或者實用新型的技術方案,應當是可以實現的,即如果該發明的目的是製造一種產品,那麼這一產品就必須能夠按照發明的技術方案製造出來。
2.能夠使用。作為發明或者實用新型的技術方案必須能夠實施。如果發明是一種工藝方法,則這種工藝方法應當可以在工業生產中使用。
3.能夠產生積極的效果。發明或者實用新型同現有技術相比,其所產生的經濟、技術和社會的效果應當是積極的和有益的。明顯無益、脫離社會需要、嚴重污染環境、嚴重浪費能源或者資源、損害人身健康的發明或者實用新型不具備實用性。
4.必須具有再現性。發明或者實用新型作為一種技術方案應當可以重復實現。即所屬技術領域的技術人員,根據公開的技術內容,能夠重復實施專利申請中為達到其目的所採用的技術方案。

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