『壹』 別人有手動機器的專利產品,我後來做了一台自動的類似的機器,我可以申請專利嗎侵權嗎
可以的,不侵權,你申請自動化部分的專利,外型的專利,多幾個,把他手動的給圍起來,做好專利壁壘。
『貳』 我司是做自動化設備的公司,設備由軟體控制,已申請很多專利,請問是否有必要申請軟體著作權
專利跟軟體著作權不是一回事 專利偏向於保護思想 軟體著作權偏向於保護軟體應用本身
很有必要申請軟體著作權
而且軟體著作權有很多附加價值 有利於公司的發展
『叄』 包裝自動化流水線生產是可以申請專利嗎
圖案本身不能用外觀專利保護,必須和其他的載體結合起來,例如包裝盒; 版權可以保護圖案本身。
『肆』 知識產權與自動化機器人銷售哪個好
你應該抄再說的明白點。襲
知識產權包括:專利,商標,著作權,商業秘密等等。
知識產權行業從業者同樣也有銷售。
按照我的理解,你想問的是:專利代理人和自動化機器人銷售哪個好,如果我理解對了,你往下看,理解的和你要表達的有偏差,就到此為止。
專利代理人研究的是如何把各種技術方案寫成合法合規的法律文書,類似律師寫的狀子。代理人屬於白領,做的工作有技術含量,靠腦子吃飯,一份付出一份收獲。
自動化機器人在最近比較火,以後也是個很火的發展方向,智能化是趨勢。不過你說的自動化機器人銷售,我不認為有太大的技術含量,就像賣房子的,他們會賣房子,但是他們會建房子嗎?那些建房子的技術他們未必懂。同樣的道理。
當然,房子火的時候,賣房子的也沒少賺。
一個技術路線,一個商業路線,自己選擇吧。
『伍』 你好,我們完成了一個項目,要求申請一個發明專利,兩個軟體著作權,怎樣可以同時申請呢,多大難度謝謝
當然可來以同時申請。
關鍵的問自題是搞清軟體著作權與專利權的含義區別:軟體作品完成後,不論是否進行計算機軟體著作權登記,著作權就依法產生了。為了取得明確的證據,防止日後的糾紛,可以申請軟體著作權登記。專利權需要申請才能授予。
計算機程序具有作品性質,它的代碼表達就受到著作權法的保護。著作權並不保護「構想」本身,只保護「形式」。
發明專利申請:
1、涉及自動化技術處理過程的發明專利申請;
2、涉及計算機內部運行性能改進的發明專利申請;
3、涉及測量或測計算機程序試過程的發明專利申請等。這些程序與有關產品設備、計算機或測量裝置等結合在一起形成完整的技術方案,是可予授予專利權的。計算機程序要獨立完成,獨創性,只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。而專利權只授予先申請人,要求新穎性,創造性等。
如果有一個軟體系統先申請了軟體著作權,可以申請專利,雖然軟體著作權先申請,但是軟體系統的技術核心,構想,模型等沒有公開等。申請專利的話,軟體著作權的申請不會有喪失新穎性的問題,因為沒有新穎性而言,只有獨創性。
『陸』 自動化協會報獎專利可以重復使用嗎
專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批版機關提出專利申請,經權依法審查合格後向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。專利權是一種專有權,這種權利具有獨占的排他性。非專利權人要想使用他人的專利技術,必須依法徵得專利權人的同意或許可。
『柒』 專利權的性質是什麼,實用性的判斷遵循哪些標准
您好,
專利權的性質主要體現在三個方面:排他性、時間性和地域性。
排他性
排他性,也稱獨占性或專有性。專利權人對其擁有的專利權享有獨占或排他的權利,未經其許可或者出現法律規定的特殊情況,任何人不得使用,否則即構成侵權。這是專利權(知識產權)最重要的法律特點之一。
時間性
時間性,指法律對專利權所有人的保護不是無期限的,而有限制,超過這一時間限制則不再予以保護,專利權隨即成為人類共同財富,任何人都可以利用。
地域性
地域性,指任何一項專利權,只有依一定地域內的法律才得以產生並在該地域內受到法律保護。這也是區別於有形財產的另一個重要法律特徵。根據該特徵,依一國法律取得的專利權只在該國領域內受到法律保護,而在其它國家則不受該國家的法律保護,除非兩國之間有雙邊的專利(知識產權)保護協定,或共同參加了有關保護專利(知識產權)的國際公約。
實用性的判斷較之新穎性、創造性容易,因為實用性的判斷標准相對確定,而不帶有隨意 性,審查員的自由裁量餘地較小。而且,實用性的判斷也用不著在浩如煙海的現有技術中檢索對比文獻,只要對發明創造應用於實際的可能性作出判斷即可。盡管如 此,在具體判斷實用性時仍應遵循一定的標准,違背了這些標准則可能出現判斷錯誤。
第一,具備實用性的發明創造應當能夠製造或使用,即具備可實施性。一項發明創造要付諸實施,必須具有翔實的具體方案。僅有一個構思,而沒有具體實施方案的 發明創造被稱作未完成發明。未完成發明是不具備可實施性的,故而也就不具備實用性。例如,曾有人設想在南方的天空上修建一個碩大無朋的接雨盤,並在盤下接 一輸水管直通北方,這既可解決南方因雨水過多而導致洪澇之災,又避免了北方久旱無雨之害,這樣便可在宏觀上解決我國南水北調的問題。且不說這一構想是否違 背自然規律,僅就這樣一個設想而言,它沒有具體的實施方案,如接雨盤、輸水管等均不知應如何建造、用什麼材料建造,所以充其量只能算作未完成發明,肯定是 不具備實用性的。如果一個方案本身就違反了自然規律,那麼無論這一發明創造如何精巧,它肯定不具備實用性。因為違背自然規律的發明創造是不可能實施的。如 永動機,無論是違背能量守恆定律的第一類永動機,還是違背熱力學第二定律的第二類永動機,均不可能被製造出來。所以只有那些有翔實、具體的技術方案,且不 違背自然規律的發明創造才具備可實施性。
可實施性的另一層含義則是要求一項發明創造可以重復實施。有些方案盡管翔實、具體,但不可能在產業上重復實施,同樣也不具備可實施性。如武漢長江大橋橫跨 於萬里長江之上、龜蛇兩山之間,這種利用了獨一無二的自然地理條件的方案是難以重復實施的,自然不具備專利法上的實用性。一項發明創造在申請專利時,法律 允許申請人對發明的機理不予解釋,有時發明人可能對其機理全然不知,因為許多發明創造是偶然間發現的,可能還來不及弄清其原理。但是,被授予專利的發明創 造必須能夠重復實施,只要按照申請提出的方案去做,必定能再現所稱的效果,並且可以重復任意次。只有這樣的發明創造才具備可實施性。
第二,具備實用性的發明創造必須能夠帶來積極的效果,即具備有益性。這里的有益性是指一項發明創造對社會和經濟的發展、對物質和精神文明建設所能夠產生的 積極效果。通常,這種積極效果可以表現為提高產品質量。改善工作和生產環境、節約能源、減少環境污染、降低生產成本等等。這里需要注意的是有益性與上節創 造性中所述的技術進步分別有其不同的含義。有益性側重的是發明創造為滿足社會需要所帶來的積極效果,而技術進步則僅僅指與現有技術相比在技術特點方面的進 步。如將一座完全由計算機控制的自動化車間全部改用手工作業,這在技術上是絕對不具有任何進步的;但另一方面,這卻可以提高社會的勞動就業率。由此可知, 有益性與技術進步是兩個不同的概念。但是,它們之間又存在著一定的聯系,那種明顯地變劣技術方案是肯定沒有有益性的。
在判斷有益性時需要特別注意,在申請專利時這種發明創造所帶來的積極效果可能還沒有產生,只要有產生積極效果的可能就行了。貝爾在1876年的第 174456號美國專利就是現代電話的鼻祖,但在當時卻被第一流的電氣專家貶斥為「連玩具都不如的無用的專利」。同樣,愛迪生發明第一隻燈泡時,其壽命很 短,似乎並無任何積極效果,但經過燈絲材料的改進並輔之以真空工藝,這一問題也就解決了。所以,對於發明創造不能只看某些表面現象,有些在申請時尚不完善 的發明創造,甚至有的尚存在嚴重缺陷的發明創造,在克服了缺陷後可能會有不可比擬的生命力。
對於我國專利法中所規定的三種專利而言,在實用性審查上沒有太大差異,就外觀設計而言,美感也可以認為是一種廣義的實用性。
『捌』 中國建築自動化有什麼專利技術
在智能建築中,建築設備自動化系統是智能建築各項功能和可持續發展的主體。根據當前版的技術水平和權已運行的大多數智能建築來看,建築設備自動化系統主要包括供配電自動化系統、照明自動化系統、給排水自動化系統、暖通空調自動化系統及交通運輸自動化系統等。
『玖』 自主研發的自動化設備怎麼防止別人抄襲
首先自己可申抄請一下專利,有襲效防止別人抄襲。
專利申請:一項發明創造必須由申請人向政府部門 (在中國,目前是中華人民共和國國家知識產權局)提出專利申請,經中華人民共和國國家知識產權局依照法定程序審查批准後,才能取得專利權。在中國,發明創造目前包括三種類型,分別是:發明、實用新型和外觀設計。
在申請階段,分別稱之為發明專利申請、實用新型專利申請和外觀設計專利申請。獲得授權之後,分別稱之為發明專利、實用新型專利和外觀設計專利,此時,申請人就是相應專利的專利權人。
好處
1、專利作為一種無形資產,具有巨大的商業價值,是提升企業競爭力的重要手段。
2、企業將科研成果申請專利,是企業實施專利戰略的基礎。
3、專利的質量與數量是企業創新能力和核心競爭能力的體現,是企業在該行業身份及地位的象徵。
4、企業通過應用專利制度可以獲得長期的利益回報。
5、企業擁有專利是申報高新技術企業、創新基金等各類科技計劃、項目的必要前提條件
『拾』 非標自動化設備買回去仿製會侵權嗎
如果你申請了專利,是侵權了,如果沒有,就不存在侵權一說