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美國專利法權利人法人發明人

發布時間:2021-10-05 00:18:08

Ⅰ 按照美國法律,美國專利侵權判定是怎麼判的

美國專利法第271條涉及侵權問題,該條款只是開列了一串侵權行為,並且指出這些侵權行為指向的目標是「獲得專利權發明」,但卻沒有進一步指出如何判斷一項專利是否遭到了侵權。美國法院在解釋專利權利要求時,使用了兩種證據以供使用。即美國專利侵權如何判定的證據。
一、內在證據。即由專利的權利要求書、說明書和專利審查檔案組成。法院要求將所有內在的證據記錄加以考慮來決定權利要求的含義。第二是外在證據,包括從字典的定義到專家證據。初審法院的法官有決定是否採納外在證據的自由裁量權,但是如果內在證據可以對權利要求進行合理解釋,則不需要對外在證據加以考慮。
二、字面侵權。字面侵權是指被控侵權的產品或方法與某一專利的權利要求相比,被控侵權產品或方法具備了權利要求中的每一個技術特徵;或者說權利要求里的每一個限定或要素都可以在被控侵權產品或方法中找到,則被控侵權產品或方法構成對該專利的字面侵權。
三、等同侵權。在處理專利侵權糾紛時,長久以來問題最多、爭議性最強的當屬等同原則。等同理論起源於美國,用於調整日益多樣化的發明和專利說明書解釋程度之間的界限,通常作為強化專利權的理論根據被使用。等同侵權是相對於字面侵權而言,其含義是指:被被控侵權的產品或方法與某一專利的權利要求相比,被控侵權產品或方法中的一個或幾個要素雖然與權利要求中的限定或要素不一樣,但兩者只有非實質性的區別;或者說,被控侵權產品或方法中的一個或幾個要素等同於權利要求中的某一個或某幾個限定或要素,則被控侵權產品或方法構成對該專利的等同侵權。

Ⅱ 美國案發明人不一致,可以主張優先權嗎

(1)美國在2013年前實行的是先發明制,中國專利體系是採用先申請制;(2)美國專利法存在「寬限期」(graceperiod)允許申請人在首次公開該發明內容的1年之內保留專利申請權,也就是說發明人自己的公開在1年之內不會影響其專利申請。中國專利法沒有「寬限期」之說,以任何方式的申請日前的公開都會導致新穎性的喪失;(3)美國專利法有臨時專利申請(provisionalapplication),但在臨時專利申請1年之類必須提出正式申請(non-provisionalapplication),否則臨時申請將會被視為無效,而在中國則沒有臨時申請制度;美國專利申請有延續申請、延續審查,中國專利申請則沒有;(4)美國專利審查過程要求申請人對提供已知的現有技術給美國專利局(disclosurestatement),如有隱瞞將會使專利權無效,中國專利局沒有此強制要求;(5)美國專利提交申請同時必須要求檢索及審查,中國專利無檢索,提實審期限為優先權日起3年內;(6)中國專利有實用新型專利,而美國專利則沒有;(7)中美專利權利要求超項費計算標准不同,中國專利是權利要求總數超過10項後收取超項費,美國專利的權利要求超項收費標准為:權利要求總數超20項(多重附屬權利要求需要拆分)、獨立權利要求超3項、出現多重附屬權利要求。

Ⅲ 美國專利權什麼時候開始的

美國的第1件專利出現於1641年,是關於食鹽製造的方法專利。
1787年的美國聯邦憲法專規定"為促屬進科學技術進步,國會將向發明人授予一定期限內的有限的獨占權."
1790年,以這部憲法為依據,又頒布了美國專利法,它是當時最系統,最全面的專利法.
依據美國專利法授權的第1件美國專利出現在1790年7月31日,是有關碳酸鉀的製造方法。

Ⅳ 美國專利的審查制度是什麼

美國專利審查制度:
(1)先發明原則
所謂先發明原則是指同樣的發明創造的專利權授予最先作出發明的人。它與先申請原則截然不同,後者規定同樣的發明創造的專利權授予最先提出申請的人(自然人或法人)。當今世界上只有美國和菲律賓採用先發明原則,而其他專利局均採用先申請原則。
(2)專利類型
中國專利法包括發明、實用新型和外觀設計三種。而美國專利法保護的范圍包括實用專利(utility patent)、植物專利(patent for plant)、外觀設計(patent for design)。需要注意的是,美國的實用專利絕不是實用新型,而是除了植物專利和外觀設計之外其它專利的統稱。作為農業大國,美國對植物領域的發明格外重視,不僅將植物專利單獨列出,而且在申請和保護方面作了很多專門適合於植物發明的規定。中國專利法第25條將植物新品種列為不可獲得專利保護的范圍,但美國的植物專利中並沒有排除植物品種。 美國不保護實用新型專利,但這並不是美國的獨特之處,因為世界上不保護實用新型的專利局還有很多。
(3)可獲得專利保護的主題類型的范圍
美國專利法第101條規定:任何人發明或發現任何新的且有用的方法、機器、產品、或物質的組分、或對它們的任何有用的改進,都可以因此而獲得專利權,只要其符合授權的條件和要求。包括SIPO在內的絕大多數專利局都不保護軟體、商業方法和互聯網方法,唯獨美國專利保護類型中包括這些方法。美國的專利法也保護動植物新品種。然而,美國法42 U.S.C. 2181 (a)將用於武器的核材料和原子能排除在專利法保護的范圍之外。
(4)全審查制及臨時申請
與中國不同,美國的正式專利申請,無論是實用專利還是植物專利都要受到實質審查。然而USPTO於上世紀末推出一種臨時申請(provisiona;application)。對這種臨時申請不進行審查,但在一年內必須轉成正式申請,或者以此臨時申請為優先權提出新的正式申請。由於不對臨時申請進行審查,所以臨時申請的要求比較低,發明人可以在發明沒有完善的情況下提出臨時申請,在一年內完成了發明後再提出正式申請。如果申請人提出臨時申請一年後沒有再提出正式申請,則該臨時申請視為放棄。這樣實際上也給申請人提供了選擇申請是否要求審查的機會。
(5)申請手續
由於美國實行的是全審查制,所以在申請美國專利是不許要提交實質審查請求書。以前美國專利沒有早期公開,只有授權後才公布,現在USPTO也採用了專利申請的早期公開制,但是申請人可以要求不公開。如果要求不公開,則要提出不公開請求。 按照美國專利法,申請人必須是發明人。因此,在申請美國專利時需要宣誓或提交聲明,表示自己是原始的第一發明人,同時表示自己對申請文件負責。
(6)文件撰寫方法
美國的專利文件撰寫與中國基本相同。雖然在說明書中沒有要求技術領域,但這實際上是說明書開頭不可避免的。美國的專利說明書開頭要求說明關聯申請參見,如果是聯邦政府資助項目,也需要在開頭說明。 美國的權利要求書撰寫不要求兩段論。這樣便於起草,但給審查和訴訟階段帶來困難。
(7)獨特的分類系統
美國專利制度還有一個主要的特點,那就是其基本上不採用國際專利分類,而是一直沿用自己的專利分類,即使受到國際協議的約束,USPTO也只是將美國分類號用計算機系統轉換成IPC分類,標在其專利文獻的首頁。

Ⅳ 美國專利制度的所需資料

(1)美國發明及外觀設計專利申請案:
1、說明書、請求專利部份及圖
2、宣誓書及委託書
3、小個體申報書(申請人為個人,或少於500人之小企業體,或非營利性團體)
(2)臨時申請案:
1、說明書、圖及所有發明人之姓名、地址及國籍
2、小個體申報書
(3)主張優先權:
如果同一發明(或外觀設計)已向其它巴黎公約國家申請,而要在美國主張原申請日期,則應在第一件國外申請案申請日起(包括台灣)一年之內向美國專利局申請(如是外觀設計,則為半年)。
(4)新穎性之要求(先發明原則及一年優惠期原則)
一發明在美國或其它國家已取得專利或已公開於出版刊物,或在美國已公開使用或販售超出一年,該發明即喪失新穎性;反之,若未超出一年,則仍具有申請專利之新穎性 。
參考資料:http://ke..com/link?url=yn0boISo18JUxuSN2u_Y96CmMfXmpB_c--o0FHMZKfA-FluCwK

Ⅵ 美國專利法

首先,你在美國申請了專利,如果沒有在別的國家申請,那麼,你的權利只能在美國獲得保護,在美國以外的國家是不獲得保護的。
專利申請後,發明專利,可以要求提前公開,技術交底書以本領域普通的技術人員能夠實現技術方案為準的。
需要更正他們的是:大陸,發明專利保護期限是20年,外觀與新型專利保護期限是10年。
美國,發明20年;外觀專利,保護期限是14年。

Ⅶ 美國專利法的目錄

第一章 專利法的基礎理論
壹專利法的基礎理論
貳經濟學(激勵發明)
叄歷史考察:對於商業秘密保護的矯正(激勵披露)
肆歷史考察:技術轉讓
伍自然權利(資格理論)
陸專利與公用事業理論
柒結論
第二章 專利權的取得
壹美國專利和商標局
貳專利申請程序
叄授權後程序
肆結論:世界上最自由的體系
第三章 專利適格性
壹導論
貳方法
?叄TRIPS
第四章 實用性
壹導論
貳實用性的三種類型
叄工業應用性
第五章 預期
壹導論
貳美國先發明制度下的現有技術
叄預期
第六章 法定阻卻
壹導論
貳公開使用
叄銷售
肆試驗性實施排除
伍專利和已發表的文獻
陸其他法定阻卻事由
第七章 新穎性:現有發明
壹導論
貳第102條(a)款的現有發明
叄第102條(g)款的優先性
肆第102條(e)款的現有發明
伍第102條(f)款的衍生
第八章 非顯而易見性
壹導論
貳專利法「皇冠上的明珠」的歷史
叄現有技術
肆最高法院的三部曲
伍聯邦巡迴上訴法院
陸在外國專利系統的顯而易見性(發明高度)
第九章 充分公開
壹導論
貳可實施性
叄書面描述
肆最佳實施例
第十章 專利權利要求
壹導淪
貳權利要求的構成
叄特殊的權利要求形式
肆明確性(Definiteness)
第十一章 專利取得之議題
第十二章 權利要求的解釋
第十三章 侵權
第十四章 其他抗辯事由
第十五章 侵權救濟
第十六章 國際專利法

Ⅷ 美國專利制度(申請和審批階段)與中國專利制度有哪些主要區別

(1)美國在2013年前實行的是先發明制,中國專利體系是採用先申請制;
(2)美國專利法存在「寬限期」(grace period)允許申請人在首次公開該發明內容的 1 年之內保留專利申請權,也就是說發明人自己的公開在 1 年之內不會影響其專利申請。中國專利法沒有「寬限期」之說,以任何方式的申請日前的公開都會導致新穎性的喪失;
(3)美國專利法有臨時專利申請(provisional application),但在臨時專利申請 1 年之類必須提出正式申請(non-provisional application),否則臨時申請將會被視為無效,而在中國則沒有臨時申請制度;美國專利申請有延續申請、延續審查,中國專利申請則沒有;
(4) 美 國 專 利 審 查 過 程 要 求 申 請 人 對 提 供 已 知 的 現 有 技 術 給 美 國 專 利 局 ( disclosure statement),如有隱瞞將會使專利權無效,中國專利局沒有此強制要求;
(5)美國專利提交申請同時必須要求檢索及審查,中國專利無檢索,提實審期限為優先權日起 3 年內;
(6) 中國專利有實用新型專利,而美國專利則沒有;
(7) 中美專利權利要求超項費計算標准不同,中國專利是權利要求總數超過 10 項後收取超項費,美國專利的權利要求超項收費標准為:權利要求總數超 20 項(多重附屬權利要求需要拆分)、 獨立權利要求超 3 項、 出現多重附屬權利要求。

Ⅸ 美國專利的發明人的權利有哪些

美國的第1件專利出現於1641年,是關於食鹽製造的方法專利。
1787年的美國聯邦憲法版規定權"為促進科學技術進步,國會將向發明人授予一定期限內的有限的獨占權."
1790年,以這部憲法為依據,又頒布了美國專利法,它是當時最系統,最全面的專利法.
依據美國專利法授權的第1件美國專利出現在1790年7月31日,是有關碳酸鉀的製造方法。

Ⅹ 美國專利的發明人的權利有哪些

發明專利(UtilityPatent):發明專利最常見,也最能為發明人取得利益。必須為「有功能」版的發明才可以權申請發明專利。可申請的發明包括:程序(Process)、機械(Machine)、產品(ArticleofManufacture)、組成(CompositionofMatter),其中,程序可為方法(Method)或上述發明的新使用方法(NewUse)。美國將用於武器的核材料和原子能排除在專利法保護的范圍之外。發明專利的保護范圍是由專利中的權利項所界定,只要競爭對手的產品在權利項所界定的保護范圍中,即使產品不與專利內容部分所描述的發明(發明的實施例)一模一樣,仍可能夠成侵權。

發明人的權利:發明專利可享受專利授權所在的費用。

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