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著作權抽象概括法

發布時間:2022-03-10 09:20:24

① 什麼是「著作權

著作權,是指作者或其他著作權人依法對文學、藝術或科學作品所享有的各項專有權利的總稱,包括著作人身權利和著作財產權。著作權有狹義與廣義之分。狹義的著作權,是指各類作品的作者依法所享有的權利;廣義的著作權除狹義著作權的含義外,還包括藝術表演者、錄音錄像製品的製作者和廣播電視節目製作者依法所享有的權利,在法律上稱「鄰接權」或稱「與著作權有關的權利」。我國《著作權法》將鄰接權納入規范范疇,在《著作權法》中單列一章保護鄰接權。可見,我國著作權立法採用的是廣義的著作權。
著作權不同於一般民事權利,在權利客體和權能屬性等方面都具有自己的特徵:
(一)著作權的權利客體具有可復制性
作為著作權客體的作品是思想或情感的表現,具有無形性和共享性,能夠被多人同時使用或復制。同時,作品的表現形式多樣,具有表演、廣播、翻譯等多種利用方式,作品的利用對作品載體產生影響,但對作品本身不構成事實改變。
(二)著作權權能具有可分性
著作權本身由著作人身權和著作財產權復合而成,兩者可以實現有效分離,著作人身權可以獨立於著作財產權而單獨存在,同一權能能夠進行多次處分。
(三)著作權自動產生
專利權、商標權的取得必須經過申請、審批、登記和公告,即必須以行政確認程序來確認權利的取得和歸屬。而著作權因作品的創作完成而自動產生,一般不必履行任何形式的登記或注冊手續,也不論其是否已經發表,只要創作完成即具有著作權。
(四)著作權人身保護的永久性
著作權與作品的創作者密切相關,因此,在著作權中,保護作者對作品的人身權利是其重要的內容。著作權中作者的發表權、署名權、修改權、保護作品完整權等人身權利,永遠歸作者享有,不能轉讓,也不受著作權保護期限的限制。

② 著作權(版權)的基本特徵是什麼

著作權基本特徵是什麼
1、具有獨創性
作品必須是作者創作的智力成果,而不是抄襲剽竊他人的。創作,是一種腦力勞動、智力活動,能直接產生文學藝術和科學作品。著作權法中作品的獨創性、和專利法中的創造性的要求有所不同。專利法中的創造性,要求必須具有新穎性,甚至要求必須是首創的。 著作權法中作品的獨創性,只要是自己創作的,是表現自己思想觀念和感情的智力成果,該作品的水平即使低於已經出現的同類作品的水平,但只要自己創作的,就應認定具有獨創性。
2、屬於文學、藝術和科學領域內的成果
文學、藝術和科學領域,是一個十分廣闊的領域,可以容納所有的智力成果,但體力勞動的成果不屬這一領域。
3、能以某種有形形式復制
著作權是一種無形財產權,它的客體(作品)不同於有形財產權的客體具有一定的外在形狀、佔有特定的空間。著作權法保護的作品,是指作者所表達的思想、感情、觀念的成果,而不是這些思想感情、觀念的載體。但是,作品又必須附著於一定的載體,以一定的形的載體固定、記錄下來,並且這種形體可以被大量復制。
4、作品不違反法律
依法被禁止出版、傳播的作品,即便具有上列三特徵,也不受著作權法保護。例如違反我國憲法、法律,內容反動或者淫穢下流的作品,無論是否符合前三個特性,均不能構成受著作權法律保護的客體。認定一部作品是合法,除憲法以外,出版法是主要依據其他法律也可以成為依據。

③ 題目:淺談《著作權法》對於維護版權市場運行秩序所起的重要作用。1200字以上

知識產權戰略的地位和作用

(一)知識、知識產權、知識產權制度
知識是一種認識,是人們在認識世界和改造世界的實踐中所獲得的認識和經驗的總和;知識是一種資源,是生產諸要素中最重要的一種資源;知識是一種財富,是取之不盡,用之不竭的財富;知識是一種力量,是推動人類社會向前發展最重要的力量。21世紀是人類不斷創造、積累、傳播和應用知識的世紀,人類將運用知識創造財富,增加人民福利,促進經濟發 展,推動社會進步。
知識產權是一種法權,它是民事主體在科學、技術、文化、藝術領域里對其智力創造成果依法享有的專有權利;知識產權是一種無形財產,它具有無形性、專有性、時間性、地域性等特點,具有可觀的經濟價值;知識產權是一種標志,是一個國家文明和發達程度的標志,也是一個國家綜合競爭能力的標志;知識產權又是一種競爭資源,它是國家和企業參與競爭,求得生存和發展的重要競爭資源。知識產權從本質上講,是智力成果在 市場交易中獲得的權利。因此,知識產權的產生、行使和保護是與 市場交易息息相關的。
知識產權制度是當今國際上通行的通過維護人類創造特權,從而促進人類解放、加速生產力發展最有效的一種法律制度。知識產權制度「像一把開啟束縛人類創造力枷鎖的鑰匙,為發揮人的聰明才智提供了廣闊的新 天地」(劉春田《中國知識產權二十年》)。知識
產權制度在激發人們的創造熱情,優化配置資源,引進外來科技、文化等方面具有無可比擬的作用,是經濟和社會發展的加速器。

(二)知識產權戰略
「戰略」一詞源於軍事學,毛澤東在《中國革命戰爭的戰略問題》中就提到:「戰略問題是研究戰爭全局的規律性的東西」。從軍事學的角度看,戰略可以定義為研究戰爭全局的規律性的科學,是指對戰爭全局的謀劃指導。我國《辭海》對「戰略」一詞所下的定義是:戰略是重大的、帶有全局性的或決定全局的謀劃。從這個定義出發,我們對「戰略」有以下幾點理解:一是戰略是一種謀劃,是一種對涉及重大的、帶全局性的事件的謀劃;二是戰略是分層次的,有國家的戰略和地方的戰略,有政治、經濟、文化、科技、教育不同行業的戰略;三是戰略具有系統結構,要解決重大的、帶全局性的問題或事件,則要有戰略思想、戰略目標、戰略方案、戰略步 驟、戰略重點等。
知識產權戰略可以理解為:有效地運用知識產權保護制度,為充分維護自身的合法權益,獲得和保持競爭優勢並遏制競爭對手,謀求最佳的經濟利益而進行的全局性謀劃和採取的重要策略和手段。知識產權戰略可分三個不同的層次;國家知識產權戰略、行業知識產權戰略和企業的知識產權戰略。

(三)知識產權戰略的地位與作用
改革開放20年來,一方面我國經濟取得了突飛猛進的發展,人均GNP從1980年的290美元,上升到2000年的840美元,創造了「人類發展的奇跡」;另一方面與發達國家相比,如2000年美國人均GNP為34100美元,日本人均GNP為35620美元,仍有很大的差距。我國面對著實施怎樣的發展戰略,才能盡快的趕上或接近世界發達國家水平的新問題。 21世紀,人類進入了知識經濟的新時代。知識經濟就是以知識為基礎的經濟,在知識經濟中,知識成為生產諸要素中最重要的要素。國內外的實踐證明,知識對經濟增長具有極其重要的作用。世界銀行曾對許多國家經濟增長差異進行的分析表明,物質資本只能解釋這些差異的不到30%,其餘的70%以上直接或者間接地取決於構成全要素生產率(TFP)的無形因素,主要是知識因素。有資料統計,當今世界在20世紀初技術進步對經濟增長的貢獻率為5%~20%,20世紀中葉上升到50%左右,20世紀80年代上升到60%~80%。技術進步對經濟的貢獻已明顯超過資本和勞動的貢獻。由於美國、日本、韓國成功地實施了知識產權戰略,使知識在經濟增長中所佔的比重達到70%以上。然而知識產權對經濟增長的作用並不是自然而然產生的,它是與知識產權資源在一個國家中的優化配置、有效利用、全面實施密切相關的。據統計,近20年來,對我國經濟增長的貢獻,資本和勞動力投入佔72%,技術進步佔28%。與發達國家相比,既有很大差距,又有很大 的發展空間。
由此可見,知識產權戰略在我國經濟發展中佔有重要的地位,正確地制定和有效地實施知識產權戰略,對於優化資源配置,激發創造熱情,促進技術進步,保 持競爭優勢,推動經濟發展具有重要的作用。

二、對我國知識產權戰略的思考

(一)對我國知識產權戰略目標的思考
1.確定我國知識產權戰略目標的原則
由於知識產權具有時間性、地域性和專有性的特點,制定我國知識產權戰略目標的基本原則就是要充分考慮我國的國情、技術、經濟和社會所處的發展階段以及世界發展的大趨勢,適應我國全面建設小康社會 戰略目標的需要。
首先,從我國知識產權基本國情看,到2002年底,我國專利受理總量累計達到1622631件,注冊商標總量達到166.5萬件,版權保護等也在突飛猛進地發展。如果單用這幾個數據來衡量,我國已經進入了世界知識產權大國的行列。但從每百萬居民知識產權擁有量來考察,我國又不是知識產權強國。據1998年世界銀行統計,日本每百萬人口居民申請國內專利數為2837件,居世界131個國家之首。美國為518件,排名第8。而我國僅有11件,排在第48位。差距何等之大。如果按照知識產權的綜合指標來考察,中國並非是知識產權強國。此外,我國的經濟實力、科技水平、自主知識產權競爭能力與發達國家相比仍然存 在較大差距。
其次,從世界知識產權制度變化的大趨勢看,發達國家不斷地強化知識產權保護,大幅度提升知識產權保護水平,制定並實施知識產權戰略,極力推進國際知識產權規則的變革,實行知識產權制度直接與貿易掛鉤。我們要對這種發展態勢進行跟蹤和研究,及時制定 相應的對策。
第三,要堅持走自己的發展道路,我國知識產權發展戰略應在充分借鑒國外先進經驗的基礎上,立足於如何使這一戰略更加適應我國自身經濟、科技、文化發展的需要。立足於如何更有效地維護我們的國家利益,維護國家經濟安全和國家主權,盡快制定出一套具有中國特色的知識產權發展戰略。
2.我國知識產權的戰略目標
根據上述的原則,我國知識產權發展的戰略目標是:從國家的整體利益出發,以培育和發展國家綜合競爭能力為龍頭,以大幅度提高自主知識產權的數量和質量為核心,以提高知識產權保護和管理的綜合能力為重點,以推動技術創新、技術擴散,提高產業技術水平為目的,以完善知識產權的法律環境、政策環境、市場環境為內容,實現我國由知識產權大國到知識產權強國的轉變。使我國知識產權工作真正地做到為我國先進生產力和先進文化的發展服務,為廣大人民群眾的根本利益服務,為全面建設小康社會的戰略目標服務。
3.我國知識產權戰略的基本內容
戰略具有系統結構,它包括戰略思想、戰略目標、戰略途徑、戰略方案、政策法規、動態調節等。戰略思想是一種總體考慮,屬於觀念范疇,是形成戰略的前提,決定戰略的總方針。戰略目標是沿著戰略思想所指引的方向實現的目標,它應符合實際,符合歷史發展趨勢。戰略途徑是指為實現戰略目標所選擇的有效路徑。戰略方案是實現戰略目標而採取的方案、手段 等。
我國知識產權戰略的基本內容應包括以下幾方面內容;一是指導思想(或戰略思想),根據我國國情和所處的發展階段,實施知識產權戰略是我國實現四個現代化的重要手段;二是戰略目標,簡單地講就是要實現由知識產權大國向知識產權強國的過渡;三是戰略途徑,實行「兩條腿走路」的策略,一抓技術引進,二抓自主知識產權;四是政策法律,要建立健全創造、保護、利用知識產權的法律和政策體系;五是組織保障,明確各級政府部門在實施知識產權戰略中的地位、作用和職責,建立政府部門與企業之間的溝通渠道,加強知識產權相關部門之間的合作與協調;六是戰略方案,應指出實施知識產權戰略所採取的策略、步驟和重點,包括加強知識產權制度的基礎設施建設(軟體和硬體);七是制定面向21世紀的國家知識產權戰略規劃,行業和企業制定各自的知識產權戰略規劃;八是加速培養多層次的知識產權專業人才,提高全民的知識產權意識。

(二)對我國知識產權戰略途徑的思考
1. 正確認識我國的科技國情
中國是一個發展中國家,還處於社會主義初級階段,不僅在經濟上與發達國家有較大的差距,而且在科技方面也與發達國家有較大的差距,具體表現在以下 幾個方面:
一是我國與發達國家在知識創新能力方面有較大的差距。國際上通常以在《科學引文索引(SCI)》發表文章的多少來衡量一個國家的知識創新能力。據聯合國教科文組織發表的《1998年世界科學報告》統計,1995年中國以出版物衡量的科學成果僅佔世界總數的1.6%,同期印度和中亞地區這一比例為2.1%,日本和新興工業國家為10.1%,西歐為35.8%,獨聯體國家為4.0%,北美地區為38%,大洋洲為2.8%。發達國家佔93.1%。1990—1995年期間,在SCI發表論文總數排列前20個國家中,中國居第15位,排在荷蘭、西班牙、印 度、瑞典、瑞士之後。
二是我國與發達國家在技術創新能力方面的差距也十分顯著。國際上把每百萬人口居民申請國內發明專利數來衡量一個國家技術創新能力的重要標准。據世界銀行統計,1999年我國每百萬人口居民申請國內發明專利數為12件,排在第44位。與日本的2846件,韓國的1189件相比差距甚大。再從技術創 新經費投入和人員投入看,與發達國家相比也有較大的差距。據世界銀行統計,2000年我國技術創新經費投入(R&D)占國民總收入(GNP)的比例為1%,低於世界平均值2.1%;2000年我國每萬人口中從事研究和開發的科學家和工程師為5人,遠低於發達國家平均 的33人。
三是我國科技產出效率大大低於世界平均值。1995年,根據研究與開發的成果佔世界總量比重與研究開發支出佔世界總量之比,中國SCI投入產出效率僅相當於世界平均水平的1/3,中國歐洲專利投入產出效率僅相當於世界平均水平的2%。中國美國專利投入產出效率僅相當於世界平均水平的4%。如果我們用單位科技人員SCI和專利數作為衡量科技勞動生產率的話,那麼中國科技人員的勞動生產率也大大低於世界平均水平。從總體上看,我國既不是世界知識創新大國,也不是世界技術創新大國,無論是SCI論文數還是專利數佔世界總量的比重,不僅大大低於我國人口佔世界總人口的比重(21.3%),而且也明顯低於我國GDP佔世界總數的比重(10%以上),而發達國家在知識創新和技術創新方面均占絕對優勢。
2.我國應採取的知識產權戰略途徑
為了實現我國由知識產權大國向知識產權強國過渡的戰略目標,使知識產權在振興我國科技和經濟中發揮舉足輕重的作用,根據我國的基本國情、科技國情以及全面實現小康社會的目標,借鑒國外的有益經驗,建議我國知識產權戰略途徑實行「兩條腿走路」的方針,既抓引進技術,又抓自主知識產權,具體可分階段進行:在現階段(大約2000年至2010年)應以引進技術(專利)為主,有重點地開發自主知識產權,一方面積極引進發達國家的技術和裝備,進而消化吸收、技術創新,並形成自主的技術和專利。這樣做既能節省時間和成本,又可能跨越某些技術發展階段,直接採用國際最新實用性技術,這是事半功倍的事情;另一方面,要積極地有選擇有重點地開發自主知識產權;第二階段(大約2010年至2020年)應以技術引進和開發自主知識產權並重;第三階段(大約2020年至2030年)應以開發自主知識產權為主,以技術引進為 輔。
在經濟全球化和加入WTO的形勢下,要正確地理解和處理引進技術和自主開發的關系。自主開發不一定要自己去研究開發每一個單項技術,可以通過成熟技術的自主集成獲得集成技術的知識產權;自主開發不必從頭做起,可利用已有技術改進和創新;自主開發不一定是自己獨立開發,可以開展國際合作;自主開發不等於完全利用中資進行開發,可以吸引外資進行開發,但應注意知識產權的歸屬等國際合作中的知識產權問題,要依法約定。

(三)對政府在知識產權戰略中作用的思考
政府是國家行政機關,是國家最高權力機關的執行機關。它應按照代表先進生產力、先進文化、最廣大 人民群眾根本利益的要求,履行自己的職責。對於政府 在知識產權戰略中應扮演什麼角色,承擔什麼責任,發揮什麼作用,歸納起來主要是:

1.整合知識產權管理資源,組建國家知識產權部 政府需要整合全國的知識產權管理資源,將國家知識產權局、商標局、版權局合並,組建一個統一、權威、高效的知識產權管理部門———國家知識產權部,負責管理全國的知識產權工作。同時,考慮到知識產權涉及眾多部門和領域,需要與國外及國際組織打交道,也可以借鑒日本的經驗成立知識產權戰略部,以利對外事務的協調管理。
2.完善知識產權法律體系 知識產權本身就是依法獲得的一種權利,需要依法保護和管理。同時,由於知識產權具有地域性和時間性的特點,知識產權法律體系又需要因時間、地域的變化而不斷地修正和完善。修訂和完善知識產權法律,一要符合國際知識產權保護規則適時完善我國的法律體系,遵守我國已經加入的國際公約;二要充分考慮我國的國情,保護國家利益,保護權利人的利益,推動我國經濟、科技和社會發展。
3.制定和完善與知識產權戰略相關的政策 政策是指國家為實現一定歷史時期的路線而制定的行動准則。政策比法律更靈活、更快捷。制定和完善與知識產權戰略相關的政策,主要有:一是政府增加對知識創新經費的投入;二是政府大力發展國際貿易,鼓勵引進國外新技術,特別是要吸引跨國公司投資R&D和高新技術產業;三是政府制定鼓勵創新的知識產權權屬政策和獎勵政策;四是政府制定有利於高新技術利用和擴散的政策,知識產權只有在使用中才能產生效益,因此政府對各類知識產權應制定寬松的、有利於技術利用和擴散的政策。
4.建立和維護公正的市場秩序 知識產權制度是市場經濟的產物,知識產權的運行應遵循市場經濟的規律,依靠市場發揮知識產權的作用。知識產權市場的主體是知識產權的擁有者和使用者,知識產權市場的客體是知識產權和知識產品,知識產權的運行機制就是市場運行的機制,既包括一般的市場運行機制即供求機制、風險機制、競爭機制,也包括知識產權市場特有的轉化機制和產權約束機制。 政府要通過行政權力建立和維護公正的市場秩序。
首先,要通過制定法律和政策,如《專利法》、《商標法》、《著作權法》、《反不正當競爭法》及相關的政策等,建立公正的市場秩序,使知識產權的生產、運行、轉化等能夠做到公正的市場化。應明確規定職務發明可以參與分配,分配比例由市場效益決定;知識產權入股市場化,由市場決定知識產權投資人的入股比例;知識產權轉化的市場化,運用市場機制,引導社會資本投向知識產權轉化,來實現經濟效益和社會效 益。
其次,要通過行政執法維護公正的市場秩序,嚴厲打擊假冒偽劣、非法仿製和一切違反知識產權法律法規的行為。
第三,政府採取措施,逐步在我國建立起信用制度。誠信是市場經濟的基礎,信用環境是知識產權市場可持續發展的必要條件。政府應通過多種途徑,採取多種措施,在我國逐步地建立起信用制度,以維護公正的社會秩序。
5.加強知識產權技術支撐體系的建設 知識產權對經濟和社會發展的推動作用,是通過知識產權信息的收集、傳播和利用來實現的,知識產權信息是一種集技術、法律、商務、信息於一體的綜合性信息資源,這種信息具有新穎性、全面性、系統性和便捷性。它包括專利信息、商標信息、版權信息等。僅就專利信息而言,全世界發布的專利文獻總數已達3000多萬件,並以每年100多萬件的速度增長。世界上每年發明成果的90%~95%都能在專利文獻中找到,藉助於專利文獻提供的技術和法律信息,可以縮短科研時間40%,節省科研經費60%。 21世紀是信息世紀,世界各國都十分重視知識產權信息的收集、貯存、傳播和利用,並把高新技術成果運用於信息管理,實現了存貯載體光碟化、磁介質化,檢索方式計算機化、聯機化、網路化。我國自20世紀80年代起已設有62個專利文獻服務網點。自1998年起,國家知識產權局開始實施中國專利信息工程,該工程預計2005年完成。屆時將形成包括省級專利機關、重點城市、大企業、科研單位和高等院校等1000多家網點單位在內的專利信息網,實現全國專利信息資源共享。建議在此基礎上,國家增加投入,擴展信息范圍,把商標、版權等知識產權信息包括在內。擴大地域范圍,把省會城市、知識產權行業協會、企業協會等都包括在內。建立一個信息資源豐富、管理規范的知識產權信息服務體系。

(四)對企業知識產權戰略的思考
企業是我國社會主義市場經濟的主體,也是利用知識產權資源、實施知識產權戰略的主戰場,制定和實施企業知識產權戰略對於我國經濟和技術的發展具有至關重要的作用。
1.我國企業知識產權管理的現狀
我國共有大中型企業10萬多個,加上中小企業和鄉鎮企業共有3500多萬個。2000年,我國企業共申請各種專利45862件,僅占國內申請總數的1/3左右。如果按全國10萬家大中型企業計算,每個大中型企業的年專利申請量只有0.46件,也就是說平均有一半的大中型企業一年也沒有提出一件專利申請。從1985年到2000年,我國各類企業共申請各類專利211635件,按此計算,16年來平均每個企業申請專利只有0.0064件,平均每個大中型企業申請專利只有2件,這與日本有的大企業年專利申請超過2萬件相比,差距何等之大。據國家知識產權局的調查,我國企業專利技術實施率約為40%左右,比發達國家平 均專利實施率60%要低,比日本和美國70%~80%的實施率更低。
2.實施企業知識產權戰略
企業知識產權戰略,就是企業為獲取並保持市場競爭優勢,運用知識產權保護制度,謀取最佳經濟效益和社會效益的策略和手段。它的制定和實施對於建立企業現代化制度、促進企業結構調整、優化配置資源、推動企業技術進步、防止無形資產的流失,提高企業競爭力等方面都具有極為重要的作用。並將會提升國家的綜合國力。因此,發展企業的知識產權戰略意義深遠。
3.政府對企業的政策和措施
由於我國知識產權制度起步較晚,企業的知識產權意識和能力較弱。在這種情況下,需要政府通過加強指導和服務,並制定相應的政策,提高企業管理、運用 知識產權的能力。具體講主要有以下幾個方面:
一是培訓企業領導和知識產權管理人員,使他們懂得知識產權的基本知識以及企業如何利用知識產權 發展自己,提高企業的知識產權法律保護意識。
二是幫助企業建立知識產權管理機構,建議大型 企業要建立知識產權管理部門,中型企業應有專人負責,小型企業要有人兼管。在此基礎上研究和制定企業 的知識產權發展戰略。
三是建立面向企業的知識產權服務中心,為企業提供法律咨詢和知識產權信息服務,鼓勵企業申請專 利和注冊商標,並為其提供幫助,扶持企業的發展。
四是制定鼓勵企業增加R&D投入的政策。據統計,在市場經濟發達的國家中,R&D總經費中起碼50%左右來自於企業,R&D總經費支出中起碼60%用於企業,而中國R&D總經費來源於企業的僅為37%。要鼓勵企業增加對R&D的投入,政府應採取優惠政策,包括將企業R&D投入可作為所得稅抵扣項目,對企業進口新技術設備實行減免關稅,降低引進技術和先進設備成本。同時,對中小企業政策性金融機構應設立「新技術產業化貸款」(低息貸款)以支持中小企業的 技術創新和技術改造。
五是制定對企業知識產權工作實行獎勵政策。
希望我的回答能對您有所幫助。

④ 著作權的三要素是什麼

這位同學:
根據民法對民事權利界定和知識產權法中著作權的相關規定,可以將著作權的三要素定義為:著作權的主體、著作權的客體和著作權的內容。
民事權利是指法律賦予民事主體對某種可能性所能支配的權益,即可以概括為民事權利主體、民事權利客體、民事權利內容,民事權利的主體有自然人、法人等,民事權利的客體即法律所賦予的某種可能性,民事權利的內容含有人身權、財產權等。
著作權的三要素定義為:著作權的主體、著作權的客體和著作權的內容,其中著作權的主體主要是指作者及繼承人或繼受人;著作權的客體主要是指著作權法律保護的作品,即我國《著作權法》規定的本法所稱的作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:(一)文字作品;(二)口述作品; (三)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;(四)美術、建築作品;(五)攝影作品;(六)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;(七)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(八)計算機軟體;(九)法律、行政法規規定的其他作品;著作權的內容即主體對客體所享有的權利,包括著作權人身權、財產權、鄰接權及其他衍生權利。

因為每位學者對「著作權的三要素」理論研究思路不同,同時建議你根據你考試或學習的教材而定為好。

⑤ 《此間的少年》真的侵權

是的,已經做出判決了,具體如下:

2018年8月16日上午10時,廣州市天河區法院對作家查良鏞(筆名「金庸」)起訴作家楊治(筆名「江南」)《此間的少年》著作權侵權和不正當競爭案進行一審宣判:楊治不構成侵犯著作權但構成不正當競爭,金庸獲判賠共188萬元。

金庸、江南今天均沒有親自到庭。各方訴訟代理人均未當庭明確是否上訴。

(5)著作權抽象概括法擴展閱讀:

侵權後作者的回應:

《此間》一共出版了四個版本,如今,「該項目的出版對外授權已於數年前停止,並到期未再續約,相關開發,我也會在訴訟期間全部暫停。」江南強調,自己並未有侵權的想法,「無論昔日還是今日,我都一如既往地尊敬金庸先生個人和喜愛他的作品。

雖然不乏在收到稿費時的沾沾自喜,但落筆的那一刻,想的僅僅是寫出自己和身邊人的校園故事,並未有侵權的想法。」

作為讀者,與自己喜愛的作者首度交流,卻是在司法層面,江南「情緒非常復雜」。「鑒於案件已經進入司法程序,我已委託律師處理,不便就法律問題做回應,相信法院會公正審理。」

他自責道:「無論法律層面的結果如何,我都非常非常地抱歉於我22歲那年的孟浪和唐突,因此這些事情給金庸先生造成的困擾令我非常地自責。」

⑥ 如何理解著作權法保護作品的表達形式而不是思想

作品中的思想是被表達,而不是創造。這意味著思想是先行存在的,公共的,抽象的。但任何思想要被傳播,都需要語言和符號來進行。那麼語言符號的特定排列,結構,即形式。形式是作者所選擇的,是具有智力勞動包含其中的,包括邏輯關系,論證方式,語法結構,用字用詞,是一種具體化。
那麼,勾股定律是思想,誰都可以用,但勾股定律的證明方式有好多種,而每種具體的證明方法是有著作權的。
但是對僅具有唯一表達形式的思想則不予保護,因為此時思想與形式同質化了。
綜上,思想和表達形式是抽象和具體的關系,在實務中根本找不到明晰界線,原告主張侵權作品表達形式雷同,被告認為雷同的是思想。。。。往往是使用作品近似度來判斷。
思想無法創造,只能被表達或者發現。創造的永遠只是形式,就好像工業技術只能創造產品,卻不能生產科學原理

⑦ 著作權侵權案件中如何認定抄襲和剽竊

抄襲和剽竊是同一概念,指將他人作品或者作品的片段竊為己有。
判斷文字雷同是否構成抄襲和剽竊的依據有以下幾點:
一、字數的多少 「使用」相同或相似文字的字數多,並多處「使用」,或反復「使用」,相同或相似程度高。如果僅僅是幾句話,或少數文字雷同,不構成抄襲。但是雷同字數的多少不是判斷抄襲與否的主要依據。
二、「使用」文字在作品中的地位 即使有的作品「使用」他人作品雷同的文字不多,但是足以構成該作品的精髓或主線,也構成侵權。如「使用」他人創作的經典故事,該故事在該作品中佔有重要地位,或貫穿全文,且故事的描述基本一致就構成抄襲。
三、是否是合理引用 《著作權法》第22條的規定,為個人學習、研究或者欣賞而使用他人已經發表的作品,或為介紹、評論某一作品或者說明某一問題而在作品中適當引用他人已經發表的作品的,可以不經著作權人許可,不向其支付報酬,但應當指明作者姓名、作品名稱,並且不得侵犯著作權人依照本法享有的其他權利。超過「合理使用」限度的「使用」行為當然構成「著作權法意義上的侵權」,就是抄襲。 判斷是否合理使用,可參考目的性要件、比例性要件、形式要件和合法性要件等因素。
四、兩者使用相同描述是否屬於公共知識領域 根據著作權法基本原理,作品的構成元素、原生材料、事實等創作素材屬於公有領域,任何人都可以利用他們進行創作。一部作品的獨創性正在於作者運用其獨特的技巧、知識、判斷等思維和表達能力對這些原始素材進行獨特加工。因此,創作新作品時,對他人既有作品中所表述的歷史背景、客觀事實、統計數字等可以自由利用,但絕不能完全照搬他人對上述素材的描述方式。當某一思想只有唯一的或為數極少的表達時,即表達與思想融合為一時,該表達才進入公共領域而為著作權法排除保護,如:科學公式、發明方案,設計方案,國家法律、時事新聞、歷法、通用表格等。否則,對「共知知識」、「客觀事實」的介紹同樣要受著作權法保護。 即使對於作為公共知識的歷史人物和歷史故事,無論何人何處的表達都不可能具有唯一性。「每個時代都會根據現實需要重新詮釋歷史,所以,相同的歷史才可以寫出無數不同的關於歷史的文字。」 每個作者對於歷史人物和歷史故事的描寫,即表達方式,是一種個人創作的結果,是一種智力成果,應受法律保護。

⑧ 著作權法裡面說的作品「實質部分」/「非實質部分」指什麼

目前,業界對於「實質性相似」的判斷方法主要有3種,即普通觀眾測試法、抽象測試法和內外部測試法。
普通觀眾測試法(又叫整體觀感法),該概念來源於美國1970年的羅斯賀卡與聯合卡片公司糾紛(Roth
Greeting Cards VS United Card
Co.),其指的是以普通、理性的觀眾角度對作品是否構成實質性相似做出判斷。該比對方法是指將作品作為一個整體,以一般讀者的感受進行判斷,更強調普通公眾對作品的感受,注重讀者的欣賞體驗,對思想和表達不做技術上的區分。
抽象測試法(又稱三步法標准),確立於1992年的阿爾泰案(Altai案),其分為抽象、過濾和比較3個步驟。首先利用思想、表達二分法進行層層抽象,然後將作品中不屬於著作權法保護對象的部分(思想、公知領域等)過濾掉,最後將剩餘的部分也就是具有獨創性的表達部分進行比較,最終確定是否構成實質性相似。
內外部測試法在斯德、馬蒂克羅夫特電視與麥當勞公司糾紛(Sid and Marty Krofft
Television VS McDonald』s Corp.)中被首先提出,在美國判例中較為常見,內外部測試法更像是抽象測試法與整體觀感法的結合。
在我國司法實踐中,整體觀感法及抽象測試法均有適用。近年來,思想、表達二分法這一著作權法核心理念逐漸深入人心,適用抽象測試法判斷實質性標準的現象也更加普遍。目前,我國對實質性相似進行判斷的模式主要有4種。
第一種是整體觀感法。在整體抄襲或較為明顯抄襲的情形下,適用整體觀感法的情況更為普遍,這種比對方法更加簡便和直接,不需要太多的技巧和技術的分析,從整體上判斷作品抄襲的痕跡明顯,很容易做出構成實質性相似的結論。
第二種是抽象測試法。在一些作品本身相似度很難判斷的情況下,僅靠整體觀感法難以做出准確的結論,需要對作品的獨創性元素進行劃分,並作細致的比對分析。
第三種是抽象測試法與整體觀感法(內外部測試法)相結合。在有些案件中,會在應用抽象測試法的基礎上,對作品的實質性相似做出比對和說明,同時還會以整體觀感法來強化和佐證這種判斷。
第四種是抽象測試法。目前,在有些案件的判決中,業界會肯定抽象測試法的科學性,法院對此也會進行詳細的說理和論證。值得一提的是,業界在運用抽象測試法的同時,還對整體觀感法的適用持謹慎的態度。
六個原則和五個情形
在進行具體的實質性相似的比對過程中,筆者認為,需要考量以下兩方面的因素。
首先,從著作權法的保護對象出發,實質性相似應當是作品中獨創性表達的相似。著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。說某一作品具有獨創性,實際上是指作者的表達新穎或原創,而非被表達的思想觀念是新穎或原創。
其次,關於實質性相似中實質性的判斷,美國知名教授尼莫(Nimmer)將著作權侵權比對分為兩種類型,一種是綜合性非文字近似,一種是碎片化文字近似,而這種觀點被業界普遍認可。在我國,獨創性表達相似部分的數量、在作品中所起的作用及重要性、比例以及受眾體驗等都是判斷是否構成實質性相似的重要標准。

⑨ 著作權取得的基本方式有哪些

著作權取得的基本方式有哪些?著作權過去稱為版權也就是復制權。不過隨著時代演進及科技的進步,著作的種類逐漸增加。世界各國開始重視保護作者的權利。現在的著作權指的是作者對作品所享有的權利。那麼著作權是怎麼來的,是作品完成之後自然就有的?還是必須要辦理相關的手續?著作權取得的基本方式有哪些,有哪些途徑呢?著作權取得的基本方式有哪些?1、自然取得著作權的自然取得又稱自動保護原則,即作品一經創作出來,就受到著作權法的保護,不需要履行任何手續。我國的著作權立法採用自動保護原則。我國《著作權法》第二條規定:中國公民、法人或者其他組織的作品,不論是否發表,依照本法享有著作權。2、非自然取得世界上有些國家的著作權法規定,作品的完成並不當然產生著作權,必須滿足一個或幾個條件才能取得專有專利。這些條件概括起來有如下幾種:①作品必須以有形物固定下來,才能獲得著作權,如美國的版權法有此規定;②以著作權標記作為獲得著作權的條件。③以履行登記手續為著作權產生的條件,即作者必須履行某種注冊手續才能取得著作權,如注冊登記、繳送樣本、刊登啟事、辦理公證文件或償付費用等,美國和許多拉美國家的著作權法有此規定;④為了維護本國印刷業,世界上有個別國家規定作品必須在指定地點印刷才能獲得該國著作權,如美國版權法有此規定。著作權取得的途徑1、原始取得所謂原始取得系指權利的取得不是以他人已存權利為取得基礎,而是初始性地取得權利的情形。通過原始取得所獲得的著作權是完整的著作權,包括人格權和財產權的全部著作權的權能。著作權的原始取得主要包括如下具體情形:(1)、自然人因創作行為取得著作權。(2)、法人等組織因法律規定取得著作權。就法人等組織而言,它們在主持體現其意志的創作活動的情況下,可以根據法律的直接規定原始性獲得著作權。(3)、自然人或法人等組織因法律推定取得著作權。當自然人是否實施了創作行為有爭議時,或者法人等組織是否符合法律規定的被視為作者條件有爭紛時,在沒有充分證據否定於作品上署名的自然人或者法人等組織是作者的情況下,法律直接推定在作品上署名的自然人或法人等組織是作者。2、繼受取得所謂繼受取得系指權利的取得是以他人既存權利為基礎的派生性取得權利的情形。通過繼受取得的著作權是部分的著作權,即僅涉及著作權中的財產權,除非法律有明確的規定。著作權的繼受取得主要包括如下具體情形:(1)、因約定取得(2)、因繼承取得。(3)、因法律規定取得。關於著作權取得的基本方式有哪些?這一問題我們就給大家解答到這里了,如果想要申請著作權,請聯系我們在線客服,或撥打八戒知識產權全國免費服務熱線,我們有著多年專業的知識產權代理經驗,專業的業務團隊和全心全意為顧客服務的理念,能幫助您順利申請。

⑩ 中華人民共和國法律對著作權有什麼規定嗎

不是你寫的每一個字,著作權法都保護

核心定理:著作權法不保護思想,保護的是表達

著作權的客體是作品,但並非作品中的任何要素都受到著作權法的保護.

著作權法保護思想的表達而不保護思想本身。

若被訴侵權作品與權利人的作品構成實質性相似,應當是表達構成實質性相似。

什麼是表達?

表達不僅指文字、色彩、線條等符號的最終形式,當作品的內容被用於體現作者的思想、情感時,內容也屬於受著作權法保護的表達,但創意、素材或公有領域的信息、創作形式、必要場景和唯一或有限表達則被排除在著作權法的保護范圍之外。

劇本和小說均屬於文學作品,文學作品中思想與表達界限的劃分較為復雜。文學作品的表達既不能僅僅局限為對白台詞、修辭造句,也不能將文學作品中的主題、題材、普通人物關系認定為著作權法保護的表達。

文學作品的表達,不僅表現為文字性的表達,也包括文字所表述的故事內容,但人物設置及其相互的關系,以及由具體事件的發生、發展和先後順序等構成的情節,只有具體到一定程度,即文學作品的情節選擇、結構安排、情節推進設計反映出作者獨特的選擇、判斷、取捨,才能成為著作權法保護的表達。

案例-瓊瑤《梅花烙》與於正《宮鎖連城》的判決

瓊瑤方面,上訴時概括了於正抄襲的21個主要情節。最終法院判決確認了其中的9個主要情節,存在實質性相似,並認定劇本《宮鎖連城》作品涉案情節與原告作品劇本《梅花烙》及小說《梅花烙》的整體情節具有創作來源關系,構成對劇本《梅花烙》及小說《梅花烙》改編的事實。用通俗的話來說,抄襲情況屬實,於正方面需向瓊瑤方面賠償500萬並公開道歉。

情節1——偷龍轉鳳,是法院認定為抄襲的情節之一。讓我們以此為例,來探索著作權法中思想和表達的界限。

(1)偷龍轉鳳,如果該情節概括到了「偷龍轉鳳」這一標題時,屬於思想

(2)如果該情節概括到了「福晉無子,側房施壓,為保住地位偷龍轉鳳」,仍然屬於思想

★(3)但對於原審判決所認定的包含時間、地點、人物、事件起因、經過、結果等細節的情節,則可以成為著作權法保護的表達,且不屬於唯一或有限表達以及公知領域的素材。

陳喆(瓊瑤本名)對於情節1中的設計足夠具體,可以認定為著作權法保護的表達,具體是福晉連生三女無子,王爺納側福晉地位受到威脅後,計劃偷龍轉鳳,生產當日又產一女,計劃實施,棄女肩頭帶有印記,成為日後相認的憑據,該情節設計實現了男女主人公身份的調換,為男女主人公長大後的相識進行了鋪墊,同時該情節也是整個故事情節發展脈絡的起因,上述細節的設計已經體現了獨創性的選擇、安排。

(4)雖然與余征抽象概括的第4、5層級相比,原審判決中對於情節的認定未概括某些細節,如如眉挑釁映月、將軍親臨佛堂施壓等,但並未影響該情節屬於表達的判斷。

什麼是公知素材?

在法院判決中,有3個情節被判為公知素材,相關情節安排不具有獨創性,不在著作權保護范圍內。分別為情節6「棄女失神,養親勸慰」、情節14「納妾」、情節17「福晉詢問棄女過往,誓要保護女兒」。

對於其他作者來說,也有啟發意義,值得探索一二。這些情節內容來看,基本基於社會現實、歷史風俗和人之常情。沒有獨創的表達,不在著作權保護范圍內。

上訴成功的重要關鍵

a.人物關系對比圖

b. 相似情節比對表

c.情節排布與推演過程(如果基本排布及推演過程一致,部分情節順序差異如果不引起作品涉案情節內在邏輯和情節推演的根本變化,則仍然是實質相似的)

d.不尋常的細節設計同一性 (原被告作品均提及福晉此前連生三女,但後續並未對該三女的命運做出後續安排和交代。)

e. 受眾對兩個作品相似性的感知 (在案件中,某網站的觀眾調查也被法院列作參考。有極高比例的觀眾認為宮鎖連城與梅花烙高度相似。)

這些都是在侵權認定中衡量的關鍵因素,作者們在維權時可以充分利用。

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