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工業產權的知識產權法

發布時間:2022-02-19 22:05:32

① 5.簡述工業產權的概念和法律特徵

一、工業產權的概念和特徵
(一)工業產權的概念
工業產權,是人們依照法律專對應用於商品生產和屬流通中的創造發明和顯著標記等智力成果,在一定期限和地域內享有的專有權。在中國,工業產權主要是指專利權和商標權。
(二)工業產權的特徵
1.依法確認
工業產權的取得需要依法確認。在我國,取得專利權和商標專用權,需要根據《專利法》和《商標法》向國家專門機關提出申請,經依法審查批准後,以法定形式正式確認,並受法律保護。
2.專有性
工業產權是國家賦予專利權人和商標專用權人在有效期限內,對發明創造和注冊商標享有獨占、使用、收益和處分的權利。他人未經專利權人、商標專用權人的許可,不得使用。否則,即構成侵權,要依法承擔法律責任。
3.地域性
一個國家的工業產權,除按保護工業產權的國家公約或有關的雙邊條約而使其他國家承認有效以外,只在該國范圍內有效,對其他國家不發生法律效力。如果想在其他國家得到法律保護,則需依他國法律規定履行必要的程序,依法取得他國的工業產權。
4.時間性
工業產權的保護有一定期限,其法定期限屆滿後,工業產權的財產權利即自行終止,成為全社會的共有財富。

② 工業產權與著作權的關系如何

知識產權包括工業產權和著作權。工業產權又主要包括專利權、商標權、地理標志。 一、工業產權與著作權的重疊 1、工業產權與著作權重疊,主要是指工業產權中的商標權、外觀設計專利權、 商業秘密權以及商號權與著作權在同一客體上的重合。它通常包括兩種情況: 一是工業產權與著作權競合,此時,只有一個權利人,權利客體既屬於著作權法上的作品,又依法產生了工業產權; 二是工業產權與著作權發生沖突或對抗,此時,不同民事主體對同一知識產權客體分別享有工業產權和著作權。 產權2、商標權與著作權的重疊 商標權與著作權在我國目前的法律中又稱「商標專用權」,指注冊商標權人對其注冊商標依法享有的專有權。商標權的客體是注冊商標。我國法律規定,注冊商標可以由文字、圖形或者其組合構成。這樣,商標權客體與著作權客體中的文字作品、美術作品、攝影作品、設計圖等有重合,這為在同一客體上發生商標權和著作權兩種權利的重疊提供了可能。遵循著作權法的基本精神,用作商標的文字或者圖案只要具備獨創性,就可以成為著作權法保護的客體。這樣,在同一客體上就發生了商標權與著作權的重疊。同一文字或者圖案產生著作權和商標權的程序不盡一致,用作商標的文字、圖案一旦創作完成(具有獨創性)即產生著作權,無需履行任何手續;而同一文字或者圖案要產生商標權,則必須在創作完成之後由商標局審查、公告、核准注冊方可取得。在同一客體上產生的著作權和商標權,可以為同一民事主體享有,亦可由不同民事主體分別享有。當兩種權利為同一民事主體享有時會引發這樣一個法律問題:這一客體是否受《著作權法》和《商標法》雙重保護?有學者主張,同一文字或者圖案只能受一種法律保護,著作權先於商標權產生,兩權又同屬知識產權的范疇,所以一旦該客體經商標局審查核准注冊為商標後,其著作權即不復存在。也有學者主張,兩權雖有重疊,但彼此在本質上獨立,誰也無法吸收另一方。當同一客體上的著作權與商標權分屬不同民事主體時,就勢必形成權利的沖突或對抗,《武松打虎圖》一案的復雜情節便是典型。 2、外觀設計專利權與著作權的重疊 專利法上的外觀設計,是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所做出的富有美感並適於工業上應用的新設計。它通過造型與圖案的結合、造型與色彩的結合、圖案與色彩的結合,構成對產品外型三維空間的造型設計或者二維平面設計。將外觀設計專利權的客體與著作權的客體進行比較,不難看出兩者亦有重合,即外觀設計往往同時又構成著作權客體中的美術作品。這就是說,用作申請專利權的外觀設計如果具備獨創性,從其創作完成時起就構成著作權法意義上的美術作品,受著作權法保護;權利人將此申請並經批准獲得外觀設計專利權後,它又成為專利權的客體。外觀設計專利權與著作權在同一客體上的重疊引發與上文所述商標權和著作權重疊同樣的法律問題:兩權為同一民事主體所掌握時能否受雙重法律保護,以及兩權為不同民事主體所掌握時的權利沖突。|3、商業秘密權與著作權的重疊 商業秘密指不為公眾所知悉,能為權利人帶來經濟利益,具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。這里的技術信息和經營信息,包括設計、程序、產品配方、製作工藝、製作方法、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產銷政策、招投標中的標底及標書內容等信息。對比商業秘密的信息內容與著作權法保護的作品種類不難看出,有些商業秘密可以構成著作權法上的作品。商業秘密中的產品設計圖、工程設計圖,如果具有獨創性即可構成受著作權法保護的作品。同樣,受著作權法保護的作品中的產品設計、工程設計圖及其說明,如果具有實用性、秘密性、保密性,就可構成受反不正當競爭法保護的商業秘密。總之,在商業秘密享有著作權的情況下發生商業秘密權與著作權的重疊。 將享有著作權的作品中的著名標題、角色名稱等登記為企業的商號,也會發生兩權(商號權與著作權)在同一客體上的重疊。 工業產權與著作權在同一客體上的重疊狀況在某些情況下會變得更為復雜。例如,著作權人將自己的美術作品既申請商標注冊,又申請獲得外觀設計專利,則權利人就成為著作權、商標權、外觀設計專利權三種權利的主體,法律對權利人應當給予何種程度的保護問題會變得更加突出。如果同一客體上的著作權、商標權、外觀設計專利權分屬多個不同民事主體,包括著作權人將同一作品授權多個民事主體分別作為不同種類商品或服務的商標進行注冊,此時,各權利人之間的權利沖突或對抗亦會變得更加復雜。 二、工業產權與著作權重疊引出的法律問題 在同一知識產權客體上發生工業產權與著作權的重疊,有兩個法律問題值得深入討論。首先,當同一客體上的工業產權和著作權為同一民事主體所掌握時,權利人能否可以同時受到工業產權法和著作權法的多重保護。如果只能適用一種法律,應當依據哪種法律主張權利;如果能夠受到多重法律保護,法律依據何在?在同一侵權案件中,權利人可否同時主張多種權利?其次,當同一客體上的工業產權和著作權為不同民事主體分別掌握時,一方面,經著作權人許可在其作品上取得的工業產權,如將著作權人的美術作品經許可申請獲准商標注冊或申請取得外觀設計專利權,是否會影響著作權人作品的著作權保護;另一方面,對於未經許可將他人享有著作權的作品申請並獲得工業產權的,著作權人如何對抗已經生效並超過了法定異議期的工業產權。 工業產權與著作權競合情況下,權利人可否受多重法律保護問題在各國相關法律中的規定不盡相同。英美法往往力圖從法律的層次上尋求一條工業產權與著作權的分界線。例如美國版權法只保護可以同物品的實用方面區別開來單獨存在的繪畫、刻印或者雕塑特徵,將藝術成分同實用成分不可分的實用藝術作品排斥在版權法保護之外,由工業產權法去保護。英國1988年版權法第52條中有這樣的規定:經著作權人許可,將藝術作品用於工業產權的,其保護期為25年,而不再是作者終生加死後70年。該25年的保護期滿,以任何種類物品之方式復制這種作品、為製作種類物品而實施的任何行為以及實施與如此製作的物品相關的任何行為,都不侵犯該作品的版權。大陸法系的很多國家則傾向於對工業產權和著作權競合情況下的權利人實行多重保護。如德國著作權法第2條明確規定,本法保護實用藝術作品,著作權保護與外觀設計保護不相互排斥。法國1992年著作權法第112條也規定,本法保護實用藝術作品。西班牙1987年著作權法第3條則明文規定,作者的權利與「作品可能具有的工業產權」是「相容」的。 從運用法律武器充分保護權利人的合法權益角度來分析,當工業產權與著作權競合時權利人應當能夠得到多重法律保護。我國《民法通則》第5條規定:「公民、法人的合法權益受法律保護。任何組織和個人不得侵犯。」工業產權和著作權在知識產權范疇中是平行的權利,彼此不能吸收,因此也不允許禁止權利人在同一客體上既主張工業產權,又主張著作權。有效保護民事主體的合法民事權益,是我國民事法律制度的基本原則。在著作權與工業產權確實發生競合的情況下,如果不允許權利人在同一知識產權客體上既主張工業產權又主張著作權,則權利人的合法權益就得不到有效保護。例如:依照我國《反不正當競爭法 》第10條的有關規定,侵犯商業秘密的行為只有屬於:(1)採用盜竊等不正當手段獲取商業秘密;(2)惡意披露、使用商業秘密;(3)惡意獲得商業秘密的情況,商業秘密權利人才可依法尋求法律救濟,但如果商業秘密權人因個人行為不慎或管理上的疏漏致使商業秘密為他人所知,此時權利人的「合法民事權益」又如何得到法律保護呢?倘若允許商業秘密權人對可構成著作權法上的作品的商業秘密同時主張著作權,那麼他便可從著作權的角度對其合法權益進行保護。又如,依照我國《專利法》,一件外觀設計專利的法定保護期為10年,期限屆滿,即進入公有領域。如果這件外觀設計同時又屬於《著作權法》意義上的美術作品,那麼因為權利人將此申請獲得了專利而不能再對此主張著作權,這對權利人來講是極不公平的,法律對其權利的保護是不充分的,因為著作權的保護期遠遠長於外觀設計專利權的保護期。 我國知識產權法盡管沒有處理工業產權與著作權競合的明文規定,但從相關法律條款中可以得出相應結論。《商標法實施細則》第25條規定,「侵犯他人合法的在先權利進行注冊」,商標局將依法撤銷已注冊的商標。這里所講「他人合法的在先權利」,明顯包括他人在先享有的著作權。這表明,在同一客體上可以同時產生著作權和商標權,但前提是取得後一權利時不得侵犯他人在先權。《專利法》無侵犯他人在先權利申請的專利權將被撤銷的明文規定,但該法第5條有「對違反國家法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造,不授予專利權」的規定,「違反國家法律」中的「法律」應當包括《著作權法》中未經許可不得利用他人作品的規定,也就是說,專利權只要未與在先權對抗,即可受法律保護。通過上述分析可以看出,公民和法人在主張工業產權時,除遵守工業產權法外,同時也不得違反《著作權法》;在主張著作權時,除遵守著作權法外,還應不違反工業產權法,其中,沒有優先適用哪個法的問題。同理,一民事主體在同一客體上取得工業產權和著作權,只要符合法律規定,也沒有一權優於另一權、一權排斥另一權的問題。 民事主體在同一客體上發生著作權與工業產權的重疊,可以得到多重法律保護。但當其權利受到侵犯時,在同一案件中他只能根據具體案情,選擇對其有利的一種法律主張權利,不能既要求著作權法的救濟又要求工業產權法的救濟,否則就與保護民事主體合法權益、公平合理等原則相抵觸了。例如某甲將自己的美術設計作品申請獲准了外觀設計專利權,當他發現某乙未經許可擅自使用其外觀設計專利時,他要麼控告某乙侵犯其專利權,要麼控告侵犯其著作權,不能在同一訴訟中訴請某乙按專利侵權賠償後又按著作權侵權再次賠償。當然,某甲可以根據收集的證據情況、侵權人的侵權行為、專利法和著作權法在賠償數額上的區別等情況,選擇對其更有利的一法作為救濟依據。

③ 什麼是工業產權

工業產權一詞最早出現在法國1791年的專利法中,後來1883年簽訂了「保護工業產權巴黎公約」,確定了各成員國在制定工業產權法(包括專利法)是必須共同遵守的基本原則,並使工業產權這一概念獲得了國際上的公認。它包括的范圍比較廣保護的對象有發明專利、實用新型專利、外觀設計、商標、服務標記、廠商名稱、貨源標記活原產地 名稱、制止不正當競爭共九種。在內容方面,大體上可歸納為: 工業產權=專利權+商標權
另外,工業產權的工業一詞,應當從廣義上來理解,上述的『巴黎公約』規定,它適用於工業、商業、農業、采 掘業及一切製成品和天然品,實際上適用於各個產業部門,當然也包括了學校。
工業產權又稱「工業所有權」。國際通用的法律術語。發明專利、實用新型、外觀設計、商標的所有權的統稱。有些國家的法律和國際條約還將服務標記、廠商名稱、產地標記和原產地名稱以及制止不正當競爭(最常見的是以專利為依據的專利權)的權利包括在內。此權利不僅適用於工業本身,也適用於商業、農業、礦業、採掘業以及一切製成品或天然品,如酒類、穀物、煙葉、水果、牲畜、礦產品、礦泉水、花卉和麵粉等。它是一種「獨占權」,具有嚴格的地域性和時間性,即根據一國法律取得的權利,只能於一定期限內在該國境內有效。如要在別國境內得到承認和保護,必須通過該國的法律程序才能實現。為了鞏固工業產權的權利和維護獨占權的利益,國家可用商標法來規定工業產品及其他任何商品的登記

④ 工業產權與著作權是怎樣的關系

在同一客體上產生的著作權和商標權,可以為同一民事主體享有,亦可專由不同民事主體屬分別享有。當兩種權利為同一民事主體享有時會引發這樣一個法律問題:這一客體是否受《著作權法》和《商標法》雙重保護?有學者主張,同一文字或者圖案只能受一種法律保護,著作權先於商標權產生,兩權又同屬知識產權的范疇,所以一旦該客體經商標局審查核准注冊為商標後,其著作權即不復存在。也有學者主張,兩權雖有重疊,但彼此在本質上獨立,誰也無法吸收另一方。當同一客體上的著作權與商標權分屬不同民事主體時,就勢必形成權利的沖突或對抗,《武松打虎圖》一案的復雜情節便是典型。

⑤ 工業產權與知識產權有何區別

知識產權(從現在起,我們將採用知識產權一詞的縮略語"IP")是一個法律術語,它是指工業產權和版權以及相關權。工業產權包括專利、商標、工業品外觀設計以及地理標志的保護。工業產權還包括實用新型、商業包裝和集成電路圖的布圖設計或拓撲圖的保護,在存在此種保護的條件下,還包括反不公平競爭的保護,其中包括/或對未披露信息/商業秘密的保護。IP實際上是一種產權或資產;盡管它象知識那樣是無形的,但卻與有形資產或不動產具有完全相同(或更高)的價值。由於技術和創造性作品在現代經濟中的重要性與日俱增,IP資產的價值業已升值。IP包含了新的設想、獨創性的表現形式、具有顯著性的名稱和使產品與眾不同和富有價值的外觀。IP的交易(或"被許可")往往是以其本身的權利來進行,而不是以某一基本產品或服務的價值來進行交易;一般是通過從一個權利人向另一權利人讓與專利或其他IP使用許可的方式進行。
對為什麼IP之於電子商務是重要的以及為什麼電子商務對於IP又是重要的這一問題的答案有若干理由。電子商務往往涉及到銷售以IP及其使用許可為基礎的產品和服務,這一點要比其他商業系統更為突出。音樂、影片、照片、軟體、外觀設計、培訓單元、系統等等都可以通過電子商務進行交易。在這種情況下,IP乃是交易過程中主要的價值成分。IP之所以重要是因為在網際網路上進行交易的有價值的東西必須通過使用技術安全系統和知識產權法律加以保護,否則它們將會被偷盜或剽竊,那樣會使整個電子商務行業毀於一旦。

此外,IP與電子商務工作的產生息息相關。使網際網路運作的各種系統、軟體、網路、設計、晶元、路由器和開關、用戶界面等等都是IP的形式並往往受到知識產權的保護。商標是電子商務企業的基本組成部分,因為作為網基商業基本組成部分的品牌、客戶認可和信譽均受商標法和不公平競爭法的保護。

電子商務企業和與網際網路相關的企業是以產品或專利使用許可為基礎的。這是由於創造一種產品需要如此之多的不同技術,所以公司往往把一些產品部件的開發外包出去,或者通過使用許可安排分享技術。如果每家公司非要單獨開發和生產每件產品的所有技術成分,高技術產品的開發又將談何容易。電子商務經濟要仰仗各公司進行協作,通過使用許可授權分擔業務的機遇和風險。許多這樣的公司都屬於中小型企業。

最後,IP通常對於電子商務具有很大價值;因此,是否對你的IP進行保護,將影響到對你電子商務企業的評估。許多電子商務公司都象其他技術公司那樣擁有提高企業價值的專利組合和商標。

⑥ 工業產權法與知識產權法區別

工業產權法以專利法、商標法為主幹,反不正當法、合同法等法律中調整工業產權法律關系的規范以及有關行政法規、規章,最高人民法院以司法解釋形式發布的有關規范性文件等,都是工業產權法的組成部分。我國已相繼頒布和實施了<中華人民共和國商標法>、<中華人民共和國商標法實施條例>、<中華人民共和國專利法>、<中華人民共和國專利法實施細則>等法律、法規。知識產權法是指因調整知識產權的歸屬、行使、管理和保護等活動中產生的社會關系的法律規范的總稱。知識產權法的綜合性和技術性特徵十分明顯,在知識產權法中,既有私法規范,也有公法規范;既有實體法規范,也有程序法規范。但從法律部門的歸屬上講,知識產權法仍屬於民法,是民法的特別法。民法的基本原則、制度和法律規范大多適用於知識產權,並且知識產權法中的公法規范和程序法規范都是為確認和保護知識產權這一私權服務的,不佔主導地位。

⑦ 工業產權屬於知識產權嗎工業產權的特徵是什麼

工業產權是指人們依法對應用於商品生產和流通中的創造發明和顯著標記等智版力成果,在一定地權區和期限內享有的專有權。在我國,工業產權包括:商標專用權;專利權。工業產權是一種無形財產權。(同有形財產權相比)工業產權具有以下法律特徵:專用性(獨占性、壟斷性);地域性知識產權又稱為智慧財產權,是指人們對其智力勞動成果所享有的民事權利(即對智力勞動成果所享有的佔有使用、處分和收益的權利)。根據世界知識產權組織公約第二條規定,「知識產權」包括下列各項有關權利:文學、藝術和科學作品;表演藝術家的表演以及唱片和廣播節目;人類一切活動領域的發明;科學發現;工業品外觀設計;商標、服務標記以及商業名稱和標志;制止不正當競爭;在工業、科學、文學藝術領域內由於智力創造活動而產生的一切其他權利。

⑧ 知識產權和工業產權有什麼區別

1、側重點不同

工業產權是指人們依法對應用於商品生產和流通中的創造發明和顯著標記等智力成果,在一定地區和期限內享有的專有權。

知識產權,也稱其為「知識所屬權」,指「權利人對其智力勞動所創作的成果和經營活動中的標記、信譽所依法享有的專有權利」,一般只在有限時間內有效。

2、作用不同

知識產權是關於人類在社會實踐中創造的智力勞動成果的專有權利。隨著科技的發展,為了更好保護產權人的利益,知識產權制度應運而生並不斷完善。

工業產權是國家賦予專利權人和商標專用權人,在有效期內對其專利和商標享有的獨占、使用、收益和處分的權利。未經權利人許可(特定情形下,行政部門的強制許可),任何第三人皆不得使用,否則,即構成侵權。

3、包含項目不同

工業產權包括發明、實用新型、外觀設計、商標、服務標記、廠商名稱、貨源標記、原產地名稱以及制止不正當競爭的權利,我國,工業產權主要是指商標專用權和專利權。國際通用的法律術語。發明專利、實用新型、外觀設計、商標的所有權的統稱。

各種智力創造比如發明、外觀設計、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識產權。

⑨ 工業產權指什麼

工業產權抄又稱工業所有權是指襲人們依法對應用於商品生產和流通中的創造發明和顯著標記等智力成果,在一定地區和期限內享有的專有權。
工業產權是國家賦予專利權人和商標專用權人,在有效期內對其專利和商標享有的獨占、使用、收益和處分的權利,因此工業產權具有專用性;
一個國家法律所確認和保護的工業產權,只在該國范圍內有效,對其他國家不發生效力,即不具有域外效力,所以工業產權具有地域性;

工業產權的保護是有一定期限的,這也就是工業產權的有效期。法律規定的期限屆滿,工業產權的專有權即告終止,權利人即喪失其專有權,所以工業產權具有時間性;
工業產權包括專利、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱、制止不正當競爭,以及植物新品種權和集成電路布圖設計專有權等。

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