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申請國高新需要專利和軟體著作權嗎

發布時間:2020-12-23 23:25:59

㈠ 高新技術企業認定中軟體著作權需要幾項

按照高新技術企業認定的要求,只要擁有6個軟著即可。很多企業認為有了6個軟著就能確保萬無一失。其實不然,想要獲得高分並不簡單,經常會出現數量偏少、質量偏低的情況。
例如:某企業有6項軟著,但是實際使用過的是4項,這必然是要扣分的;還有就是企業軟著數量足夠,但是有2個軟著在技術上基本相同,在評分認定時會被當做一項,這也會導致扣分。軟著也是其科技成果轉化能力的體現之一,
所以企業在申報高企時也需要格外注意:一是數量必須滿足;二是軟著其包含的科技成果要具有價值,擁有充足的證明材料。
所以,企業在申報高企之前,一定要重視其軟著的布局與管理,不僅在數量上要滿足申報條件,在使用與技術方面也要多加關注,以免出現上述扣分的情況。
企業在這方面失分的主要原因是:材料的完整性問題;材料質量問題。所以想要申報高企的企業一定要注意,除了提升研發管理水平以外,還需要做好這幾點:對每一項評分項目都要有充足的證明材料,確保管理水平材料的完整性;整合搜集到的材料,不斷完善與豐富,確保材料的質量過關;最後關鍵的一點是保證管理水平與其他材料邏輯的一致性。
所以,企業要想在軟著上拿到高分,不僅僅要滿足規定的6個軟著,更應該盡可能多登記,6個以上是比較保險的。同時也要保持各個軟著擁有不同性。這樣即便有扣分問題也不會導致分數過低。

㈡ 軟體著作權和專利有什麼區別

1.定義不同:軟體著作權是指軟體的開發者或者其他權利人依據有關著作權法律的規定,對於軟體作品所享有的各項專有權利。專利是由政府機關或者代表若干國家的區域性組織根據申請而頒發的一種文件,獲得專利的發明創造在一般情況下他人只有經專利權人許可才能予以實施。

2.法律依據不同:軟體著作權保護主要依據《著作權法》和《計算機軟體保護條例》,專利的保護主要依據《專利法》、《中華人民共和國知識產權法》。

3.申請方式不同:軟體著作權寫完就自然受到保護,不需要經過審核,提交材料符合規范就可以獲得。專利需要經過形式審查和實際審查,要滿足新穎性、創造性、實用性等諸多要求,才能夠受到保護。

4.簡易程度不同:軟體著作權獲權簡單,維權簡單,保護力度弱,產生的效益通常是收取授權費用。專利獲權困難,維權復雜,保護力度強,產生的效益大而且持久。

㈢ 先申請了軟體著作權是否還能申請專利

可以申請,軟體著作權和申請專利不沖突。

軟體著作權與專利權的含義區別:軟體作品完成後,不論是否進行計算機軟體著作權登記,著作權就依法產生了。為了取得明確的證據,防止日後的糾紛,可以申請軟體著作權登記。專利權需要申請才能授予。

計算機程序具有作品性質,它的代碼表達就受到著作權法的保護。著作權並不保護「構想」本身,只保護「形式」。

發明專利申請

1、涉及自動化技術處理過程的發明專利申請。

2、涉及計算機內部運行性能改進的發明專利申請。

3、涉及測量或測計算機程序試過程的發明專利申請等。這些程序與有關產品設備、計算機或測量裝置等結合在一起形成完整的技術方案,是可予授予專利權的。

計算機程序要獨立完成,獨創性,只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。而專利權只授予先申請人,要求新穎性,創造性等。


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專利有以下的種類

1、發明專利

發明專利包括有一定形狀和結構的固體、液體、氣體之類的物品。所發明專利並不要求它是經過實踐證明可以直接應用於工業生產的技術成果,它可以是一項解決技術問題的方案或是一種構思,具有在工業上應用的可能性,但這也不能將這種技術方案或構思與單純地提出課題、設想相混同,因單純地課題、設想不具備工業上應用地可能性。

2、實用新型專利

適於實用的新的技術方案。同發明一樣,實用新型保護的也是一個技術方案。但實用新型專利保護的范圍較窄,它只保護有一定形狀或結構的新產品,不保護方法以及沒有固定形狀的物質。實用新型的技術方案更注重實用性,其技術水平較發明而言,要低一些,多數國家實用新型專利保護的都是比較簡單的、改進性的技術發明,可以稱為「小發明」。

3、外觀設計專利

我國《專利法》第二條第四款對外觀設計的定義是:「外觀設計是指對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。」

並在《專利法》第二十三條對其授權條件進行了規定,「授予專利權的外觀設計,應當不屬於現有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在申請日以後公告的專利文件中。」,相對於以前的專利法,最新修改的專利法對外觀設計的要求提高了。

參考資料來源:網路-申請專利

㈣ 申請高新需要幾個專利軟體著作權可以嗎。

申請高新需要近三年授權的1個發明專利或者是6個實用新型專利或外觀設計專利。軟體著作權是可以的,也是需要6個以上哦!

㈤ 高新企業更名,軟體著作權證、外觀專利是否需要辦理更名

對,需要辦理更名的,變更的資料如下:
著錄項目變更證明材料是指:
1、申請人或者專利權人因權利歸屬糾紛發生權利轉移以及發明人因資格糾紛發生變更的,如果糾紛是通過協商解決的,應當提交全體當事人簽名或蓋章的權利轉移協議書;如果糾紛是由人民法院判決確定的,應當提交發生法律效力的人民法院的判決書,專利局收到判決書後,應當通知其他當事人,查詢是否提起上訴,在指定的期限(兩個月)內未答復或明確未上訴的,判決書發生法律效力;提起上訴的,當事人應當出具上訴受理通知書,原人民法院判決書不發生法律效力。
如果糾紛是由地方知識產權局(或相應職能部門)調處決定的,專利局收到調處決定後,應當通知其他當事人,查詢是否向法院提起訴訟;在指定期限(兩個月)內未答復或明確未起訴的,調處決定發生法律效力;提起訴訟的,當事人應出具法院受理通知書,原調處決定不發生法律效力。
2、專利申請人或專利權人因權利的轉讓或贈予發生權利轉移,要求變更專利申請人或專利權人的,必須提交轉讓或贈予合同的原件或經公證的復印件;該合同是由法人訂立的,必須由法定代表人或者授權的人在合同上簽名或蓋章,並加蓋法人的公章或者合同專用章;必要時須提交公證文件。公民訂立合同的,由本人簽名或者蓋章;必要時須提交公證文件。有多個專利申請人或專利權人的,應提交全體權利人同意轉讓或贈予的證明材料。
涉及境外居民或法人的專利申請權或專利權的轉讓,應當符合下列規定:
(1)轉讓方、受讓方均屬境外居民或法人的,必須向專利局提交雙方簽章的轉讓合同文本原件或經公證的復印件;
(2)轉讓方屬於中國大陸的法人或個人,受讓方屬於境外居民或法人的,必須出具國務院對外經濟貿易主管部門會同國務院科學技術行政部門批准同意轉讓的批件,以及轉讓方和受讓方雙方簽章訂立的轉讓合同文本原件或經公證的轉讓合同文本復印件;
(3)轉讓方屬於境外居民或法人,受讓方屬於中國大陸法人或個人的,必須向專利局出具雙方簽章的經公證的轉讓合同文本原件;
(4)上述專利申請權或專利權轉讓的著錄項目變更手續,必須由轉讓方的申請人或專利權人或者其委託的專利代理機構辦理。
上述(1)-(3)中的境外居民或法人是指在中國大陸沒有經常居所或營業所的外國人、外國企業,港、澳地區及台灣的居民或法人;在中國大陸有經常居所或營業所的,可按中國居民或法人專利申請權和專利權轉讓的規定辦理。
3、申請人或者專利權人為法人的,因其合並、重組、分立、撤銷、破產或改制而引起的著錄項目變更必須出具具有法律效力的文件。
4、申請人或者專利權人因死亡而發生繼承的,應當提交公證機關簽發的當事人是惟一合法繼承人或者當事人已包括全部法定繼承人的證明文件。除另有明文規定外,共同繼承人應當共同繼承專利申請權或者專利權。

㈥ 申請軟體專利,還有必要申請軟體著作權嗎

1、申請軟體專利後是可以申請軟體著作權的,此兩者不沖突,可以多方面進行回保護。

2、軟體著作權和答專利權的區別:
(1)當軟體作品完成後,不論是否進行著作權登記,著作權依法產生,但是大家通常為了取得明確的證據,防止發生糾紛,申請軟體著作權登記進行保護。著作權保護期限為50年,申請登記時間順利的話兩個月即可完成。
(2)專利權分為發明專利、實用新型專利、外觀專利,只要比原有產品或技術更具備有新穎性、創造性和實用性就可以提交申請專利。必須進行申請,且國家知識產權局專利局審核授權後才可稱為專利,但是專利審查授權時間較長,實用新型和外觀專利授權時間通常為6-8個月,發明專利授權一般需要2-3年。
3、因為專利授權時間較長,可以先申請版權登記進行保護。但在發現侵權時,專利的保護力度和賠償力度大於著作權,所以不管是否進行著作權登記,專利申請都不可缺少。

㈦ 你好,我們是一家軟體類的企業,沒有專利,有六個軟體著作權可以申報國家級高新技術企業嗎

現有的著作權是2010-2012年之間取得的吧?要是的話,就可以申報國高新的。著作權要是今年取得的,或者是2010年之前取得的就不能申報。或者說申報成功的概率就小一點。
不需要環保證明和質量證明的。

㈧ 申請軟體著作權和軟體專利有什麼區別

第一:依據的法律不同軟體的著作權保護依據《著作權法》和《計算機軟體保護條例》。軟體的專利保護依據《專利法》,具體審查標准參見國家知識產權局專利《審查指南》第二部分第九章「涉及計算機程序的發明專利申請審查若干問題」。第二:保護原則不同軟體著作權是在軟體創作完成後自動產生的,也是自願進行軟體著作權登記,登記的目的是體現公證的效力,主要用於聲明著作權權屬,同時使後續維權時的證據力度更大。軟體專利則必須向專利局提出申請才能獲得保護,因此必須要積極申請,且專利制度也是以「用公開換保護」為原則。第三:保護客體不同軟體著作權申請提交的資料是源代碼及用戶操作手冊,所以軟體著作權保護的是表現形式,不保護思想。這樣就有可能出現競爭對手將你的軟體進行研究,然後改變編程語言,達到的結果是一樣的,但由於代碼不相同,所以不侵犯著作權。軟體專利則不同,在申請時描述的是軟體的設計構思(注意一定要以技術方案的形式表現,或者最好能夠結合硬體來表現),包含了軟體流程圖的內容,而不是主要說明採用哪種程序語言實現。一旦獲權後,他人只要採用了軟體專利的設計構思或方案,就可能構成侵權。第四:申請通過率不同軟體著作權實行的是登記制,一般不需要經過實質審查,只要形式審查時提交的材料符合要求,並且不違反《著作權法》的規定即可獲權,登記通過率極高。軟體專利需要經過形式審查和實際審查。形式審查主要是審核專利材料是否符合申請要求,形式審查通過後就會公開,再進入實質審查,審核該專利是否符合《專利法》的要求,並且要滿足新穎性,創造性,實用性等諸多要求。一般純軟體型的專利不易獲權,通過軟硬體結合的方式會提高其授權率,但總得來說通過率依然不高。第五:保護期限和維護費用不同公民的作品,其法律規定的相關著作權保護期為作者有生之年加死亡後50年;法人及其它組織的作品,其法律規定的相關著作權的保護期為50年。費用方面只會繳納前期的申請費,後續不會有維護的費用。一般來說軟體專利只能申請發明專利,保護期限從申請日起算20年。而發明專利每年都需要繳納年費,過期不繳納即視為放棄專利權。第六:優缺點不同軟體著作權可以不用公開就受到保護,並且能夠讓創作者快速地獲得著作權保護,普通登記一般4個月左右授權,採用加急申請軟體著作權最快能一個工作日授權。能夠讓著作權人快速搶占市場,拿到政府相應的資助。

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