❶ 國家知識產權局給我下發的商標證書對方不服是屬於行政官司還是民事訴訟官司
對方不服可以對你商標提出駁回,你可以自收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審。
❷ 起訴國家知識產權局要交多少訴訟費
你好:依據《訴訟費用交納辦法》(三)知識產權民事案件,沒有爭議金額或者價專額的,每件交納屬500元至1000元;有爭議金額或者價額的,按照財產案件的標准交納。
(一)財產案件根據訴訟請求的金額或者價額,按照下列比例分段累計交納:
1.不超過1萬元的,每件交納50元;
2.超過1萬元至10萬元的部分,按照2.5%交納;
3.超過10萬元至20萬元的部分,按照2%交納;
4.超過20萬元至50萬元的部分,按照1.5%交納;
5.超過50萬元至100萬元的部分,按照1%交納;
6.超過100萬元至200萬元的部分,按照0.9%交納;
7.超過200萬元至500萬元的部分,按照0.8%交納;
8.超過500萬元至1000萬元的部分,按照0.7%交納;
9.超過1000萬元至2000萬元的部分,按照0.6%交納;
10.超過2000萬元的部分,按照0.5%交納。
❸ 格力起訴國家知識產權局,格力為什麼這么做
隨著我們社會經濟的不斷發展,現在各個領域對於知識產權的保護也是越來越重視。知識產權就是經濟利益的代名詞。畢竟,在經濟不斷發展的情況下,你沒有知識產權什麼也做不了。
如果我們對於知識產權,有了這樣簡單的認識,就能理解格力起訴國家知識產權局的目地了。可以說為了“格力色界”這個商標,格力公司不得不這樣做。
三、對於製造手機格力一直沒有放棄格力公司早在2015年就已經殺入了手機市場,對於手機市場的蛋糕格力公司也想分一杯羹。但是5年後的今天,格力手機的情況依然還是很慘淡的。
但是,董明珠在9月份還提及不會放棄對於手機領域的追逐。在這樣的情況下,格力為了獲得“格力色界”這個為手機品牌准備的商標,也是勢在必得的事。
各位,對於為了獲得商標格力起訴國家知識產權局這件事,您有什麼不同看法,可以在評論區暢所欲言。
❹ 京東阿里為「雙十一」商標起訴國家知識產權局,你站誰
主要是國家知識產權局對“雙十一”這個商標的爭議進行最後判決,但判決結果讓這兩家企業都不認同,所以共同起訴了產權局。京東認為雙十一已經成為了公共的文化,“雙十一”這個商標不能只屬於阿里巴巴一家公司,而阿里巴巴認為雙十一是阿里獨創,應該獲得商標權,知識產權局最後保留了阿里在雙十一的廣告領域的商標權益,但其他項的權益被取消,但這個結果出來後,京東,阿里雙方都不服從判決,所以一起起訴了國家產權局,要求復審。
京東公司的法律代表反復說明。“雙十一”是一個社會大眾對購物節的習慣性表達,而且在各個領域都有使用,應該屬於公共詞語范圍,不應該被注冊成獨立的商標。而阿里巴巴卻反駁,認為雙十一是阿里最早使用在電子商務領域,也是阿里最早申請商標,阿里投入了巨額的營銷費用,“雙十一”應該成為阿里獨立的商標。
❺ 對國家知識產權局不予受理的決定不服的,能直接起訴嗎
您好,
可以直接提起行政訴訟。
目前我國法律規定的行政復議前置有:
1、公民、法人或其他組織認為行政機關的具體行政行為侵犯其已經依法取得的土地、礦藏、水流、森林、山嶺、草原、荒地、灘塗、海域等自然資源的所有權或者使用權的,應當先申請行政復議;對行政復議決定不服的,可以依法向人民法院提起行政訴訟」。
2、納稅人、扣繳義務人、納稅擔保人同稅務機關在納稅上發生爭議時,必須先依照稅務機關的納稅決定繳納或者解繳稅款及滯納金或者提供相應的擔保,然後可以依法申請行政復議。
3、被審計單位對審計決定不服的,應當在收到審計決定之日起15日內先向上一級審計機關申請復議,不能直接向人民法院起訴,這就是審計行政復議前置的規定。
4、專利復審委員會復審前置。
5、反壟斷
6、 對價格違法的處罰
❻ 格力起訴國家知識產權局,格力為何這么做
在很久之前我們國人的產權意識是很淡薄的,經常出現自己的成果被別人竊取,自己想要用的時候還需要花錢來買這種事情。在國家的宣傳下,我國的公民和企業對知識產權的意識都有所提升,開始積極的保護自己的權益。曾經有很多的科技獎的獲得者就是因為沒有申請專利,自己獲獎的項目都被別的企業注冊。格力起訴國家知識產權局的原因不是專利的事情,而是商標的事情,原因是格力公司在2017年申請格力色界商標,但該商標隨後被國家知識產權局宣告無效。接下來,我們一起來看一看格力起訴國家知識產權局的三個原因。
三、格力這種行為是一種保護性商標注冊格力色界就是格力手機的商標。格力公司在格力手機上市之前就開始注冊這個商標,是為了保護這個商標不在手機上市之前被別的公司所注冊。這是一種保護自己商標的行為,所以格力公司還要爭取這個商標。
❼ 專利起訴國家知識產權局一案有可能勝訴嗎
行政訴訟是可以勝訴的。專利申請人對國務院行政部門駁回決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內專利復審委請求復審;專利申請人對專利復審委決定不服的,可以自收到通知之日起3個月內人民法院起訴。
❽ 如何處理專利權在不同法院起訴 國家知識產權局
自主知識產權與專利什麼是專利專利是專利法中最基本的概念。
社會上對它的認識一般有三種含義:一是指專利權;二是指受到專利權保護的發明創造;三是指專利文獻。例如:我有三項專利,就是指有三項專利權;這項產品包括三項專利,就是指這項產品使用了三項受到專利權保護的發明創造(專利技術或外觀設計);我要去查專利,就是指去查閱專利文獻。
專利法中所說的專利主要是指專利權。所謂專利權就是由國家知識產權主管機關依據專利法授予申請人的一種實施其發明創造的專有權。一項發明創造完成以後,往往會產生各種復雜的社會關系,其中最主要的就是發明創造應當歸誰所有和權利的范圍以及如何利用的問題。沒有受到專利保護的發明創造難以解決這些問題,其內容泄露以後任何人都可以利用這項發明創造。
發明創造被授予專利權以後,專利法保護專利權不受侵犯,任何人要實施專利,除法律另有規定的以外,必須得到專利權人的許可,並按雙方協議支付使用費,否則就是侵權。
專利權人有權要求侵權者停止侵權行為,專利權人因專利權受到侵犯而經濟上受到損失的,還可以要求侵權者賠償。如果對方拒絕這些要求,專利權人有權請求管理專利工作的部門處理或向人民法院起訴。專利權是一種知識產權,它與有形財產權不同,具有時間性和地域性限制。
專利權只在一定期限內有效,期限屆滿後專利權就不再存在,它所保護的發明創造就成為全社會的共同財富,任何人都可以自由利用。專利權的有效期是由專利法規定的。專利權的地域性限制是指一個國家授予的專利權,只在授予國的法律有效管轄范圍內有效,對其他國家沒有任何法律約束力。
每個國家所授予的專利權,其效力是互相獨立的。專利權並不是伴隨發明創造的完成而自動產生的,需要申請人按照專利法規定的程序和手續向國家知識產權局專利局提出申請,經國家知識產權局專利局審查,認為符合專利法規定的申請才能授予專利權。如果申請人不向國家知識產權局專利局提出申請,無論發明創造如何重要,如何有經濟效益都不能授予專利權。取得專利權的發明創造必須將發明內容在權利要求書、說明書或圖片、照片中充分公開,因為在把無形的發明創造變成專利權這種權利時,要靠權利要求書或圖片、照片來劃定保護范圍,而這些公開的內容是支持權利存在的惟一依據。記載發明創造內容的說明書、權利要求書或者圖片、照片就是專利文獻中最重要的部分。
專利在國際上通常指發明專利。我國專利法除發明專利以外,還規定有實用新型和外觀設計專利,並規定發明專利批准以後有效期為從申請日起算20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為從申請日起算10年。什麼是知識產權知識產權是指公民、法人或者其他組織在科學技術方面或文化藝術方面,對創造性的勞動所完成的智力成果依法享有的專有權利。
這個定義包括三點意思:
(1)知識產權的客體是人的智力成果,有人稱為精神的(智慧的)產出物。這種產出物(智力成果)也屬於一種無形財產或無體財產,但是它與那種屬於物理的產物的無體財產(如電氣)、與那種屬於權利的無形財產(如抵押權、商標權)不同,它是人的智力活動(大腦的活動)的直接產物。這種智力成果又不僅是思想,而是思想的表現。但它又與思想的載體不同。
(2)權利主體對智力成果為獨占的排他的利用,在這一點,有似於物權中的所有權,所以過去將之歸入財產權。
(3)權利人從知識產權取得的利益既有經濟性質的,也有非經濟性的。這兩方面結合在一起,不可分。因此,知識產權既與人格權親屬權(其利益主要是非經濟的)不同,也與財產權(其利益主要是經濟的)不同。
知識產權包括:工業產權和版權(在我國稱為著作權)兩部分。專利只是知識產權的一個類型,知識產權的范圍遠遠大於專利。自主知識產權主要的意義在於創新和保護。
❾ 如何看待格力起訴國家知識產權局這件事
在很久之前我們國人的產權意識是很淡薄的,經常出現自己的成果被別人竊取,自己想要用的時候還需要花錢來買這種事情。商標也是特別重要的東西,曾經有一個很有名氣的節目叫做《非誠勿擾》,但是因為有一個婚姻介紹所也是注冊了《非誠勿擾》的商標,所以兩家就對簿公堂,為了爭取《非誠勿擾》的商標大打出手。格力起訴國家知識產權局也是為了防止到時候被其它公司注冊自己要注冊的“格力色界”的商標,保證自己的權益不受到傷害。接下來,我們一起來分析一下格力起訴國家知識產權局這件事情。
三、格力起訴國家知識產權局,是為了之後不受到糾紛“格力色界”的商標和格力公司的這個品牌是特別相近的。如果不認真的去追究一下,相信很多人看到了“格力色界”的商標就會以為是格力公司的商標。所以,格力需要將“格力色界”的商標注冊下,以免以後會有糾紛。
❿ 我該起訴國家知識產權局嗎
自主知識產權與專利 什麼是專利 專利是專利法中最基本的概念。社會上對它的認識一般有三種含義:一是指專利權;二是指受到專利權保護的發明創造;三是指專利文獻。例如:我有三項專利,就是指有三項專利權;這項產品包括三項專利,就是指這項產品使用了三項受到專利權保護的發明創造(專利技術或外觀設計);我要去查專利,就是指去查閱專利文獻。專利法中所說的專利主要是指專利權。 所謂專利權就是由國家知識產權主管機關依據專利法授予申請人的一種實施其發明創造的專有權。一項發明創造完成以後,往往會產生各種復雜的社會關系,其中最主要的就是發明創造應當歸誰所有和權利的范圍以及如何利用的問題。 沒有受到專利保護的發明創造難以解決這些問題,其內容泄露以後任何人都可以利用這項發明創造。發明創造被授予專利權以後,專利法保護專利權不受侵犯,任何人要實施專利,除法律另有規定的以外,必須得到專利權人的許可,並按雙方協議支付使用費,否則就是侵權。專利權人有權要求侵權者停止侵權行為,專利權人因專利權受到侵犯而經濟上受到損失的,還可以要求侵權者賠償。如果對 方拒絕這些要求,專利權人有權請求管理專利工作的部門處理或向人民法院起訴。 專利權是一種知識產權,它與有形財產權不同,具有時間性和地域性限制。專利權只在一定期限內有效,期限屆滿後專利權就不再存在,它所保護的發明創造就成為全社會的共同財富,任何人都可以自由利用。專利權的有效期是由專利法規定的。 專利權的地域性限制是指一個國家授予的專利權,只在授予國的法律有效管轄范圍內有效,對其他國家沒有任何法律約束力。每個國家所授予的專利權,其效力是互相獨立的。 專利權並不是伴隨發明創造的完成而自動產生的,需要申請人按照專利法規定的程序和手續向國家知識產權局專利局提出申請,經國家知識產權局專利局審查,認為符合專利法規定的申請才能授予專利權。如果申請人不向國家知識產權局專利局提出申請,無論發明創造如何重要,如何有經濟效益都不能授予專利權。取得專利權的發明創造必須將發明內容在權利要求書、說明書或圖片、照片中充分公開,因為在把無形的發明創造變成專利權這種權利時,要靠權利要求書或圖片、照片來劃定保護范圍,而這些公開的內容是支持權利存在的惟一依據。記載發明創造內容的說明書、權利要求書或者圖片、照片就是專利文獻中最重要的部分。 專利在國際上通常指發明專利。我國專利法除發明專利以外,還規定有實用新型和外觀設計專利,並規定發明專利批准以後有效期為從申請日起算20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為從申請日起算10年。 什麼是知識產權 知識產權是指公民、法人或者其他組織在科學技術方面或文化藝術方面,對創造性的勞動所完成的智力成果依法享有的專有權利。這個定義包括三點意思:(1)知識產權的客體是人的智力成果,有人稱為精神的(智慧的)產出物。這種產出物(智力成果)也屬於一種無形財產或無體財產,但是它與那種屬於物理的產物的無體財產(如電氣)、與那種屬於權利的無形財產(如抵押權、商標權)不同,它是人的智力活動(大腦的活動)的直接產物。這種智力成果又不僅是思想,而是思想的表現。但它又與思想的載體不同。 (2)權利主體對智力成果為獨占的排他的利用,在這一點,有似於物權中的所有權,所以過去將之歸入財產權。 (3)權利人從知識產權取得的利益既有經濟性質的,也有非經濟性的。這兩方面結合在一起,不可分。因此,知識產權既與人格權親屬權(其利益主要是非經濟的)不同,也與財產權(其利益主要是經濟的)不同。 知識產權包括:工業產權和版權(在我國稱為著作權)兩部分。 專利只是知識產權的一個類型,知識產權的范圍遠遠大於專利。自主知識產權主要的意義在於創新和保護。