兩者區別主要體現在保護對象、保護條件、產生程序和適用領域不同。
② 自己寫的軟體想保護,是申請專利還是著作權
軟體代碼本身可以申請著作權
軟體中創新的技術方案,如新的演算法,可以申請發明專利
③ 該申請專利還是保護版權
你是一種方法,軟體只是實現這種方法的一個載體.為了保護周全,你應該申請專利.
問題版補充權:關鍵是如果是軟體類的 那就是歸版權局管 不歸專利局
這誰說的.漢字編碼方法本身是不能申請專利,比如五筆字編碼程序.但是他結合到具體,比如通過鍵盤上那些按鍵來實現,那這就可以申請了.
④ 申請外觀專利好還是申請版權好高手們請進!!!
外觀專利與版權的區別:
外觀專利保護的內容要分類別的,但版權如果並未固定在某一具體產品上,他的保護范圍可能囊括所的有產品和使用方式;
外觀專利可以較早的取得專利的申請號,但版權的登記號只能在取得登記證書後方可取得;
外觀適於所有產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適用工業應用的新設計。但版權可適用於文字作品(廣告語,企業的宣傳資料,VI手冊,品牌故事,內部期刊,產品說明書,各種書籍等文字作品);美術作品(包裝袋,卡通圖片,企業文字、圖形標識等);工程圖紙、工業模型等上述作品。
保護力度:
外觀專利權保護時限是10年,版權保護的時限是50年,從維權方面來說,外觀專利較強。
維持費用:
外觀專利需要繳納申請費、授權登記費,授權之後每年還要繳納年費,直到專利無權之日止;申請版權只需要前期繳納登記費。
需要注意的是,專利法和著作權法屬於不同的法律體系,針對一個產品包裝可能同時存在兩個權利人,一旦發生權利糾紛,可能會花費更多的費用,為防止發生權利糾紛,可以考慮同時申請外觀專利和版權。
具體情況根據你的產品規劃和市場投入時間綜合考慮吧。若有疑問可以給我發送消息繼續為你解答。
⑤ 計算機軟體能申請專利嗎 專利與著作權的差別
可以,
用《著作權法》保護計算機軟體基本成為通例。我國《著作權法》第三條直接將計算機軟體作為作品的一個類型加以保護,即用軟體著作權加以保護。但是,軟體著作權保護軟體也有一定的缺陷,軟體著作權保護的是作品的表達形式,而不保護思想內容。由於軟體著作權保護范圍的限定,使其對某些作品的保護顯得非常的蒼白,例如一款新開發的軟體,他的重點在於實現方法,而其他工程師學習後掌握了他的實現方法,用其他語言來重新編寫一個類似的軟體,由於軟體著作權不保護方法,所以該做法並不構成侵權,所以軟體著作權的保護范圍有限,不能很好地保護該軟體。
軟體專利權則不同,《專利審查指南》中第二部分第九章專門就「關於涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定」進行了詳細描述,軟體專利申請保護的是軟體的構思,要有完整的技術方案,軟體底層包括的主要模塊和各個模塊之間的相互交互過程,採用何種語言以什麼具體的語句實現,軟體專利並不說明。授權以後,他人採用該構思,就可能構成侵權。因此,軟體專利的保護力度就比軟體著作權的保護力度大的多。另外,申請軟體專利還要注意,申請專利的軟體構思不能是「智力活動的規則與方法」。
軟體專利權和軟體著作權是兩種知識產權保護形式,保護的客體是不同的。同一個軟體可以在包含能夠申請專利的技術方案的同時,其代碼又構成軟體著作權的保護客體。因此,一個軟體既可以申請軟體專利權也可以申請軟體著作權,兩者並行不悖。對於軟體專利權申請而言,關鍵是在申請日之前該技術不能公開,如果相關軟體已經公開了,則其包含的技術方案一般而言也必然公開了,所以,申請軟體專利必須在該軟體向社會公開之前申請。但是,軟體著作權登記並不意味著該軟體被公開,軟體著作權登記公開的內容僅僅是一些相關事項,並不公開代碼。因此,軟體著作權登記和申請專利之間並沒有特定的先後關系,完全可以根據自己的需要確定順序。一般而言,專利申請從委託代理人代理到提交,周期比較長,可以先進行。
⑥ 測試軟體申請專利與申請著作權有什麼區別
著作權登記一般來說是對界面、源代碼等進行保護,通常只有當侵權嫌疑人COPY或部分COPY你的軟體才可能構成侵權。著作權保護的是具體的表現形式、具體的文字表達,並不保護作品的思想和內涵,因此,判斷是否構成著作權法意義上的侵權主要是看具體的文字表達是否構成相同或實質性相似。目前對於文字作品侵權沒有明確的比例要求,都是由法官司法裁量的,就目前您提供的信息來判斷,如果僅有25%構成相似,而這25%是不能單獨構成著作權法意義上的作品(例如字典的詞條),那麼在此情況下可能不構成侵權呢。
專利申請通常是對數據的處理流程等進行保護,不局限於源代碼,保護范圍相對於著作權登記要寬一些,具體的保護范圍跟權利要求有關。
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⑦ 產品包裝申請專利比較好,還是申請版權比較好
對於這個問題,首先要看此產品包裝適合什麼樣的形式,版權既著作權是文學、藝術專、科學作品的作者享屬有的合法權益。外觀專利也叫外觀設計專利,是對產品的形狀、圖案或其結合,及其色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
二者看似一樣,但是在應用中還是有所不同的。
版權保護的是作者的想法和思想的表達方式,如果是通過包裝來表現產品特徵的,是可以申請版權的。
外觀設計專利保護的是具體什麼形狀、什麼顏色、什麼圖案等,包裝申請專利也同樣可以。
相對來說外觀設計更加具有針對性,而且保護也更加全面。
外觀設計專利必須要制定用途,比如酒瓶外觀,只能在酒類包裝過程中受保護;但是版權卻不同,可以保護所有商品,比如這個酒瓶外觀用來裝飲料也可以受到保護。
外觀設計專利的有效期為10年,版權為50年。版權的保護時間較長。
但是遇到訴訟案件時,外觀設計專利更容易舉證,而版權舉證較為困難。
⑧ 申請軟體著作權和軟體專利有什麼區別
第一:依據的法律不同軟體的著作權保護依據《著作權法》和《計算機軟體保護條例》。軟體的專利保護依據《專利法》,具體審查標准參見國家知識產權局專利《審查指南》第二部分第九章「涉及計算機程序的發明專利申請審查若干問題」。第二:保護原則不同軟體著作權是在軟體創作完成後自動產生的,也是自願進行軟體著作權登記,登記的目的是體現公證的效力,主要用於聲明著作權權屬,同時使後續維權時的證據力度更大。軟體專利則必須向專利局提出申請才能獲得保護,因此必須要積極申請,且專利制度也是以「用公開換保護」為原則。第三:保護客體不同軟體著作權申請提交的資料是源代碼及用戶操作手冊,所以軟體著作權保護的是表現形式,不保護思想。這樣就有可能出現競爭對手將你的軟體進行研究,然後改變編程語言,達到的結果是一樣的,但由於代碼不相同,所以不侵犯著作權。軟體專利則不同,在申請時描述的是軟體的設計構思(注意一定要以技術方案的形式表現,或者最好能夠結合硬體來表現),包含了軟體流程圖的內容,而不是主要說明採用哪種程序語言實現。一旦獲權後,他人只要採用了軟體專利的設計構思或方案,就可能構成侵權。第四:申請通過率不同軟體著作權實行的是登記制,一般不需要經過實質審查,只要形式審查時提交的材料符合要求,並且不違反《著作權法》的規定即可獲權,登記通過率極高。軟體專利需要經過形式審查和實際審查。形式審查主要是審核專利材料是否符合申請要求,形式審查通過後就會公開,再進入實質審查,審核該專利是否符合《專利法》的要求,並且要滿足新穎性,創造性,實用性等諸多要求。一般純軟體型的專利不易獲權,通過軟硬體結合的方式會提高其授權率,但總得來說通過率依然不高。第五:保護期限和維護費用不同公民的作品,其法律規定的相關著作權保護期為作者有生之年加死亡後50年;法人及其它組織的作品,其法律規定的相關著作權的保護期為50年。費用方面只會繳納前期的申請費,後續不會有維護的費用。一般來說軟體專利只能申請發明專利,保護期限從申請日起算20年。而發明專利每年都需要繳納年費,過期不繳納即視為放棄專利權。第六:優缺點不同軟體著作權可以不用公開就受到保護,並且能夠讓創作者快速地獲得著作權保護,普通登記一般4個月左右授權,採用加急申請軟體著作權最快能一個工作日授權。能夠讓著作權人快速搶占市場,拿到政府相應的資助。
⑨ 著作權和專利權有何區別
第一,保護的對象不同。著作權保護的是供人們欣賞、學習和閱讀內的作品,如小說等;商標容權保護的是用於區別不同生產經營者和不同商品的商品和服務標記,如海爾等商標。第二,保護的條件和要求不同。《著作權法》可以保護兩部主題相同的作品,只要這些作品具有獨創性。但《商標法》不會保護在同一種或同一類商品上的兩個相同的商標。第三,權利產生方式不同。著作權通常自動產生,不必經過任何登記或審查程序;商標則必須依法由國家特定的行政機關進行審查後授予合法申請人。
⑩ 著作權和專利的區別是什麼
著作權和專利的區別:保護的對象不同、保護的條件和要求不同、權利客體范疇不同、權利的內容不同、權利的排他性不同、權利受保護的期限不同。
1、保護的對象不同。著作權保護的是作者思想、情感和觀點的表現形式,不保護思想、情感和觀點等內容本身,這些形式表現為小說、論文、電影、歌曲、圖畫等種類。專利權保護的是發明創造,屬於思想、觀點內容範圍,包括發明、實用新型和外觀設計三種類型,比如電視機的發明、燈泡的製造方法、可口可樂瓶獨特的外觀設計等。
2、保護的條件和要求不同。由保護對象所決定,著作權法可以保護兩部主題內容相同的作品,只要這些作品具有獨創性;但專利權不會保護主題內容相同的兩個發明創造,例如,甲發明了電視機,並申請了專利,乙就不能再申請這一專利。
3、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。
4、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
5、權利的排他性不同:我國《著作權法》規定只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。
6、權利受保護的期限不同:著作權中的人身權在一般的情況下是不受時間限制的,著作權中的財產權的保護期限較長,公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後50年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護;發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。
(10)申請專利還是申請著作權擴展閱讀:
採取何種措施保護專利權
1、認真實施專利權保護的法律法規、我國已頒布了許多保護專利權的法律法規、部門規章,以及一些相關的司法解釋,如《專利法》、《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》等,不折不扣地貫徹實施專利權保護的各種法律法規,行政執法部門和司法機關要加大對專利侵權行為的懲處力度,使侵權人畏懼法律,侵權行為才能有效地受到遏制,體現出法律法規對專利權保護的作用。
2、增強專利權法律保護的意識、加大專利權保護的國內和國際法律法規的普及和宣傳力度。使專利權人該熟知與其專利權相關的法律法規,提高專利權人自我保護的認識,落實從申請到授權各個階段的保護措施。
3、鼓勵專利申請、國家應當出台一系列鼓勵科研人員積極申請專利的措施,讓專利盡快轉化成生產力,造福於民,尤其要注重到國外去申請專利,以更好地保護專利權。
4、建立完善的專利轉讓機制、我國目前還未建立一個完善的保障專利轉讓的機制,專業的專利評估人員和推廣機構也較少,出現了「研究專利難,轉讓專利更難」的現象。因此,建立一個完善的保障專利轉讓的機制,加快專利轉讓人才的培養,造就一批既有專利評估知識、又懂專利推廣技巧、並能維護專利權人利益的高素質人才勢在必行。
5、加強專利權海關保護的力度、在我國進出口貿易中,許多是專利產品,其中有些是專利侵權產品,專利侵權行為既有來自國內也有來自國外。因此,為了保護專利權人和消費者的合法權益以及提高我國產品的國際聲譽,應該對海關、專利管理機關加大人、財、物的投入,嚴把國門,杜絕專利侵權產品進出國境。