⑴ 商標與商標權的區別是什麼
商標,是商業主體在其提供的商品或者服務上使用的,能夠將其商品或服務與其他市場主體提供的商品或服務區別開來的標志;而注冊商標是經商標局核准注冊的商標,其注冊人享有商標專用權,受法律保護。也就是說,商標與注冊商標的區別在於有沒有經過商標局審核,受不受法律保護,其持有人是否享有專用權!說到底,申請注冊商標的目的在於獲得受法律保護的商標專用權。那麼,我們該如何理解商標專用權呢?商標專用權是注冊商標專用的權利,包括注冊商標的專有使用權、禁止權、轉讓權、許可使用權和續展權等。
⑵ 商標和商標權哪個是物權客體
不知道題有沒有問題,如果是問哪個是民事法律關系的客體,則選擇商標權,民事法律關系的客體主要有五類:物,行為,智力成果,人身利益,權利
⑶ 商標權和商標專用權有什麼不同我比較困擾,希望向專業人員咨詢一下。
知委會為你解答:
專利權同商標權一樣,其兩者的保護對象都是無形資產,都具有專有性、時間性和地域性的特徵;兩者的權利人都有權將其權利客體作為交易標的進行轉讓,都有權在受到不法侵害時請求損害賠償。同時,專利發明的名稱和外觀設計也可以作為商標申請注冊。專利權與商標權的主要區別為:
(1)保護的目的不同專利權保護的發明創造,是技術上的解決辦法或者外觀設計上的藝術創作和獨特創意。保護的目的,在於的鼓勵發明創造,有利於發明創造的推廣應用,促進科學技術進步和創新。而商標權保護的商標,是具有區別商品或者服務來源的顯著特徵的標志。保護的目的,為了促進生產者保證商品質量和維護商標信譽,以保障消費者的利益,促進社會主義商品經濟的發展和公平競爭。
(2)保護的對象和范圍不同專利權的對象是獲得專利的發明,實用新型或外觀設計。其中發明是指前人沒有的、先進的、經過實踐證明可以應用的一種重大的科學技術新成就;實用新型是指對物品的形狀、結構或組合所作的革新設計,又稱小發明;外觀設計是指對產品的形狀、圖樣、色彩或其結合作出的富有創新美感而適於工業上應用的新設計。對專利權的保護范圍分別以發明,實用新型的權利要求的內容為准和以表示在圖片或照片上的外觀設計專利產品為准。商標權的對象是以文字、圖形或者其組合構成的注冊商標。對商標權的保護范圍以核准注冊的商標和核定使用的商品為限。
(3)國家主管機關和適用的相關法律不同我國《專利法》是管理專利的基本法律。國家知識產權局專利局主管全國專利受理和審查專利申請的管理工作。我國《商標法》是管理商標的基本法律。國家工商行政管理局商標局主管全國商標注冊和管理的工作。
(4)時效性的不同我國的《專利法》規定,發明專利的有效期為20年,實用新型和外觀設計專利的有效期為10年,期限屆滿均不得續展。而我國《商標法》規定,注冊商標的有效期為10年,期滿可以續展注冊,而且可以無制重復申請,每次續展注冊的有效期均為10年,因此商標權的有效期實質上可以是無限期的。顯然,專利權和商標權是分屬兩種不同范疇的知識產權,有明顯的不同點,分別受到《專利法》和《商標法》的保護。但是在特殊情況下,某一權利客體中的一部分會出現在另一權利之中。具體地說就是:當專利發明的名稱和外觀設計在符合《商標法》規定條件的情況下,可以作為商標申請注冊;而含有與注冊商標相同或近似的文字、圖形及組合在符合《專利法》的情況下,也可以申請外觀設計專利。由於專利權和商標權受各自相應法律的保護,當兩者的權利人為不同一人時,則會出現專利權與商標權對抗沖突的情況。對於這種情況的出現,可以根據國家工商行政管理局商標局《關於處理商標專用權與外觀設計專利權權利沖突問題的意見》的原則予以處理解決。「商標專用權和外觀設計專利是重要的知識產權,分別受《商標法》和《專利法》的保護。這些權利的取得,應當遵守《民法通則》中的誠實信用原則,不得侵害他人的在先權利。」
⑷ 簡述著作權與物權、專利權、商標的主要區別。
著作權與專利權的區別
1、保護對象不同。著作權所保護的並非作品的思想內容,而是表達該思想內容的具體形式。
或者說,著作權是通過保護作品的表達形式而達到保護作品思想內容的目的,思想、事實、方法等不是著作權保護的直接標的。專利權則不同,專利法所保護的是具有新穎性、創造性、實用性的發明創造,它拋開表達形式而直接深入到技術方案本身。正因為如此,專利說明書作為一件文字作品,其表達形式受著作權法的保護,而其中所載明的技術內容如果符合專利申請的條件並經審批授權,則會受到專利法的保護。
2保護條件不同。著作權並不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨創的。任何作品只要是獨立構思和創作的,不問其思想內容是否與已發表的作品相同或類似,均可獲得獨立的著作權;而對於同一內容的發明,專利權只授予先申請人。這是「獨創性」與「首創性」即兩者保護條件的差異。
3權利產生程序不同。著作權均伴隨著作品的創作完成而自動產生,無須履行任何注冊登記手續。而對相同內容的幾項發明創造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須採取國家行政授權的方法確定權利人。專利權的產生需要專利機關的特別授權,經過申請、審查、批准、公告、頒發專利證書等程序才能產生。
4適用領域不同。著作權所保護的作品主要涉及文學、藝術領域,而專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。
著作權與商標權的區別
1權利內容不同。著作權是一種具有人身與財產雙重屬性的權利,而商標權不具有人身權的內容。
2法律要求的保護條件不同。著作權法要求作品具有獨創性,任何抄襲、剽竊所得到的作品不可能受到著作權法的保護。
。商標是以文字、圖形等要素為區別商品的標志,它只要求識別性,並不考慮商標是否由商標權人創作。因此在某些情況下,商標權人可以利用他人的美術作品申請商標權,而商標權人與美術作品的著作權人各得其所。
3權利的取得方式不同。著作權一般自作品創作完成時自動產生,無須登記注冊。而商標權則須經注冊登記才能產生。
⑸ 商標權屬於物權嗎
不是物權,應該是知識產權
⑹ 物權、產權與所有權的比較
不同意樓上的意見。
產權一般意義上是「財產權」的簡稱,包括物權、內債權、知識產權容等,外延是三者中最大的。
其次,共有是一種所有權的形態,不是獨立的物業形式,不能和所有權、用益物權、擔保物權並列。
物權包括所有權。
⑺ 知識產權與物權的關系是什麼求解
物權與知識產權都屬於私權,都是民法中的權利——民事權利。
物權是指權利人依內法對特定的物享有直接容支配和排他的權利,而知識產權是人們對其創造性的智力成果依法享有的專有權利。
相同點:1、性質上都是一種支配權; 2、都有對世性 3、絕對權 4、法定性 5、公示性 6、排他性
不同點:1、知識產權的客體主要是無形物,而物權主要是有體物;2、期限上不同;3、知識產權有地域性,而物權沒有;4、取得方式不同
總之,物權與知識產權都屬於民事權利中不同的權利,各自有不同的性質,只有對他們性質進行比較,才能正確認識他們的性質,更好地利用和保護物權與知識產權,使其發揮更大的作用。
⑻ 商標權與專利權的比較
相同點:
專利權與商標權同屬知識產權,它們之間有許多相同之處。有如下幾個方面:
①它們的客體都是無形的財產;
②這些對知識產品的專有權利都是法律所賦予的;
③它們都具有專有性、地域性和時間性特徵。
不同點:
(1)取得權利的方式不同
專利權只有當專利申請人向國家專利主管機關提出申請,並經該機關審批核准後,方能產生。對於兩個以上各自獨立完成的內容相同或近似的發明申請,我國《專利法》規定,專利權授予在先申請人,有些國家專利法規定授予最先發明人。但商標權的取得必須由申請人申請,並獲商標局核准注冊方能產生。
(2)客體不同
專利權的客體是具有新穎性、創造性和實用性的解決某一實際問題的新的技術方案。商標權的客體是區別同一商品或服務的不同生產者或經營者並表明商品或服務質量的商標標識本身,申請注冊的商標依法必須具有顯著的特徵。
(3)權利的保護期限不同
我國《專利法》規定發明專利的保護期為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期均為10年,自申請之日起算。商標權則不同,我國《商標法》規定的商標權有效期為10年,但有連續續展的規定,實際上我國對商標權提供了無限期保護。
⑼ 比較知識產權與物權的異同
1,兩者都是民事權利中的財產權。知識產權與物權所反映的都是平等的民事主體之間的財產關系,因此它們都具有民事權利的屬性。
2,兩者都是絕對權(或稱對世權)。絕對權是指義務人不特定,權利人無須通過義務人實施一定的積極協助行為即可實現的權利。因此在保護方法上均可適用絕對權保護的請求權制度,比如停止侵害與侵害防止等。
3,兩者都具有法定性。物權與知識產權都是法律所規定的權利,當事人不得自行設立法律未規定的物權或知識產權。知識產權與物權的區別是:</b>
1,權利客體不同。物權的客體主要是有體物,包括動產與不動產,他物權的客體還可以包括權利。而知識產權的客體是創造性智慧成果和工商業標記。
2,物權一般可以通過事實佔有實現對客體的支配,而知識產權則必須仰仗法律的保障。
3,獨占性和排他性方面,知識產權弱於物權。法律為了平衡知識產權權利人與公眾利益,特別規定了對知識產權的若干限制,而對物權則沒有這種特殊限制。當知識產權與物權沖突時,知識產權須讓位於物權。
4,保護期限不同。物權的保護期限與其自然壽命競合,而知識產權則有明確的保護期,保護期屆滿,權利歸於消滅。
5,價值的規定性不同。物權取決於人的勞動和社會必要勞動時間,知識產權取決於時常的需要和人們對它的利用。
6,物權效力具有優先性和追及性,知識產權不具有。所謂優先性是指在同一物上,當物權與債權並存時,物權優先於債權,當幾個物權並存時,先設立的權利優先於後設立的權利。所謂追及性是指不管物權客體流入何人之手,物權人均可追及到該物並將之取回。
7,保護方法上物權可以採取恢復原狀和返還原物,而知識產權不可以採取這兩種方法。