㈠ 知識產權包含有哪些內容
知識產權包括的內容:
(一)專利權1、專利權的定義:專利權是依法授予發明創造者或單位對發明創造成果獨占、使用、處分的權利。2、專利權的主體:有權提出專利申請和專利權,並承擔相應的義務的人,包括自然人和法人。3、專利權的客體:發明、實用新型、外觀設計4、專利權人的權利:獨占實施權、許可實施權、轉讓權、放棄權、標記權。5、專利權人的義務:實施專利的義務、繳納年費的義務。
(二)商標權1、商標權的定義:商標,是為了幫助人們區別不同的商品而專門有人設計、有意識地置於商品表面或其包裝物上的一種標記。商標權是指商標使用人依法對所使用的商標享有的專用權利。2、商標權的主體:申請並取得商標權的法人或自然人。3、商標權的客體:經過國家商標局核准注冊受商標法保護的商標,即注冊商標,包括商品商標和服務商標。4、商標權人的權利:使用權、禁止權、轉讓權、許可使用權。5、商標權人的義務:保證使用商標的商品質量、負有繳納規定的各項費用的義務。
(三)著作權1、著作權的定義:著作權,也稱版權,是公民、法人或非法人單位按照法律享有的對自己文學、藝術、自然科學、工程技術等作品的專有權。2、著作權的主體:指著作權所有者,即著作權人。包括作者、繼承著作權的人、法人或非法人單位、國家。3、著作權的客體:指受著作權保護的各種作品。可以享受著作權保護的作品,涉及文學、藝術和科學作品,它是由作者創作並以某種形式固定下來能夠復制的智力成果。4、著作權的權利:人身權和財產權。人身權包括發表權、署名權、修改權、保護作品完整權。財產權包括使用權、獲得報酬權。現在還出現了新的知識產權形式:域名是網際網路主機的字元地址,由它可以轉換成特定主機在網際網路中的物理地址。Internet中的地址方案分為兩套:IP地址系統和域名地址系統,兩套地址系統實際上是一一對應的。域名具有作為知識產權的法律特徵:標識性,惟一性,排他性;但作為一種新的知識產權形式,其有效保護手段需要不斷研究完善。
㈡ 聊什麼知識產權,來聊世界盃
知識產權商務顧問這一行業是非常有前途的。隨著文明的進步,人類越來越注重知識產權。所以知識產權商務顧問以後會有很大的發展空間。
㈢ 世界范圍內有一份著名的對知識產權進行保護的協議叫做什麼
《建立世界知識產權組織公約》。
根據世界知識產權組織《建立世界知識產權組織公約》的規定,知識產權包括下列客體的權利:
(1) 文藝、藝術的科學作品。
(2) 表演藝術家的表演、錄音和廣播。
(3) 人類一切活動領域的發明。
(4) 科學發現。
(5) 工業品外觀設計。
(6)商標、服務商標、廠商名稱和標記。
(7) 制止不當競爭。
(8) 在工業、科學、文學和藝術領域內由於智力活動而產生成果的一切其他權。
(3)世界盃中的知識產權擴展閱讀
1、對知識創造的激勵作用
知識產權制度依法對授予知識產權創造者或擁有者在一定期限內的排他獨占權,並保護這種獨占權不受侵權,侵權者要受到法律的制裁。
有了這種獨占性,就使得知識產權創造者或擁有者可以通過轉讓或實施生產取得經濟利益、收回投資,這樣才有繼續研究開發的積極性和物質條件,從而調動知識創新者的積極性。
2、知識產權制度具有調節公共利益的作用
知識產權制度雖然保護知識創造者的利益,但並不等於壟斷。知識產權制度有兩大功能:一是保護功能,這使知識創造者的正當權益能夠得到保護,從而調動了人們從事創造活動的積極性;二是公開功能,也就是知識創造者在申請知識產權保護的同時,要向社會公開自己創造的內容。
3、知識產權制度具有保護投資的作用
科學技術的發展需要新的投入,才能有新的突破。一項科技成果的取得需要經過基礎研究、應用研究、開發研究的復雜過程,需要大量的投入和付出艱辛的勞動。
㈣ 南非世界盃 知識產權問題
您好<BR>如果您在未經許可的狀況下標明相關字樣<BR>一方面是對南非世界盃委員會的侵權<BR>另一方面是對消費者的欺騙<BR>一旦被發現<BR>會有非常不好的結果<BR>建議不要如此行事<BR>蔣<BR><BR>QQ909058694
免費知識產權法律咨詢就到法幫網 http://www.fabang.com/ask/browser.php?tid2=21
㈤ 什麼是知識產權我國的CRH總是說「擁有自主知識產權」,作何理解!
知識產權的定義 對象與性質?
知識產權也叫"無形產權" 從廣義上講 也就是<<建立世界知識產權組織公約>>中所劃的范圍(這是一種原則劃法,爭議頗多,可參照92年東京大會的劃法) 從狹義上講 則包括工業產權和版權兩部分 根據我國有關知識產權法律規定 我國的知識產權類型主要包括著作權 商標權和專利權等權利類型
知識產權的對象是"知識" 知識產權的性質包括 1無形 2專有性 3地域性 4時間性 4可復制性 我給出三個知識產權定義的版本,
知識產權定義1.0、2.0、3.0。1.0的版本就是根據《保護工業產權巴黎公約》和《保護文學藝術作品伯爾尼公約》的定義。它把知識產權定義為兩個部分,一部分是版權,另外一個部分是工業產權。
所謂版權就是著作權,現在在我們中國在我們國家的法律當中,兩個詞同時使用,叫版權也叫著作權。我參與過多項知識產權的立法,或者叫著作權或者版權,國內主張這個權利叫版權和著作權的人數差不多,每次討論的時候,協調一致,所以我們現在民法通則講著作權(版權)。
我們國家《著作權法》規定,著作權和版權是同一個東西,所以中國的法律叫《中華人民共和國著作權法》,管理著作權的機關叫國家版權局,但是有一點要清楚,版權不是出版權,而是指著作權。工業產權包括發明專利、實用新型、外觀設計、商標、服務標志、廠商名稱、原產地名稱和制止不正當競爭。「巴黎公約」和「伯爾尼公約」定義是傳統的定義,同時是基礎的定義,它是其他公約採納並且作為基本原則的定義。
知識產權定義的2.0版本是指成立世界知識產權組織,也就是WIPO所做的定義。這個定義規定知識產權包括文學藝術和科學作品;表演藝術家、錄音和廣播的演出,這只是指與著作權有關的出版者音像製品的製作者、藝術表演者的權力。第三,在人類一切活動中的發明是指專利。第四,科學發現。
第五,外形設計,工藝品的外觀設計。第六,商標服務標記、廠商名稱和牌號,這是講商標和品牌。第七,制止不正當競爭。第八,在工業、科學、文學藝術領域內其他一切來自知識活動的權利。 這個定義的版本是我在科技部工作期間,參與知識產權活動比較喜歡的一個定義,為什麼呢?它是涵蓋面最廣,對知識產權未來的發展留下足夠空間的包容性最大的定義。因為它裡面有兩項是「巴黎公約我」定義里沒有的,一是科學發現,盡管到目前為止,在我們國家和世界主要國家立法當中還沒有「科學發現法」,但是世界知識產權組織已經給它留好了位置。第二,還有一個大口袋,就是最後一項,在工業、科學、文學藝術領域內,其它一切來自知識活動的權利。
世貿組織的知識產權,每過一段時間要進行一段討論,要修訂,其中修訂進去的就是把目前法律當中還沒有保護的來自知識的權利補充進去,所以中國同其它國家關於科技合作知識產權的協議當中,有關知識產權的定義一般都注並使用世界知識產權所給的定義。
知識產權定義的3.0版本就是世界貿易組織知識產權協定所做的定義。這個協定的全稱叫做關於與貿易油橄的知識產權協定,它是在承認「巴黎公約」和「伯爾尼公約」、世界知識產權組織有關定義的基礎上和以前的協議相銜接的從推進經濟全球化的角度所做的定義,在這個定義當中包含這些內容:版權和有關權(包括計算機軟體)第二是商品商標和服務商標,特別強調對馳名商標給予特別的保護,三是工藝品的外觀設計,隨著人們物質文化生活水平不斷提高,隨著生活質量的上升,大家對產品的外形設計,得富有敏感和適合工業應用的產品非常歡迎,所以外觀設計也是一個很重要的知識產權。海爾曾經跟我們說過,他每天申請幾個專利,其中很大一部分是外觀設計專利。
第四,地理標志。第五是發明專利。第六,植物新品種,是指發現野生或者是經過培育開發的植物品種,只「自主知識產權」是我國創造的一個名詞,目前已經得到廣泛認可和使用,頻繁出現在新聞媒體和廣告宣傳中。一項科技成果的完成,一件新產品的問世,一項新技術的產生,最時髦、最引人注目的提法,已經不再是「填補國內空白」,而是「具有自主知識產權」。這一方面表明,知識產權保護意識在我國日益得到普及、深入;另一方面,也不免使人產生疑問,這些「自主知識產權」是否真的「自主」? 有人認為,只要是我國民事主體作為權利主體的知識產權皆可稱為「自主知識產權」,以區別於來自海外的知識產權。這一看法有失偏頗。以我國的民事主體作為權利主體的知識產權,從權利主體的角度來看,可以稱為「自有」知識產權,或者稱為「自己」的知識產權,但是是否能夠稱為「自主知識產權」則需另當別論。「自有」與「自主」是兩個不同的概念。「自有」的含義是「自己所有」,所強調的是權利是屬於「自己」的,至於此項權利的行使是否可以完全獨立自主,是否還要受到他人權利的制約和限制,則需要視其他條件而定。「自主」的含義是「自己做主」,即此項權利的行使可以完全獨立自主,不應受到他人權利的制約和限制。一般而言,「自主」權利的前提條件應該是「自有」,而「自有」權利未必都是「自主」的。所以,應該將「自有」知識產權與「自主」知識產權加以區分,不能將兩者混為一談。 所謂「自主」知識產權,並不是一個嚴格的法律概念,一般可以理解為,是指自己創造完成的智力成果,依法取得的、不受他人制約的知識產權。「自主」知識產權應當具備三個必要條件:一是自己所創造的智力勞動成果,應該滿足某項知識產權法律保護客體的全部法定條件;二是依法履行了取得該項知識產權的必要法定程序;三是在該項智力勞動成果中,不存在受他人知識產權制約的情況和因素。 在以上三個構成要件中,前兩者是構成一般知識產權的必要條件,也就是說,可以構成「自有」知識產權,第三個條件則是「自主」知識產權的特殊構成要件,是區分「自主」知識產權與「自有」知識產權的一個基本條件,不容忽視。 在「自有」知識產權的范圍內,因為版權、商業秘密等知識產權是依法定條件自動生成的,因此構成「自主」知識產權相對是比較容易的,大多數「自有」版權、商業秘密可以形成「自主」知識產權。在商業標記(如商標、商號)領域,只要是自己獨立設計、注冊登記所獲得的商業標記權,不是通過從他人處獲得的許可使用權,就可以稱為是「自有」知識產權,也可以稱為是「自主」知識產權。 但是,在專利領域,構成「自主」知識產權則比較困難。以自己開發的一件新產品為例,如果這一新產品是在他人專利的基礎上改進、開發而成的,即使可以針對自己的改進、開發成果,申請、取得新的專利,所取得的新的專利也只是改進專利。而改進專利的實施,要受到作為借鑒、改進基礎的他人在先專利(包括基本專利和改進專利)的制約和限制,在他人在先專利有效存在的情況下,未經在先專利權利人的許可,實施自己的改進專利,仍然構成對他人在先專利的侵權。這種改進專利的實施並無「自主」可言,只能稱為「自有」知識產權,而不能稱為「自主知識產權」。如果開發的新產品屬於原始創新,針對這一新產品申請、取得的是一項或多項基本專利,即這件新產品專利中所包含的全部技術創新成果都可以由專利權利人自己獨立支配、行使,不受他人專利或其他知識產權的制約和限制,才可稱為是「自主知識產權」。 一項新技術、一件新產品通常都是在現有技術的基礎上創新開發而形成的,因此不可能完全與現有技術無關。 現有技術,大致可以分為兩類,一類是處於公有領域、不受或不再受知識產權保護的公有領域技術,另一類是仍處於知識產權保護下的專有領域技術(包括專利、技術秘密等)。 一項新技術、一件新產品所涉及到的現有技術,純粹是屬於公有領域的技術,與專有領域的技術完全無關,也就是根本不涉及到他人的知識產權,這種情況十分罕見。在大多數情況下,一項新技術、一個新產品總要或多或少地涉及到他人專有領域的技術,也就是涉及到他人的知識產權,只是涉及的數量及程度不同而已。 對於前述第三個條件中的不受他人「制約」,應該有個正確的理解,並不是說在一項發明創造中完全不涉及他人的知識產權。所謂不受「制約」,是指該項發明創造的主體部分、關鍵部分,是由自己開發的或完全屬於自有的知識產權保護范圍,而涉及到他人知識產權的部分,是非主體的、非關鍵的,是可以有多種技術替代的,因此實施此項技術有自主權,不會因他人知識產權的制約,使此項發明創造無法實施或難於實施。 我國所研製的EVD,在處理程序的編解碼上有所突破,而編解碼技術也確實是DVD類機器的核心技術之一,但不能由此就認為EVD是完全具有「自主知識產權」的產品。如果EVD僅在編解碼技術上有所突破,並具有了自有的知識產權,但仍需要採用原來DVD的其他專利技術和受他人知識產權保護的關鍵零部件,就不能說EVD機是完全具有「自主知識產權」的新產品。實際上,它只是在EVD編解碼技術上「具有自主知識產權」。 實際上,現在國內所宣傳的具有「自主知識產權」的技術或產品大部分是不能「自主」的。將不能「自主」的「知識產權」作為「自主知識產權」進行宣傳、利用,實際上是在誤導公眾。 因此,採取科學的、實事求是的態度來理解、宣傳「自主知識產權」十分必要。社會各界在使用「自主知識產權」一詞時,應該更加嚴謹、科學,避免動輒就冠以「自主知識產權」。 提倡自主創新,提倡擁有自主知識產權,關鍵是要採取科學的態度,努力通過自己的智力勞動投入,取得技術上的突破,獲得創造性智力勞動成果;同時,又要有自覺的知識產權意識,創造條件,在自己取得的創造性智力勞動成果的基礎上,形成自主的知識產權。要它具有新穎性、特異性、移植性,並且有適當的命名,像專利一樣可以富於它品種權,如果我們在座有從事耨也的同志,希望你們關注「植物新品種保護條例」,這個條例從99年到現在已經實施六年了。如果你的發明、你的發現是草本的品種,歸農業部如果說母本的歸國家林業局管。第七,集成電路不圖設計。第八,未公開的信息(商業秘密)。什麼商業秘密,包括技術密集和經營秘密,只要這個秘密沒有公開過,用法律的話說,法律內容和精確的輪廓不能從公共渠道獲得,第二是有價值的有用的,獲得了這項技術秘密、經營秘密,能夠取得經濟利益或者是形成競爭優勢。CRH2(其實動車組主要採用的是這種車型,法國不過是拉過來陪襯一下緩解國內糞青與鐵道部之間矛盾的,所以現在運營的CRH基本上全是青島港上岸的CRH2)。CRH2是川崎公司在日本生產組裝完畢後裝船,運到青島的四方廠噴吐「CRH」和「和諧號」的車身標記,並修改車身和玻璃上的日文標簽(滬杭線試運營的時候只是噴塗了「CRH」的標記,玻璃和車身上的日文標簽忘記修改了,結果造成媒體宣傳國產,乘客找不到中文標記的尷尬局面)