㈠ 知識產權的由來
根據中國《民法通則》的規定,知識產權屬於民事權利,是基於創造性智力成果和工商業標記依法產生的權利的統稱。有學者考證,該詞最早於17世紀中葉由法國學者卡普佐夫提出,後為比利時著名法學家皮卡第所發展,皮卡第將之定義為「一切來自知識活動的權利」。
知識產權從本質上說是一種無形財產權,他的客體是智力成果或是知識產品,是一種無形財產或者一種沒有形體的精神財富,是創造性的智力勞動所創造的勞動成果。
它與房屋、汽車等有形財產一樣,都受到國家法律的保護,都具有價值和使用價值。有些重大專利、馳名商標或作品的價值也遠遠高於房屋、汽車等有形財產。
知識產權權益
1、人身權利
按照內容組成,知識產權由人身權利和財產權利兩部分構成,也稱之為精神權利和經濟權利。
所謂人身權利,是指權利同取得智力成果的人的人身不可分離,是人身關系在法律上的反映。例如,作者在其作品上署名的權利,或對其作品的發表權、修改權等,即為精神權利。
2、財產權利
所謂財產權是指智力成果被法律承認以後,權利人可利用這些智力成果取得報酬或者得到獎勵的權利,這種權利也稱之為經濟權利。它是指智力創造性勞動取得的成果,並且是由智力勞動者對其成果依法享有的一種權利。
㈡ 什麼是知識產權
知識產權是指由人腦的創造性天賦所產生的法律權利的總稱。知識產權對推動國家的經濟繁榮起著重要作用,並且可以鼓勵富有創造力的個人與社會分享他們的聰明才智。就像動產和不動產權利保護個人對有形財產(比如土地和汽車)的所有權權益一樣;知識產權保護的是個人對無形財產的所有權權益,比如發明創意、百老匯歌舞劇的樂譜、產品名稱和徽標等等。如果法律中沒有對這些權利的強制規定,社會就難以繁榮進步。在這篇文章中,您會了解到什麼是知識產權,以及其各種具體形式之間存在的差異。
大多數人會由知識產權聯想到專利、商標和著作權。這三種權利是知識產權的核心內容,它們獎勵並保護市場中各種商品和服務的發明者、作者、所有者和銷售者的創造性工作。雖然這些權利所依據的基礎法律原則有所不同,但它們之間也有一些共同的准則。 授予專利、商標或者著作權保護,需要在發明者或作者的權益與整個社會的權益之間把握好微妙的平衡關系。這種平衡與規劃法中的平衡做法非常相似。規劃法中的平衡措施是:通過限制土地所有者對土地的使用以獲得更大的社會利益,進而保護土地所有者對土地的所有權權益和專有使用權。這種平衡措施的例子還包括公用地役權和渠權。 例如,某人開發出能夠挽救生命的葯品,對這樣重大的發明授予專利權,也代表了一種類似的平衡措施。然而,允許社會免費使用專利葯品,這對葯品發明者是否公平?為獲取葯品的更大利益而不允許社會使用自己發明的葯品,這對社會又是否公平?知識產權法的作用就是調合這些看似矛盾的利益沖突。 此外,知識產權還有助於培養具有競爭力的市場。它通過在一段時期內保護發明者的創新所帶來的收益,從而鼓勵其公開自己的發明,進而達到促進市場競爭力的目的。公開創新技術可以使他人在已有的發明基礎上進行創造改進,從而促進技術水平的持續發展。如果沒有知識產權保護帶來的利益,市場就難以像現在這樣有效運轉。想像一下,如果每個競爭者都不能在他人工作成果的基礎上進行加工改進,而必須不斷從零開始,那世界將會變成怎樣! 最後一點,知識產權具有地域性,其授予條件和執行均由每個轄區的法律來管理。例如,美國專利只能依據美國的法律來授予和執行。只有依據加拿大的法律,商標才能在加拿大得到注冊和執行;只有依據中國的法律,著作權才能在中國得到注冊和執行。盡管人們希望能夠有所統一,但各國在如何保護知識產權方面上還是各有不同。在這些差異中,關於如何獲取知識產權方面的差異占據多數,而關於各國所授予的實體權利的差異則佔少數。 「專利」和「商標」這兩個詞往往被互相替換使用。我們經常聽到專利用於保護徽標,商標用於保護發明,或正好相反。盡管專利和商標所保護的對象可能是同一產品,但這兩個詞的含義以及所代表的知識產權形式還是有很大區別的。事實上,這兩個詞很少能互相替換使用,因為它們所保護的基本權利實質上相差很大。 什麼是專利?概括來講,專利用來保護與產品設計或過程設計有關的知識產權。如美國專利由美國專利商標局頒發,並且只能在美國境內得到有效執行,而在美國境外則無效。 專利賦予專利所有者一種「專有權」,禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售該專利中所聲明的產品或產品的製造過程。有一點很值得注意,對於專利所有者來說,專利並不會賦予所有者利用其專利發明來謀取利益的權利。專利所有者只擁有阻止他人這樣做的專有權。 換句話說,僅僅獲得一項產品的專利並不意味著您可以實際利用這項產品來謀取利益。在您之前的某個專利所有者可能會行使其專利賦予他的「專有權」來阻止您這樣做。這是一個重要的區別,下面我們用一個例子來詳細解釋。假設您的專利發明是一把椅子,有四條腿、一個底座、一個靠背和一副弧形彎腳——這是一把搖椅。在專利保護下,您擁有阻止他人製造、使用、銷售或許諾銷售這種專利搖椅的專有權。讓我們來做個假設,如果您所設計的搖椅上的弧形彎腳很獨特,並受以前的某個專利保護,那麼這個弧形彎腳的專利所有人就擁有阻止其他人(包括您)使用該弧形彎腳的專有權。在您的搖椅上使用該專利弧形彎腳就會構成對該專利的侵害。 所以,盡管您獲得了搖椅的專利,但在您未獲得弧形彎腳專利所有者的許可前,仍然不能實際製造、使用、銷售或許諾銷售這種搖椅。弧形彎腳的專利所有者並非必須向您提供授權,只要他願意,就能一直阻止您的搖椅進入市場。當然還有更明智的做法,弧形彎腳的專利所有者可以通過收取一定授權費用向您提供授權,從而分享到您的成功。 專利的有效期為20年,自該專利的申請之日起計算。 什麼是商標?在美國,商標注冊和專利一樣,也是由美國專利商標局頒發的。專利通過賦予專利所有者的專有權(用於禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售專利產品)來防止他人未經許可復制產品,而商標則用於在產品的消費者中標識或突出產品。因此,商標與禁止產品復制毫無關系。那是專利所起的作用。 美國專利商標局對商標的定義是:生產者、經營者為使自已的商品與他人的商品相區別並標示商品來源而使用或者打算使用的文字、名稱、符號、圖形以及上述要素的組合。簡而言之,商標就是品牌的名稱。 同商標密切相關的有服務商標、集體商標和證明商標。就像商標區分產品來源一樣,服務商標用於區分服務的來源。集體商標是指團體或組織所使用的商標或服務商標。證明商標是商標擁有者以外的其他人所用的一種標志,用以證明使用者的商品或服務的質量、精度或其他品質。 什麼是著作權? 著作權對思想表達提供保護。與專利不同,專利保護創意本身,而著作權只保護對創意的表達。在前面討論的例子中,專利保護的是四條腿椅子的創意,而通過圖畫、照片和語言進行的有關該創意的表達,則可由著作權來保護。 作品必須是作者原創的,才有資格獲取著作權保護。要確定一件作品是否為作者原創,它必須符合以下兩個條件: 該作品必須由作者獨立完成,而非抄襲其他作品而來 必須具有一定程度上的創新。 如果作品不符合上面兩個條件,它就不能算作原創作品,也就沒有資格獲得著作權保護。不過,即使作品中包含一些非原創元素,它仍然可以獲得著作權保護。例如,如果作者以一種原創方式重新編排了非原創的元素,這種編纂工作仍會被視為原創,因而就有資格獲取著作權保護。裂變客網知識產權運營
根據作品創作的時間,著作權保護的期限自作品問世之日起,至作者死後70年終止。 有關更多信息,請查看下一頁上的鏈接。河北裂變客科技成果孵化器有限公司
㈢ 知識產權一詞來源於哪個國家
知識產權一詞,源於18世紀的德國。