㈠ 知識產權收益是什麼收益
知識產權的收益首先決定於知識產權的類型,例如,專利、著作權、商標、企業字型大小、回地理標識、商業秘密等答因其類型不同,收益也各不相同。 下面以專利為例進行說明。 1. 專利的收益因申請目的不同而又有所區別。 2. 一般來說,專利權人的收益從以下幾點來考慮: a. 通過實施來實現收益, b. 交換實現收益:許可、轉讓、評估融資等, c. 佔領市場收益:以專利池(群)圈佔市場,阻止競爭對手在已形成的或未來市場內發展。 3. 另外還需說明一點,根據專利權的生命周期、專利權人維持專利權的成本,綜合運用上述收益策略,以期達到收益最大化。 以上,拋磚引玉,供您參考。
㈡ 婚姻法中知識產權的財產收益取得到底是以什麼為標准
你好!知識產權的財產收益大意就是指實際取得或已經明確可以取得的財產性收益;如果知識產權作為夫妻共同財產的話,指的就是雙方在婚姻關系存續期間由知識產權取得的收益,離婚時已經實際取得或已經明確可以取得的財產性收益
依照我國《婚姻法》第十七條及〈最高人民法院關於適用〈中華人民共和國婚姻法〉的解釋(二)》第十二條規定,一方或雙方在婚姻關系存續期間由知識產權取得的收益,離婚時已經實際取得或已經明確可以取得的財產性收益,屬於夫妻共同財產。
知識產權是基於智力的創造性所產生的權利,既具有財產權的屬性也體現人身權的利益。婚姻法立法規定知識產權的收益側重於財產性收益。知識產權能否實現其財產性權利、何時實現其財產性權利等問題,都具有不確定的因素,知識產權本身的取得和其財產性權益的取得有時並不同步。
故認定該知識產權是否屬於夫妻共同財產,應以該知識產權的財產性收益取得是否在婚姻關系存續期間為判斷標准,而不應以該知識產權權利本身的取得的時間為判斷依據。
夫妻離婚時只能對現有財產進行分割,對沒有實現其價值的財產性收益不能估價予以分割,智力成果只有轉化為具體的有形財產後才屬於夫妻共同財產,而對其配偶在共同生活中付出的勞動,可從其他財產中給予適當補償、照顧。
知識產權是指人們就其智力勞動成果所依法享有的專有權利,通常是國家賦予創造者對其智力成果在一定時期內享有的專有權或獨占權。其主要包括著作權、商標權和專利權。
1、什麼是知識產權的收益
顧名思義,知識產權的收益就是因知識產權給產權人帶來的價值。知識產權屬於無形資產,因在其未投入市場時,無法衡量其價值。比如有的某作家創作的作品,在未對市場公開時,對他自己來說可能是無價的,但對別人沒有任何價值;對市場公開後,會因為客戶的評價,市場的波動等原因而產生相應的價格。就夫妻的共同財產進行分割而言,同樣無法對價值不確定的東西進行分割。所以,要對知識產權而獲得的財產性收益進行分割就需要其價值,同時,需要根據夫妻之間關系建立的時間確定是否屬於夫妻共同財產。
2、哪些屬於夫妻共同財產的知識產權收益
《中華人們共和國婚姻法》司法解釋(二)對屬於夫妻共同財產的知識產權收益進行了解釋,即指婚姻關系存續期間,實際取得或已經明確可以取得的財產性收益。
根據我國司法解釋和上圖所示,就婚前完成並取得的知識產權收益屬於個人財產和婚內完成並取得的知識產權收益屬於共同財產不存在爭議,更多的爭議會存在於以下三種情況:
(1)婚前完成,婚內取得的這一部分收益,就這部分收益普遍認為將其認定為個人財產沒有問題。但是需要結合實際情況考慮,比如雖然該知識產權是婚前完成的,但在婚姻關系建立後為取得該部分收益需要另一方配合或付出較大的努力,那麼在就這部分財產進行分割時就不得不做考慮。
(2)就知識產權婚內完成,離婚後取得收益的,這部分收益就屬於法律規定的已經明確可以取得的財產性收益。因配偶一方在婚姻關系存續期間完成某作品或專利需要另一方的配合與付出,所以這一部分應認定為夫妻共同財產,有必要在離婚時對其進行分配。
(3)就婚姻關系存續期間完成的作品,但沒有明確其收益。因為知識產權所帶來的收益存在較大的期待性,就作為夫妻中知識產權方即便其在婚姻關系存續期間完成的作品,但其沒有和任何人簽訂使用合同或其它合同,則知識產權的收益並沒有明確,雙方在離婚時就無法將其認定為共同財產,也無法進行分割。
3、如何對知識產權收益進行分割
在離婚時可直接就已經實現的收益進行分割,知識產權的收益也不例外,但針對法律規定已經明確可以取得的知識產權財產性收益則需要以其它方式進行分割,因為這部分財產還沒有實際獲得,只是明確可以獲得的情況。比如,作為夫妻一方的知識產權人已經和想要使用他的人簽訂了使用合同,合同明確了使用該知識產權需要支付的對價,但是使用人還未實際支付。那就該合同約定的價款,作為夫妻一方就可以夫妻共同財產為由主張分割,作為知識產權人的一方則需要先向配偶一方支付,再讓使用人向知識產權一方支付便可。
當然,先行支付只是其中一種共同財產的分割方式,雙方對此有異議也可以在解決婚姻問題後再就財產分割另行提起訴訟解決。
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㈢ 夫妻共同財產中知識產權的財產性收益的判斷標準是什麼
首先,要了解知識產權是什麼,這是指權利人對其所創作的智力勞動成果所享有的財產權利,各種發明創造文學藝術作品或者在商業中使用的標志圖像外觀設計,都可以被認為是一個人或者一個組織的知識產權,知識產權帶來的收益取決於知識產權的類型,比如商標權,商業名稱權,著作權地理標識權等由於全類型不同,收益也不同。
㈣ 知識產權追償措施是什麼
1、私下談判;
2、求助相關政府部門,例如,專利侵權的找專利局。
3、訴訟。
希望可以幫到你
㈤ 知識產權獲得的收益是什麼性質,由什麼決定
大的方向來講,收益是獲得產品核心競爭力,小的方向來講,收益是貨幣價值。主要是由知識產權的內容和市場需求決定的
㈥ 婚姻法中知識產權的財產收益取得到底是以什麼為標准
防止專利侵權查新:圈定可疑侵權點 防止專利侵權查新,又稱專利侵權主動查新,是指為避免發生專利侵權糾紛而主動對某一項技術或者產品進行專利檢索,目的是要找出可能受到其侵害的專利。可能受到其侵害的專利也稱為侵權專利或者障礙專利,包括有效專利和具授權前景的專利申請。 在製造、銷售(包括許諾銷售)、進口或使用一項懷疑存在專利的產品之前,需要進行防止專利侵權查新。許諾銷售包括做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式。 防止專利侵權查新包括圈定可疑侵權點、檢索侵權專利、判斷是否落入專利權保護范圍和撰寫侵權查新報告這四個關鍵步驟。 由委託方提供擬實施產品或技術的交底材料,由查新員對交底材料中的技術方案進行梳理。交底材料是以書面方式提供的詳細的技術信息披露,需要時應包含視圖、流程圖、框圖等,以便於查新員理解。對技術信息的理解決定了檢索的范圍和之後對檢索結果的分析。 在梳理技術方案時,查新員可用逆向分析的方式,即首先理解整體技術方案的目的和所能實現的技術效果,然後分割出實現整體技術效果的各個技術環節,這些技術環節應該具有相對獨立的功能、實現相應的技術效果,最後科學地劃分出技術特徵。所謂技術特徵,是指技術方案中能夠相對獨立地執行一定的技術功能、並能產生相對獨立的技術效果的最小技術單元或者單元組合。 出於時間、成本的考慮,針對全部技術特徵均分別進行侵權檢索分析有時是不明智的,實踐中往往有選擇地圍繞那些必不可少且懷疑有專利的技術特徵(稱為可疑侵權點)開展防止專利侵權查新。可疑侵權點是通過以下步驟確定的: ①劃分技術特徵,將一項完整的技術方案拆解成多個技術特徵; ②確定必要技術特徵,自前述多個技術特徵中確定必要技術特徵(若缺少該技術特徵,則技術方案不能實現其目的),其餘為非必要技術特徵; ③圈定可疑侵權點,自前述必要技術特徵中選定那些懷疑存在專利的技術特徵或者技術特徵組合作為可疑侵權點,從而與那些早已進入自由公知領域的技術特徵相區別,後者一般可以直接排除侵權風險而不必做檢索分析,非常規應用或者產生意想不到的效果的除外。 可疑侵權點的圈定,既可以聽取委託方工程技術人員的專業技術意見,也可以由查新員通過檢索閱讀相關綜述性文獻進行合理的判斷得出並獲委託方的認可。上述技術方案的梳理結果以表格形式加以記錄(表1),最終確定委託方技術方案由可疑侵權技術特徵A、B、C等組成。 預防專利侵權檢索方法: 防止專利侵權查新:檢索侵權專利 檢索侵權專利的目標是發現那些可能被侵權的專利或專利申請文獻,為後續專利侵權風險分析提供證據支持。它是決定防止專利侵權查新質量的關鍵,其過程包括確定范圍、執行檢索、檢索終止這三個階段。 1確定檢索范圍 防止專利侵權查新的檢索范圍包括專利類型、時間范圍、地域范圍三個方面。專利類型包括世界各國和知識產權組織的發明、實用新型或外觀設計專利及專利申請。 時間范圍和地域范圍是分別由專利權「三性」中的時間性和地域性決定的。各國專利法對於專利權的有效保護期均有各自的規定,而且計算保護期限的起始時間也各不相同。大部分國家自提交專利申請之日起的專利保護期為20年。我國《專利法》第四十二條規定:「發明專利權的期限為20年,實用新型和外觀設計專利權的期限為10年,均自申請日起計算。」一般情況下,委託方會指定一個時間,通常是實施產品製造、銷售、進口和使用的時間,簡稱實施日(委託方沒有指定實施日的,以查新委託日代替實施日)。那些申請日早於該實施日前20年的專利通常已經超出了專利保護期限而失效,不會構成侵權專利。 因此,查新員應當檢索實施日前20年以內的專利文獻。不過在一些國家,某些領域專利申請的保護期可以續展或延長,例如葯品和食品,原因是在其投放市場之前須履行行政批准程序,從而專利所有人在被授予專利後的相當一段時期內無法享有其專利權。在這些情況下,檢索的時間跨度還應延長。 由於專利權的地域性,即一個國家依照其本國專利法授予的專利權,僅在該國法律管轄的范圍內有效,對其他國家沒有任何約束力,外國對其專利不承擔保護的義務,這決定了防止專利侵權查新的檢索地域范圍是依實施產品製造、銷售、進口和使用的地域而定,該地域應由委託方指定。因此,查新員應當檢索該地域所在國的本國專利以及將該國作為指定國的地區或者國際專利組織專利。例如針對一項技術在中國實施的防止專利侵權查新,除了應檢索國家知識產權局授權的專利和受理的專利申請之外,還應當檢索向世界知識產權組織提出的指定國包含中國但是未及進入中國並在國內公布的PCT專利申請。需要注意的是,檢索上述PCT專利申請的時間范圍是實施日前4年內,原因是PCT國際申請自遞交本地申請後30個月進入國家階段,進入中國國家階段後又有18個月的公布期。 2執行檢索及其優化 在執行檢索之前,查新員應當首先分析技術主題,並據此確定技術領域、專利分類。然後,選擇合適的資料庫執行檢索並不斷優化檢索結果。 2.1選擇資料庫 防止專利侵權查新的資料庫選擇應遵循這些原則: ①地域吻合,所選資料庫應包含上述地域范圍的專利文獻; ②數據完整,所選資料庫應包含相關技術領域的全部專利文獻並且保持更新,世界各國知識產權局、地區和國際知識產權組織的官方網站專利檢索入口一般提供了最全面、及時的基礎專利信息,包括著錄項目信息、說明書全文、法律狀態信息等; ③功能完善,包括是否支持全文檢索或者權利要求項檢索,是否提供獨特的專業檢索功能(如檢索復雜結構化合物時可使用美國化學文摘資料庫提供的化學物質登記號CASNo.檢索功能); ④方便易用,當地域范圍涉及多個國家、多個語種時,可選用綜合性專利資料庫平台如Espacenet、PATENTSCOPE、Orbit等,在提高檢索效率的同時也克服了語言障礙。 2.2制定策略並執行檢索 防止專利侵權查新的檢索思路主要為三種:一是通過技術方案檢索;二是通過機構或者人員檢索;三是將技術方案與機構人員組合檢索。 (1)通過技術方案檢索 從技術方案中梳理出的非必要技術特徵、已進入自由公知領域的技術特徵通常不用檢索,除非這些特徵單獨地或者組合地產生了意想不到的新的技術效果。在針對可疑的侵權點進行檢索時,每個技術特徵點應當盡可能從多個角度進行表達,如用關鍵詞、分類號、化學結構式等,將每種角度表達的檢索結果通過邏輯或的關系合並後,作為針對該侵權點的檢索結果。需要注意的是,除了以相同的概念(如同義詞、縮寫、全稱、音譯、俗名等)直接描述以外,一個技術特徵點還可能以其上位概念、功效特徵、使用環境等形式出現在權利要求項中。因此,對每個技術特徵點還應當考慮從其上位概念、功效特徵、類別屬性等角度進行表達和檢索,以防止遺漏。 如果委託方的一項技術方案包含多個可疑侵權點(A、B、C、…),那麼出於檢索效率優先的考慮,可先將各個可疑侵權點的檢索結果進行「邏輯和」組合運算(A and B and C and…),該組合結果由於包含的相同技術特徵點最多,因而很可能從中發現最接近委託方技術方案的專利,需要優先重點關注。後續逐漸減少進行「邏輯和」運算的可疑侵權點的數量甚至單獨考慮各個可疑侵權點的檢索結果(A or B or C or…),這樣逐步擴大侵權風險排查的范圍,以便最大可能地避免遺漏。 就資料庫檢索的欄位而言,在權利要求項中檢索無疑是首選的。但如果資料庫沒有提供權利要求項檢索功能,而只能進行文摘檢索,那麼將多個可疑侵權點的檢索結果進行「邏輯和」組合運算造成遺漏的概率大大增加,此時應盡可能將各個侵權點單獨在文摘中檢索。如果資料庫不僅提供權利要求項檢索功能,還提供全文檢索功能,則將各個可疑侵權點進行「邏輯和」組合後置於全文中檢索,對提高檢索結果的針對性是有利的。 (2)通過機構或者人員檢索 很多情況下,委託方提供的產品或技術方案即為已知商業競爭對手、潛在合作夥伴或者發明人的產品或技術方案。此時,應重點排摸這些機構或者人員申請的專利。對機構而言,需要掌握其公司名稱、子公司名稱、母公司名稱,如有並購歷史的還需將並購對象的名稱梳理清楚。涉及人員的,應注意各資料庫中人員姓名的表達方式。 就資料庫檢索的欄位而言,機構信息應置於申請人或者權利人欄位中檢索,人員信息應置於申請人或者權利人、發明人欄位中檢索。除了檢索這些專利著錄項目信息外,還應當查詢專利許可與轉讓資料庫,對相關機構或者人員的專利活動進行全面了解。機構或者人員檢索的好處是,可將申請人、權利人或者發明人的專利情況一覽無餘地揭示出來,克服了技術方案檢索容易遺漏的弊端。 (3)將技術方案與機構人員組合檢索 當技術方案檢索的命中數過多或者主題不夠集中時,可增加機構或者人員信息限定,以使結果更具有針對性。同樣,當機構或人員檢索的命中數過多或者主題不夠集中時(例如對大型企業集團),可增加技術主題或者技術特徵的限定,以快速獲得所需要的專利信息。 2.3檢索優化 在檢索過程中,查新員可以隨時根據查得的相關文獻進行針對引用文獻、被引用文獻、作者、機構、專利發明人、專利申請人等的跟蹤檢索,以便找到進一步相關的專利文獻。 3檢索終止 查新員可根據已經檢索出的專利文獻的數量和質量決定是否應當中止檢索。檢索過程中出現下列情況之一時,查新員可以與委託方溝通告知檢索結果,在對方知情同意的前提下中止檢索: ·查新員已經找到一份或多份使委託方技術方案落入其權利要求范圍的專利文獻,查新員根據其知識和工作經驗,認為不可能再找到更多的這樣的文件; ·查新員已經找到一份或多份使委託項目技術方案落人其權利要求范圍的專利文獻,但是該專利在委託人指定的地域范圍和時間范圍內不受保護; ·查新員已經發現一份或多份現有技術文獻,使得委託項目技術方案屬於自由公知技術; ·查新員根據其知識和工作經驗,經過大量的合理檢索以後,認為不可能找到密切相關的對比文獻,且委託方也無法提供進一步檢索的線索與方向。
㈦ 知識產權的收益指那些
算是知識產權的收益
知識產權的收益指的是由行使知識產權而獲得的經濟利益,如一方發表了作品,已取得的稿酬,這已是由貨幣等物質為表現的有形財產.
㈧ 代位求償追償與結算的使用條件是什麼
兩車不是同一戶名,對方負全責,對方只上了交強險,不給你修車,必須出險,讓你投保的保險公司理賠員收集材料,自己先墊付後報銷。
㈨ 知識產權申請基本條件有哪些
專利制度的核心在於利用技術成果向社會公開,以換取一定區域和時間內的壟斷權,那麼專利技術是否容易形成壟斷,是否容易得到保護就決定了技術成果是否適合申請專利。
我國專利法規定,說明書中的技術方案必須清楚完整,以所屬技術領域的技術人員能夠順利實現為准,即,專利必須充分公開。
在有些專利申請中,由於申請人在技術方案中的關鍵問題上有所保留,致使專利申請失去專利性而被專利局駁回。如果某一點技術秘密確實需要保留的話,應當在有完整的、必要的技術特徵的基礎上,至少有一種方式或實施例可以實現該項發明創造,而將另一種更好的特徵方式作為技術秘密加以保留。但這種方法且不可聰明反被聰明誤,如果別人也發現了這一點並取得專利,反過來會制約你的產品技術。如果確實是一種獨到獨有的技術秘密,也並不是非申請專利不可,例如美國的可口可樂飲料、中國民間祖傳中葯秘方,在保證不失傳的前提下,都是採取不申請專利而惟我獨知的策略獨占市場。採取這種方式的首要條件是自己能夠獨立實施。
一項能夠取得專利的發明創造,需要具備多方面的條件,其中包括符合專利法規定的專利申請文件的格式要求、內容要求以及履行各種手續。為了避免和減少申請人在時間、人力、物力和財力上的浪費,專利申請人在提出申請前,要做好充分的准備工作。
1、熟悉專利法及實施細則。要較詳細了解專利法保護什麼、保護誰、如何進行保護,以及專利權人的權利和義務等規定。
2、對專利申請項目應進行充分的技術調查。若在確定研究開發課題之初,就已進行過各方面的調查研究,確知本課題的研究開發方案和路線進度,以及其成果居同行之冠,這時申請專利是沒有問題的。如缺少這一技術調查過程,或調查不充分,則需補充收集技術資料,在廣泛了解現有技術狀況的前提下才能決定是否需要提出專利申請,以便盡量減少申請專利的盲目性。
這里所說的收集技術資料,就是對自己的發明創造所屬技術領域的現有技術進行調查了解,它包括該技術領域的歷史和現狀,因此,應查閱專利文獻和非專利文獻,包括以往本專業的權威性期刊雜志和專著,同時也要調查有關國內市場情況和同行業的技術進展狀態。這是一件相當細致和繁瑣的工作,但最低限度也應查閱發明所屬技術領域的專利文獻。
3、凡是已參加國有國務院主管部委或全國性學術團體組織或舉辦的新技術、新產品的鑒定會和技術會議的,為了不喪失新穎性,應按專利法第二十四條的規定,在其鑒定會或技術會議後六個月內遞交專利申請。
4、需從經濟上認真考慮。申請人應對自己的發明創造進行經濟效益預測,估計其技術開發的可能性、范圍及技術市場、商品市場的條件,以便明確在取得專利權後的實施和技術轉讓條件,及在實施和技術轉讓中自己能獲得的經濟效益等,從而在經濟方面全面衡量申請專利的可行性。
5、了解專利申請文件的書寫格式、各項要求和熟悉說明書、權力要求書的撰寫技巧。當然,如果確定請專利代理的話,則在此方面不需了解得過於詳細。
6、在提出專利申請時,應根據專利法實施細則的規定處理有關保密方面的問題。國防系統各單位涉及國家安全需要保密的專利申請,由專門機構處理。民用產品及其生產方法的發明專利申請中,如因該申請公開後可能對國民經濟造成重大損失的,可以提出建議進行保密審查。不過,這種建議應該在充分考慮發明創造公開或實施的結果後才能提出,一旦按保密專利辦理,則不向社會公開,專利的轉讓、實施將直接受到影響,申請人就很難取得經濟效益。另外,實用新型和外觀設計不設保密專利。