A. 知識產權法考試
擁有復的權利:發表權、署名權制、修改權、保護作品完整權、復制權、發行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權。
可以採取的措施:(1) 可以對侵權人發出警告,要求其停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等;(2)與侵權人達成和解協議,與其簽訂許可使用協議,也可以簽訂轉讓協議(只轉讓財產權部分);(3)向工商部門投訴,要求行政處罰;(4)向法院起訴,可以請求訴嚴禁令、財產保全、證據保全、可以請求法院沒收違法所得、侵權復製品以及進行違法活動的財物的財物;(5)可以調解;(6)可以達成的書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁。
侵權人應承擔的法律責任:(1)停止侵害、消除影響、賠禮道歉、賠償損失等;(2)如果侵權人的侵權行為同時損害公共利益的,還可以要求著作權行政管理部門介入,責令其停止侵權行為,沒收違法所得,沒收、銷毀侵權復製品,並可處以罰款;情節嚴重的,還可以沒收主要用於製作侵權復製品的材料、工具、設備等;(3)構成犯罪的,依法追究刑事責任。最高可判處七年以下有期徒刑,並處罰金。
B. 知識產權法 論述題 專利制度有何作用司法考試
一、什麼是專利申請
專利申請是獲得專利權的必須程序。專利權的獲得,要由申請人向國家專利機關提出申請,經國家專利機關批准並頒發證書。申請人在向國家專利機關提出專利申請時,還應提交一系列的申請文件,如請求書、說明書、摘要和權利要求書等等。在專利的申請方面,世界各國專利法的規定基本一致。
二、專利申請的分類
發明專利:針對產品、方法或者產品、方法的改進所提出的新的技術方案,可以申請發明專利;
實用新型專利:針對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案,可以申請實用新型專利;
外觀設計專利:針對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計,可以申請外觀設計專利。
三、申請專利的好處
1、專利作為一種無形資產,具有巨大的商業價值,是提升企業競爭力的重要手段。
2、企業將科研成果申請專利,是企業實施專利戰略的基礎。
3、專利的質量與數量是企業創新能力和核心競爭能力的體現,是企業在該行業身份及地位的象徵。
4、企業通過應用專利制度可以獲得長期的利益回報。
5、企業擁有專利是申報高新技術企業、創新基金等各類科技計劃、項目的必要前提條件。
四、申請專利流程詳解
1、專利申請文件的填寫和撰寫
專利申請文件的填寫和撰寫有特定的要求,申請人可以自行填寫或撰寫,也可以委託專利代理機構代為辦理。盡管委託專利代理是非強制性的,但是考慮到精心撰寫專利申請文件的重要性,以及審批程序的法律嚴謹性,對經驗不多的申請人來說,委託專利代理是值得提倡的。
2、專利申請的受理
專利局受理處或各專利局代辦處收到專利申請後,對符合受理條件的申請,將確定申請日,給予申請號,發出受理通知書。
3、申請費的繳納方式
申請費以及其他費用都可以直接向專利局收費處或專利局代辦處面交,或通過銀行或郵局匯付。目前,銀行採用電子劃撥,郵局採用電子匯兌方式。繳費人通過郵局或銀行繳付專利費用時,應當在匯單上寫明正確的申請號或者專利號,繳納費用的名稱使用簡稱。匯款人應當要求銀行或郵局工作人員在匯款附言欄中錄入上述繳費信息,通過郵局匯款的,還應當要求郵局工作人員錄入完整通訊地址,包括郵政編碼,這些信息在以後的程序中是有重要作用的。費用不得寄到專利局受理處。
4、申請費繳納的時間
面交專利申請文件的,可以在取得受理通知書及繳納申請費通知書以後繳納申請費。通過郵寄方式提交申請的,應當在收到受理通知書及繳納申請費通知書以後再繳納申請費,因為繳納申請費需要寫明相應的申請號,但是繳納申請費的日期最遲不得超過自申請日起兩個月。
5、專利審批程序
依據專利法,發明專利申請的審批程序包括受理、初審、公布、實審以及授權五個階段。實用新型或者外觀設計專利申請在審批中不進行公布和實質審查,只有受理、初審和授權三個階段。
6、對專利申請文件的主動修改和補正
對專利申請文件的主動修改和補正也是申請人可以視需要選擇的一項手續。實用新型和外觀設計專利申請,只允許在申請日起兩個月內提出主動修改;發明專利申請只允許在提出實審請求時和收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起三個月內對專利申請文件進行主動修改。
7、答復專利局的各種通知書
(1)遵守答復期限,逾期答復和不答復後果是一樣的。 針對審查意見通知書指出的問題,分類逐條答復。答復可以表示同意審查員的意見,按照審查意見辦理補正或者對申請進行修改;不同意審查員意見的,應陳述意見及理由。
(2)屬於格式或者手續方面的缺陷,一般可以通過補正消除缺陷;明顯實質性缺陷一般難以通過補正或者修改消除,多數情況下只能就是否存在或屬於明顯實質性缺陷進行申辯和陳述意見。
(3)對發明或者實用新型專利申請的補正或者修改均不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍,對外觀設計專利申請的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。修改文件應當按照規定格式提交替換頁。
(4)答復應當按照規定的格式提交文件。如提交補正書或意見陳述書。一般補正形式問題或手續方面的問題使用補正書,修改申請的實質內容使用意見陳述書,申請人不同意審查員意見,進行申辯時使用意見陳述書。
8、專利申請被視為撤回及其恢復
逾期未辦理規定手續的,申請將被視為撤回,專利局將發出視為撤回通知書。申請人如有正當理由,可以在收到視為撤回通知書之日起兩個月內,向專利局請求恢復權利,並說明理由。請求恢復權利的,應當提交「恢復權利請求書」,說明耽誤期限的正當理由,繳納恢復費,同時補辦未完成的各種應當辦理的手續。補辦手續及補繳費用一般應當在上述兩個月內完成。
9、辦理專利權登記手續
實用新型和外觀設計專利申請經初步審查,發明專利申請經實質審查,未發現駁回理由的,專利局將發出授權通知書和辦理登記手續通知書。申請人接到授權通知書和辦理登記手續通知書以後,應當按照通知的要求在兩個月之內辦理登記手續並繳納規定的費用。在期限內辦理了登記手續並繳納了規定費用的,專利局將授予專利權,頒發專利證書,在專利登記簿上記錄,並在專利公報上公告,專利權自公告之日起生效。未在規定的期限內按規定辦理登記手續的,視為放棄取得專利權的權利。
10、辦理登記手續應繳納的費用
辦理登記手續時,不必再提交任何文件,申請人只需按規定繳納專利登記費(包括公告印刷費用)和授權當年的年費、印花稅,發明專利申請授權時,間距申請日超過兩年的,還應當繳納申請維持費。授權當年按照辦理登記手續通知書中指明的年度繳納相應費用。
11、專利權的維持
專利申請被授予專利權後,專利權人應於每一年度期滿前一個月預繳下一年度的年費。期滿未繳納或未繳足,專利局將發出繳費通知書,通知專利權人自應當繳納年費期滿之日起六個月內補繳,同時繳納滯納金。滯納金的金額按照每超過規定的繳費時間一個月,加收當年全額年費的5% 計算;期滿未繳納的或者繳納數額不足的,專利權自應繳納年費期滿之日起終止。
12、專利權的終止 專利權的終止根據其終止的原因可分為:
(1)期限屆滿終止:發明專利權自申請日起算維持20年,實用新型或外觀設計專利權自申請日起算維持滿10年,依法終止;
(2)未繳費終止:專利局發出繳費通知書,通知申請人繳納年費及滯納金後,申請人仍未繳納或繳足年費及滯納金的,專利權自上一年度期滿之日起終止。
13、專利權的無效
專利申請自授權之日起,任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法有關規定的,可以請求宣告該專利權無效。請求宣告專利權無效或者部分無效的,應當按規定繳納費用,提交無效宣告請求書一式兩份,寫明請求宣告無效的專利名稱、專利號並寫明依據的事實和理由,附上必要的證據。對專利的無效請求所作出的決定任何一方如有不服的,可以在收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。專利局在決定發生法律效力以後予以登記和公告。宣告無效的專利權視為自始即不存在。
C. 知識產權法考試怎麼辦!
1知識產權的對象:知識本身,分為兩類,一是智力成果,二是經營標記。2.知識產權的分類:一是把知識產權分為著作權和工業產權,二是分為創造性智力成果和工商業標記權。3.知識產權的性質:一 知識產權作為民事權利的屬性是客觀的不以人的主觀意志而改變的,二是知識產權為私權,三是知識產權是對世權和支配權;知識產權可分地域取得和行駛;知識產權可分授權性,不同的權能分授不同人,相同的權能可授予多人行使。4.著作權:指基於文學藝術和科學作品依法產生的權利。5.著作權法:指調整因著作權的產生控制利用和支配而產生的社會關系的法律規范的總稱。6.作品:指文學藝術科學領域內具有獨創性並能以有形形式復制的智力成果。7.不受著作權保護的對象:一 依法禁止出版傳播的作品 二 不使用著作權法保護的對象,公共信息資源和時政新聞 三 欠缺作品實質要件的對象8.著作財產權:指基於著作權的行使所能得到的財產權益,也指實現其利益的各種手段和方式。著作財產權的內容:復制權、發行權、表演權、出租權、展覽權、放映權、廣播權、信息網路傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權、注釋權和整理權。9.復制權,即以印刷、復印、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍等方式將作品製作一份或者多份的權利; 10.發行權,即以出售或者贈與方式向公眾提供作品的原件或者復製件的權利;11.出租權,即有償許可他人臨時(有期限)使用電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟體並獲得報酬的權利,計算機軟體不是出租的主要標的的除外;12.表演權,即公開表演作品,以及用各種手段公開播送作品的表演的權利,括現場表演和機械表演13.放映權,即通過放映機、幻燈機等技術設備公開再現美術、攝影、電影和以類似攝制電影的方法創作的作品等的權利;14.廣播權,即以無線方式公開廣播或者傳播作品,以有線傳播或者轉播的方式向公眾傳播廣播的作品,以及通過擴音器或者其他傳送符號、聲音、圖像的類似工具向公眾傳播廣播的作品的權利;15.信息網路傳播權,即以有線或者無線方式向公眾提供作品,使公眾可以在其個人選定的時間和地點獲得作品的權利16.改編權,即改變作品,創作出具有獨創性的新作品的權利特點:不改變作品的基本思想內容方式:(1)變換作品表現形式(2)改變作品用途,適應某種需要 17.著作人身權:基於作品依法享有的以人身利益為內容的與著作財產權相對應的人身權。包括:發表權、署名權、修改權、保護作品完整權。18.職務作品:公民為完成法人或其他組織工作任務所創作的作品。19.職務作品的歸屬:一類是作者享有著作權, 單位享有優先使用權。第二類是單位享有著作權, 作者享有署名權。職務作品的特徵:一作者與工作機構既有勞動關系 二創作的作品屬於作者職責范圍 三對作品的使用應當屬於作者所在單位的正常工作任務或業務范圍之內。 19.定做作品的歸屬:受委託創作的作品, 著作權的歸屬由委託人和受託人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的, 著作權屬於受託人。委託作品與定做作品的區別:一 給予創作關系不同,委託作品是基於委託合同而創作的,職務作品是基於作者與本單位的勞動關系 二權利歸屬不同 委託作品有合同按合同 無合同歸委託人 定做作品歸作者20鄰接權和著作權的關系:聯系:1、著作權是鄰接權產生的前提2、鄰接權的取得過程中也包含了傳播這的創造性勞動鄰接權從本質上講是作品傳播者對其賦予作品的傳播形式所享有的權利區別:1、主體不同:鄰接權的主體幾乎都是法人2、保護對象不同:3、內容不同:通常不具有人身權利的性質(表演者權除外)4、受保護的前提不同 21.著作權的合理使用:是指在特定條件下,著作權人以外的人使用他人已經發表的作品,可以不經著作權人的許可,不向其支付報酬,但應當指明作者的姓名、作品名,並且不得侵犯著作權人的其他權利。要件:1、不得損害作者的人身權利2、使用的作品已經發表3、使用的目的僅限於為個人學習、研究或欣賞,或者為了教學、科學研究、宗教或慈善事業以及公共文化利益需要。22合理使用的類型:1、為個人學習、研究或欣賞,使用他人已經發表的作品2、合理引用行為3、新聞報道使用4、對政論性文章的轉載、轉播5、對公開演講的轉載、轉播6、公益性利用行為7、國家機關為執行公務在合理范圍內使用已經發表的作品。8、館藏陳列或保存版本9、免費表演10、室外陳列品的使用11、對漢族文字作品的翻譯12、將已經發表的作品改成盲文23.侵犯著作權的行為:1.未經著作權人許可,發表其作品的。2.未經合作作者許可,將與他人合作創作的作品當做自己單獨創作的作品發表的。3.沒有參加創作,為謀取個人名利,在他人作品上署名的。4.歪曲、篡改他人作品的。侵犯作者的保護作品完整權 5.剽竊他人作品的。6.未經著作權人許可,以展覽、攝制電影和類似攝制電影的方法使用作品,或者以改編、翻譯、注釋等方式使用作品的行為。 7.使用他人作品,應當支付報酬而未支付的。8.未經電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品、計算機軟體、錄音錄像製品的著作權人或者與著作權有關的權利人許可,出租其作品或者錄音錄像製品的行為。侵犯出租權 9.未經出版者許可,使用其出版的圖書、期刊的版式設計的。10.未經表演者許可,從現場直播或者公開傳送其現場表演,或者錄制其表演的。為上述這些行為如果未經許可,則構成對著作權人和表演者權利的侵犯。24專利制度的特徵:本質屬性:1、以法律的手段實現對技術實施的壟斷2、以書面的方式實現對技術信息的公開 3其他:法定性:依法確認和保護 科學審查:初審、復審、公眾審查 國際交流 排他性強 時間性、地域性等。25發明與實用新型的異同:發明是發明人的一種思想,是利用自然規律解決實踐中各種問題的技術方案。實用新型指對產品的形狀、構造、或者形狀和構造的結合所提出的是與適用的新的技術方案。相同:都屬於技術方案 差異:1、保護范圍不同:僅限於產品2、並非所有的產品都可以申請實用新型,必須具有確定的形狀、固定的三維構造3、創造性要求較發明低:實質性特點和進步。26.職務發明: 執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。權利歸屬:職務發明創造申請專利的權利屬於該單位;申請被批准後,該單位為專利權人。27.新穎性: 過去沒有的新發明的,判斷標准:時間、對比技術。 喪失新穎性的四種情況:以出版物的方式公開,以使用公開,以其他方式公開,抵觸申請。 實用性,是指該發明或者實用新型能夠製造或者使用,並且能夠產生積極效果創造性,是指同申請日以前已有的技術相比,該發明有突出的實質性特點和顯著的進步,該實用新型有實質性特點和進步。 28.專利權的內容:獨占權,禁止他人實施權,處分權。29專利權的效力:製造、銷售、許諾銷售(專利權人自己或者授權他人以做廣告或在商店貨架或者展銷會陳列等方式作出銷售商品的意思表示的權利)、使用、進口。29.專利權的限制 專利保護期、先行實施、善意侵權、首次銷售、臨時過境、非營利實施、強制許可、制定許可。30專利侵權判定原則:一般原則1、進行侵權判定,應當以專利權利要求中記載的技術方案的全部必要技術特徵與被控侵權物(產品或方法)的全部技術特徵逐一進行對應比較。2、進行侵權判定,一般不以專利產品與侵權物品直接進行侵權對比。專利產品可以用於幫助理解有關技術特徵與技術方案。3、當原被告雙方當事人均有專利權時,一般不能用雙方專利產品或者雙方專利的權利要求進行侵權對比。4、對產品發明或者實用新型進行專利侵權判定比較,一般不考慮侵權物與專利技術是否為相同應用領域。31全面覆蓋原則,是指被控侵權物(產品或方法)將專利權利要求中記載的技術方案的必要技術特徵全部再現,被控侵權物(產品或方法)與專利獨立權利要求中記載的全部必要技術特徵一一對應並且相同。32等同原則:在專利侵權判定中,當適用全面覆蓋原則判定被控侵權物(產品或方法)不構成侵犯專利權的情況下,應當適用等同原則進行侵權判定。 33禁止反悔原則,是指在專利審批、撤銷或無效程序中,專利權人為確定其專利具備新穎性和創造性,通過書面聲明或者修改專利文件的方式,對專利權利要求的保護范圍作了限制承諾或者部分地放棄了保護,並因此獲得了專利權,而在專利侵權訴訟中,法院適用等同原則確定專利權的保護范圍時,應當禁止專利權人將已被限制、排除或者已經放棄的內容重新納入專利權保護范圍。34多餘指定原則,是指在專利侵權判定中,在解釋專利獨立權利要求和確定專利權保護范圍時,將記載在專利獨立權利要求中的明顯附加技術特徵(即多餘特徵)略去,僅以專利獨立權利要求中的必要技術特徵來確定專利權保護范圍,判定被控侵權物(產品或方法)是否覆蓋專利權保護范圍的原則。35商標的功能:識別、品質保證、廣告競爭。36商標概念:是由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色及其組合構成的,能夠將不同的生產經營者所提供的商品或服務區別開來,並可為視覺感知的標記。37商標分類:集體商標,是指由某一集體組織所有,其成員共同使用的商標。聯合商標:是指同一個商標所有人在相同或類似的商品上使用的若干個近似商標。防禦商標:是指同一商標所有人在不同類別的商品上注冊使用同一個著名商標。證明商標,又稱保證商標,即用以證明商品來源、原料、製造方法、質量、精密度及其他特徵的商標。38商標權的取得原則 注冊原則 申請在先原則、自願注冊原則、優先權原則 39馳名商標《巴黎公約》中是指在廣大公眾中享有較高聲譽,有較高知名度的商標。可稱為名牌商標或著名商標。40馳名商標的認定 (1)相關公眾對該商標的知曉程度;(2)該商標使用的持續時間;(3)該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍;(4)該商標作為馳名商標受保護的記錄 41馳名商標的保護 對未注冊的馳名商標予以保護、放寬馳名商標的顯著性特徵、擴大馳名商標的保護范圍、馳名商標所有人享有特別期限的排他權42反不正當競爭法是調整市場交易活動中經營者之間競爭關系的法律規范的總稱。狹義上,僅涉及反對不正當競爭的內容;廣義上,則包括反不正當競爭以及反壟斷及限制競爭的內容。43商業秘密:本條所稱的商業秘密,是指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性並經權利人採取保密措施的技術信息和經營信息。商業秘密的特徵1、無形性2、價值性3、實用性4、保密性
D. 《知識產權法》課程講什麼內容
知識產權法是調整智力成果的產生、獲權、利用、管理及保護過程中發生專的社會關系的法屬律規范的總稱。在經濟全球化、市場經濟和知識經濟的背景下,知識產權日益體現出與時代、世界經濟的發展不可分割的特性,與此相對應,知識產權法的國際性、科技性、時代性以及系統性等特徵也日益突出。因此,知識產權法在我國法學體系中佔有重要地位,是我國法學體系中的一個重要分支學科。本門課程是我院法學專業的一門專業必修課程。
E. 知識產權法的立法宗旨
加強商標復管理,保護商制標專用權,促使生產、經營者保證商品和服務質量,維護商標信譽,以保障消費者和生產、經營者的利益,促進社會主義市場經濟的發展。
拓展:葯品管理法的立法宗旨是:加強葯品監督管理,保證葯品質量,保障人體用葯安全,維護人民身體健康和用葯的合法權益,特製定本法。
中華人民共和國葯品管理法
第一條
為加強葯品監督管理,保證葯品質量,保障人體用葯安全,維護人民身體健康和用葯的合法權益,特製定本法。
F. 談談通過學習知識產權法課程後知識產權保護意識有哪些提高
知是產權是一種無形產權,他是指智力創造性取得的成果,並且是由智力勞動者對其成內果依法享有容的一種權利.
專利權是指依法批準的發明人或其權利受讓人對其發明成果在一定年限內享有的獨占權或專用權,一但超過法律規定的保護期限,就不在受法律保護.
保護知識產權能夠提供激勵機制,激發出更多的創新.
G. 知識產權法的立法目的和國際戰略是什麼2000到3000字
對於法學教學、法學研究人員來講,一門法律學科的性質和地位,是需要首先弄清楚的問題,知識產權法學也是如此。目前國內法學理論界、司法界均承認知識產權為民事權利,同時世界貿易組織的《與貿易有關的知識產權協議》中也已明確知識產權的民事權利性質。與知識產權的性質密切聯系的是知識產權的地位,即知識產權應歸屬何種法律部門,在此問題上學者們存有爭議,較為流行的觀點認為知識產權屬於民商法部門,或者屬於民法部門。但筆者以為這個問題還沒有徹底搞清楚,有探討之必要,尤其是在諸多國家紛紛實施「國家知識產權戰略」的大背景下,探討此問題,意義更為重要。
一、國內學者對知識產權法地位的幾種觀點
目前國內學者關於知識產權性質的認識是一致的,認為知識產權是私權,是民事權利的一種,但在知識產權的地位,即知識產權應歸屬何種法律部門上,存在一定爭議,較有代表性的觀點主要有:
(一)國際公法。此觀點的代表人物是鄭成思教授,鄭教授認為,國際間的多邊公約及雙邊條約對整個知識產權法律制度有重大影響。國際公法已成為知識產權法的主要淵源,因此知識產權應屬於國際公法領域。 1
(二)民商法。此觀點的代表人物為吳漢東教授,吳教授認為,知識產權制度應屬司法領域,但其保護制度多設行政處罰及刑事制裁的規范,具有公法與私法結合的特點,實為保護私權之民事特別法。 2 這也是國內絕大部分學者的觀點。
(三)單獨法律部門。此種觀點代表人物為張平副教授,張教授認為知識產權在民法、刑法、行政法、國際公法等各個法律部門中都有所反映,歸類很勉強,應為獨立的法律部門。 3 張教授的觀點與筆者的觀點不謀而合,惜張教授的觀點未受到充分重視,且理由有待進一步加強。
另有學者持知識產權應歸屬於經濟法、行政法、科技法等觀點。
還有的學者企圖迴避該問題,「至於把知識產權置於何種法律中,是在經濟法中,還是在民法中,或者在行政法中,甚至在國際經濟法、經濟法中,使用民事的、刑事的或者國際法的手段來解決知識產權問題,都無關緊要」。 4 筆者以為此種觀點是不足取的,學術上的觀點存有爭議,那就說明在某些問題上還存有模糊地帶,有待進一步澄清。
筆者以為,知識產權歸屬於國際公法、民商法的觀點僅抓住了問題的一個方面,或者過分突出了問題的某個方面,而知識產權歸屬於單獨法律部門的觀點缺乏足夠理由,難以服眾,這也許就是張平副教授早在90年代初即已經提出知識產權應成為獨立法律部門的觀點而未受到應有重視的原因。
依據法律部門劃分的標准和原則,筆者以為知識產權法學應當脫離現行附屬法律地位,成為一獨立的法律部門,發揮其應有的作用。知識產權制度的重要意義正如美國前總統林肯所言在於「給天才之火添加利益之油」。 1 知識產權制度在促進人的解放,加速生產力的發展,增強國家競爭力的偉大實踐表明,這項制度本身就是一項傑出的發明創造。 2
二、劃分法律部門的原則和標准
法律部門這一概念,在有的法學著作和教材中被稱為「部門法」,它是指根據一定的原則和標准,按照法律調整社會關系的不同和不同方法所劃分的同類法律規范的總和; 3 部門法又稱法律部門,是指一個國家根據一定的原則和標准劃分的本國同類法律規范的總稱。 4
法律部門或稱部門法是法律體系的基本組成部分,也是法律分類的一種形式。
知識產權制度共同的法律特徵就是客體的非物質性。在信息時代的今天,科學技術日新月異,而傳統知識光輝燦爛,人類創造性的智力成果應接不暇,知識產權法學是否可以進而應該成為一獨立法律部門呢?
(一)劃分部門法的原則
對於法律部門劃分的原則,仁者見仁,智者見智,從不同角度可對法律部門劃分原則做出不同的概括。
張文顯教授認為法律部門的劃分,應堅持三原則:整體性原則,均衡原則,以現行法律為主,兼顧即將制定的法律原則。 5
沈宗靈教授認為法律部門的劃分,應該有六個原則:合目的性原則;從實際出發原則;適當平衡原則;相對穩定原則;重點論原則;辯證法展原則; 6
筆者以為,之所以劃分法律部門,一個重要目的就是便於人們了解和掌握本國的現行法律,隨著社會的進一步發展,科學技術的進一步提高,人們勢必創造出也來越多的精神產品,換言之,知識產權的調整對象越來越寬,同時也就需要越來越多的規范進行調整。當然,我們還要注意到各個法律部門之間適當比例之保持,具體的法律部門所包含的法律、法規不要太多,也不要太少。知識產權領域的現行法律、法規已經很多,知識產權擺脫附屬地位從而實現部門化,符合社會發展潮流,也避免了法律體系結構的頻繁變動。同時我們要拿出發展的眼光看待問題。
據此筆者主張法律部門的劃分應堅持以下幾個原則:目的性原則;實事求是原則;適當平衡原則;穩定性原則;發展原則;
(二)劃分部門法的標准
在明確了劃分法律部門所應該堅持的原則之後,我們就需要談到劃分法律部門的原則了。較為普遍的看法是,以法律調整對象為主要標准、以法律調整方法為次要(輔助性的)標准劃分法律部門。 7 張文顯教授、沈宗靈教授也持此觀點。
知識產權調整的對象為知識產品,即人們在科學、技術、文化等知識形態領域中所創造的精神產品。 8 知識產權對象的自然屬性是非物質的「智力成果」,社會屬性是「產品」,是財產,對象的內涵應顯示其兩方面屬性。
正如前所提到的,知識產權制度調整對象(保護范圍)勢必越來越寬廣,除了傳統的著作權、專利權、商標權外,國際公約、各國立法或判例已將知識產權的保護對象擴大到:計算機程序、資料庫、地理標志、集成電路布圖、未披露信息,商號或商業名稱、載有節目的衛星信號、商品化權的對象、特許經營、域名等。總體來講,知識產權的調整對象呈現出擴大趨勢,隨著技術和社會經濟的發展而發展。據此,澳大利亞學者彭道頓1984年提出了信息產權的概念。我國學者對此也有響應。 1
知識產權制度確實廣泛涉及許多領域,在科技、經濟、文化、藝術活動中發揮重要作用,但不能因此將知識產權肢解為幾部分歸到不同的法律部門中去。知識產權有自己的特殊性質和基本原則,有特定的調整對象,它作為一個整體概念已被各國所接收。在聯合國下屬的機構中,有專門管理知識產權問題的世界知識產權組織,在各個具體的知識產權部門中都較早地建立國際公約,各國有一批專門從事知識產權的法律人才和研究教育機構,有一套比較成熟的知識產權保護體系。知識產權的地位如何,不完全取決於在法理上是否劃歸某類或構成獨立分支,重要的是取決於在現實生活中的實際地位,也就是其重要程度。知識產權保護制度目前已經成為發展一個國家的經濟、科技、文化等事業的重要法律制度。 2
話已至此,筆者不得不提及當前世界發達國家實施的「國家知識產權戰略」。
隨著知識經濟的發展和國際知識產權保護之加強,知識產權戰略已經日益成為各國政府促進社會發展、增強國際競爭力的重要戰略手段。美國從20世紀80年代以來成功實施了知識產權戰略,使美國擴大了技術創新和經濟競爭優勢,同時促進了TRIPS協議的達成,使全球知識產權制度進入了強保護時代。日本是世界上實施知識產權戰略最為成功的國家,也是從知識產權戰略中崛起的國家,促成日本知識產權立國策略的主要動力來自兩方面:一是日本對本國工業核心競爭力下降的憂慮;二是現代經濟社會對智力創造活動合理機制的需求。 3 筆者以為,日本自然資源相對貧乏,人口眾多也是促使日本實施國家知識產權戰略的原因之一。為此,日本不僅成立了知識產權戰略會議(2002年3月),提出了知識產權立國論,還制定了《知識產權戰略大綱》(2002年7月),國會通過了《知識產權基本法》(2002年11月),另外成立了由首相小泉任部長的知識產權戰略本部(2003年3月),進而推出了《知識產權戰略推進計劃》。
我國要實現從經濟大國向經濟強國、從粗放型經濟向集約型經濟的轉變,同樣離不開國家知識產權戰略的制定與實施。
「戰略」一詞源於軍事學,毛澤東同志在《中國革命戰爭的戰略問題》中講到:「戰略問題是研究戰爭全局的規律性的東西」。我國《辭海》對「戰略」一詞是這樣界定的:戰略是重大的、帶全局性的或決定全局的謀劃。 4 陳美章教授認為戰略是一種謀劃,是分層次的,戰略具有系統結構,陳教授還對知識產權戰略進行了界定:有效利用知識產權保護制度,為充分維護自身的合法權益,獲得和保持競爭優勢並遏制競爭對手,謀求最佳的經濟利益而進行的全局性謀劃和採取的重要策略和手段。知識產權戰略可分三個不同層次:國家知識產權戰略、行業知識產權戰略和企業的知識產權戰略。 5
剛才談到的是法律部門劃分的主要標准:法律調整的對象,現在談一談法律部門劃分的次要(輔助性的)標准:法律調整的方式。
法律調整的方法,一般是指法律規范調整社會關系的手段和方式,如確定權利、義務的方式,法律化的經濟手段、行政手段,法律制裁等。社會生活的多樣性,也決定了法律調整方法的多樣性……,當人們無法完全以作為法律調整對象的社會關系來劃分法律部門時,就可以依據法律調整方法來劃分。如刑法部門,主要就是依其獨一無二的法律調整方法—刑罰—而確立獨立法律部門地位的。 1
縱觀知識產權的調整方法,其調整方法綜合性,或者說多種手段相結合,包括民事調節、行政調節、甚至刑事調節,但它最基本的規范不是強制性的,而是採取以鼓勵、協調和促進智力創造活動,確認、保護、應用與傳播智力成果為宗旨的調整方法。 2
一言以蔽之,從知識產權法的調整對象和調整方法上看,知識產權法可以作為一個獨立的法律部門而存在。
另外,筆者不得不指出的是我國改革開放以來,我國知識產權制度得到了長足的發展,在短短的二十年的時間里,我國築起一道保護知識產權的長城,形成了一套完整的立法、執法、司法體系。在加強知識產權立法,完備法律規范的同時,我國進行了保護知識產權的組織建設,設立了國務院知識產權領導小組,建立了相應的知識產權行政領導機關,完善了知識產權保護的司法組織。相關的知識產權行政、司法組織系統的建設,為我國的知識產權法制建設提供了體制上的保證。
值得欣喜的是國家已經注意到知識產權制度的重要性,並已經就率先將專利工作上升為國家戰略提上了議事日程, 3 並於2004年6月7—8日在京專門召開了「國家知識產權戰略座談會」,幾十名法律學家、經濟學家、政府官員濟濟一堂,為「國家知識產權戰略」獻計獻策。
最後,需要指出的是,在我國的高等教育當中,國家教育部已將知識產權法學已經與民法學、刑法學、經濟法學等部門法學並列,成為法學本科生14門核心課程之一,從這一點上,也突顯了知識產權法這門課程的重要性。
結語
目前,知識產權法學的附屬地位,既不符合法律部門分類的原則和標准,更與知識產權制度在國家、社會中的地位格格不入,在21世紀的今天,在國外各國紛紛訴諸實施「國家知識產權戰略」的大背景下,我們必須重新審視此問題。知識產權法學的部門化,是與時俱進的理性定位,並非刻意拔高,我們只不過是去做我們應該做的事情,還知識產權法學以應有的地位和尊嚴。法是利益之器,保障著人類庸常的幸福,但它的平庸眼光絲毫不影響人類對高貴的嚮往。
H. 選修課考試。有關知識產權法(求助)
我也不會做,只是來消滅零回答
I. 教師及醫生為什麼要進行《知識產權保護法》的考試
這種考試太必要!
往大里說,這種考試關繫到中國能否趕超英美成為世界強國。
四流國家出口勞務;三流國家出口商品;二流國家出口品牌;一流國家出口標准(知識產權)。
知識產權意識表現在三個方面:一是主動創新,二是主動獲取保護,三是防範侵權風險。這一切離不開對我國及國際上現行知識產權法律法規的了解。教師的知識產權意識將影響中國的下一代;醫生的知識產權意識則影響全民健康。
即使不參加考試,主動去了解相關法律知識,我覺得也是有必要的。
僅做參考。