1、劇本系普通職務作品,著作權歸作者某甲所有,劇本的保護期自2005年5月5日至2055年12月31日。電影的完成體現了法人意志,所以電影的著作權歸A影視公司所有。電影的保護期自2006年6月6日至2056年12月31日。
2、某甲可以同意B電視台和乙的請求,因為B電視台是要拍成電視劇,而乙是翻譯劇本,他們都與A影視公司的使用方式不同,所以某甲可以同意其它人以不同於A影視公司的方式使用其作品
3、B電視台不構成侵權,時事新聞不是著作權法保護的對象,由於電視劇系電視台在合法使用劇本的基礎上創作的新作品,電視台擁有該電視劇的著作權,播放花絮是正當行使著作權的行為。
㈡ 知識產權法,案例分析
(1)該教授在實驗室中利用魏某的專利技術不會構成侵權,為科學研究和實驗而使用有關專利屬於合理使用。
(2)如果臨床試驗時沒有對使用者明示,並且按照普通葯物定價收取費用,則不屬於合理使用,應當取得專利權人的許可,如果沒有獲得許可,則構成侵權。
(3)論文中引用魏某專利文獻數據不會構成對魏某專利文獻的著作權的侵權;因為授權公告的專利文獻屬於官方文獻,不享有著作權。
㈢ 知識產權法的案例分析
知識產權法案例分析 畫家張某和圖畫愛好者楊是摯友,張某前後送楊自己的畫作 50 余幅,後張因病 去世,楊從張送的畫作中精選 30 幅以張的名義發行,張子女得知後認為其擅自 出版張的畫作,侵犯了他們及張的著作權遂與楊進行交涉,楊認為畫既然已贈送 給自己,自己便取得了包括著作權在內的所有權,繪畫是以張的名義發表的不存 在侵犯著作權。 問:楊行為是否侵犯張及其子女著作權,為什麼? 最佳答案 1.第十條 著作權包括下列人身權和財產權: (一)發表權,即決定作品是否公之於眾的權利; (二)署名權,即表明作者身份,在作品上署名的權利; (五)復制權,即以印刷、復印、拓印、錄音、錄像、翻錄、翻拍等方式將 作品製作一份或者多份的權利; (六)發行權,即以出售或者贈與方式向公眾提供作品的原件或者復製件的 權利; (八)展覽權,即公開陳列美術作品、攝影作品的原件或者復製件的權利; 2.第十八條 美術等作品原件所有權的轉移,不視為作品著作權的轉移,但美術 作品原件的展覽權由原件所有人享有。 3.第十九條 著作權屬於公民的,公民死亡後,其本法第十條第一款第(五)項 至第(十七)項規定的權利在本法規定的保護期內,依照繼承法的規定轉移。 4.第四十六條 有下列侵權行為的,應當根據情況,承擔停止侵害、消除影響、 賠禮道歉、賠償損失等民事責任: (一)未經著作權人許可,發表其作品的; (三)沒有參加創作,為謀取個人名利,在他人作品上署名的; 他已經侵犯了著作權人的多項權利,違反了《中華人民共和國著作權法》
㈣ 知識產權法案例分析題
1,答:
(1)商標法》第十三條規定第一款規定,就相同或者類似商品申請注冊的商標是復制、內摹仿或者翻譯他人未在中國注冊容的馳名商標,容易導致混淆的,不予注冊並禁止使用。
《商標法》第十三條規定第二款規定,就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標,誤導公眾,致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的,不予注冊並禁止使用。
(2)根據我國《馳名商標認定和管理暫行規定》第2條的規定,馳名商標是指在市場上享有較高聲譽並為相關公眾所熟知的注冊商標.馳名商標注冊人的禁止權范圍可以擴大到非類似商品上.因此,本案中A公司將"蝴蝶"商標使用於非類似商品上,已構成對"蝴蝶"這一馳名商標的侵權.
(3)自馳名商標認定之日起,他人將與該馳名商標相同或者近似的文字作為企業名稱一部分使用,且可能引起公眾誤認的,工商行政管理機關不予以核准注冊;已經登記的,馳名商標注冊人可以自知道或者應當知道之日起2年內,請求工商行政管理機關予以撤銷.所以,A公司更名的名稱已經構成對"蝴蝶"這一馳名商標的侵權.
㈤ 知識產權法案例
著作權法協調作品創作和傳播過程中產生的相應權利義務關系。在所述情況中,甲乙丙丁構成作品創作者和不同層次的傳播者的關系。其中,甲是作品的創作者,享有完整和全部的歌曲著作權,他人使用他的作品,無論是演唱、錄制(復制)、傳播發行,都需要取得其許可並支付相應的報酬(除非屬於法定的合理使用情形);乙丙丁為作品的傳播者,需要尊重甲的著作權,同時自己又以在作品傳播中付出的勞動和付出而享有相應的權利,如乙對自己在取得甲的許可後進行的演唱曲目,依法享有標明表演者身份、禁止歪曲篡改、許可或禁止他人轉播、錄制、發行等人身權和財產權。
㈥ 知識產權法案例分析
這是同日申請的問題。
商標法同日申請,先使用的人獲得商標權。,所以商內標權歸甲。容
專利權出現同日申請,並不考慮誰先發明的。《中華人民共和國專利法實施細則》第十三條明確指出:「同樣的發明創造
只能被授予一項專利。依照專利法第九條的規定,兩個以上的申請人在同一日分
別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行
協商確定申請人。」解決的辦法一般有兩種,一種是兩申請人作為一件申請的共
同申請人;另一種是其中一方放棄權利並從另一方得到適當的補償。如果雙方協
商不成的,則兩件申請都不授予專利權。所以專利權甲乙雙方協商決定。
㈦ 知識產權法案例分析
1。研抄究院的主張不合法。因為上述所稱的資料,即便是以往工作內容的具體描述,被孫某在這次發明中加以了利用,由於這些資料屬於非保密內容,研究院也沒有與孫某簽署保密協議,因此是可以公開利用的。研究院應當通過這個案例,加強對自身知識產權的管理工作。職務發明和這個情況不同,職務發明是指發明人還在崗位上,享受著單位的各項報酬和福利、佔用勞動時間、直接取得崗位的資料與設備等條件。
2。孫某是專利所有人,他有權處分自己的知識產權。因此可以轉讓給第三方。
3。實驗過程中,只有對專利的實質性的內容作出貢獻的人,才有權提出共享專利的問題。而本案例中,孫的助手僅提供了原始資料、設備,而這些東西並非該員所有,也沒有介入專利創造性勞動過程,更沒有佔有實質性貢獻,因此是沒有權利的。
㈧ 知識產權法案例分析的介紹
《知識產權法案例分析》的作者是劉春田,2007年06月高等教育出版社出版。281頁, 重約0.336KG,定價25.00元。
㈨ 知識產權法案例分析,答案盡量詳細,謝謝!
1. 屬於受復托方乙廣告公司。制
著作權法:受委託創作的作品,著作權的歸屬由委託人和受託人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬於受託人。
2. 不可以。 翻譯權、修改權著作衍生權,翻譯他們的作品需要得到著作權人同意,對別人作品稍加修改予以使用也要得到著作權人的同意。外資企業的使用又屬於合理使用的范圍,所以是侵權。
㈩ 知識產權法案例分析...
你好。個人認為抄,從理襲論上講,本案應當屬於職務發明創造,理由如下:
一、職務發明是指在執行本職工作中完成或者與本單位分配的任務相關的發明創造,或者從原工作單位離職後一年內完成與本職工作或者分配的任務相關的發明創造。被告在職期間,從事的本職工作與涉案發明創造之間存在高度相關。
二、津安公司不具備原告資格,由於涉案發明創造在委託津安公司進行大田試驗之前已經完成了主要技術方案,津安公司的觀察記錄並不具有任何智力創造的成分。