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知識產權法41條

發布時間:2021-08-16 07:03:38

① 中華人民共和國知識產權

我國知識產權法是主要由著作權法 、專利法 、商標法、著作權法實施條例、專利法實施條例、商標法實施條例、 伯爾尼公約 、巴黎公約 。

② 知識產權法律知識(請高手進來解答)

(一)
著作權是指著作權法所確認的文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種形式復制的作品的作者或其他著作權人,在法定期限內對其作品所享有的權利。此項權利具有排他性,除法律另有規定外,非經作者或其他著作權人的授權許可或讓與或按繼承法規定的方式取得,他人均無權行使,否則屬於侵犯著作權的行為。
(二)
專利權是指依法批準的發明人或其權利受讓人對其發明成果在一定年限內享有的獨占權或專用權。專利權是一種專有權,一旦超過法律規定的保護期限,就不再受法律保護。專利三性,分別是 新穎性、創造性和實用性。
(三)
商標權是商標專用權的簡稱,是指商標注冊人依法支配其注冊商標並禁止他人侵害的權利,包括商標注冊人對其注冊商標的排他使用權、收益權、處分權、續展權和禁止他人侵害的權利。商標權是一種無形資產,具有經濟價值,可以用於抵債,即依法轉讓
(四)
商業秘密的特點:
一、秘密性
商業秘密必須是不為公眾知悉的信息,這是商業秘密的本質特徵。不為公眾所知悉不是指不為一切人所知悉,而是指不為權利人以及相關人員以外的其他人知悉。比如企業內部接觸商業秘密的員工、合作企業等知悉商業秘密,不代表該商業秘密為公眾知悉。
二、價值性
商業秘密能給權利人帶來經濟上的利益,包括現實的經濟利益以及潛在的經濟利益。商業秘密的價值性通常是權利人在市場競爭中優勢地位的保障,一旦發生侵權,必然導致權利人的利益受損。
三、信息性
商業秘密的信息性是指它是商業活動中的技術信息或經營信息。
四、保密性
保密性是商業秘密所具有的本質屬性。權利人必須採取合理的保密措施,保障商業秘密不被公眾知悉。
五、實用性
商業秘密必須是能夠在經營中運用的,具有現實的或潛在的使用價值,客觀上具有具體性和確定性的方案或信息。體現為:配方、圖樣、程序、方法、技術、編輯物、工序、設計等。商業秘密必須能夠運用到一定行業,沒有實用性的經營信息和技術信息,不能稱之為商業秘密。抽象的概念、原理、原則,如不能轉化為具體的可以操作的方案,是不能獲得法律保護的。
(五)
物權與知識產權的區別有以下幾點:
1,權利的對象或者標的不同。物權的對象是動產和不動產以及其他實實在在存在的物理上的「物」。知識產權的對象則是不含物質實體的思想或者情感的表現形式,是客觀存在,是非物理的虛擬的「物」。
2,物權與知識產權雖然同為絕對權利,但是在獨占性、專有性和排他性上,知識產權顯然要弱於物權。物權人對物的佔有、使用、收益和處分行為,只要不侵害他人的利益,不危及社會公眾和國家的利益,不違反公認的社會公序良俗,其為這些行為的權利是絕對的和排他的。其他人無權為與物權人相同的行為,法律也沒有任何具體明確限制物權人權利的制度。知識產權人——主要是創造性智力成果的權利人對其智力成果的佔有、使用、收益和處分行為,除了要考慮和遵循與物權人行使物權的相同約束條件之外,法律還明確規定了對知識產權的限制制度,主要是「合理使用」、「法定許可使用」和「強制許可使用」等制度。也就是說,法律賦予物權人的權利,權利人以外的人是不可以形式的。但是,知識產權卻不是這樣。法律原本賦予創造性智力成果權利人的權利,其他人卻可以依據同樣是法律規定的「合理使用」、「法定許可使用」和「強制許可使用」制度的支持,行使依法原本屬於知識產權人的權利。換而言之,法律把某種權利同時賦予權利人和權利人以外的人。這種情況在物權法中是沒有的。
3,物權往往可以通過事實佔有實現,知識產權則須仰仗法律的保障。物權的對象通常是有形體的物質實體,物質是特定的,通常可以被權利人實際佔有和控制。物權人佔有和使用其標的物時,則在事實上有效地排除了其他人同時佔有和使用其標的物的可能。但是,知識產權的對象只是一種結構和形式,一旦被設計出來,並不依賴於特定的載體存在,只要被公開,則很難被權利人實際控制佔有。也就是說,作為一種表現形式,只要找到得以支撐其存在的載體,就可以再現,從而在理論上具有無限的再現性的特點。所以,知識產權的獨占性和排他性不同於物權。這也是知識產權極易受到侵害的原因。
4,當知識產權於物權發生沖突時,知識產權通常要讓位給物權。在一實體物上可以並存著物權與知識產權,但是,附著於特定物質載體之上的知識產權,同它所附著的載體之物權,也是可以分離的。在這種物權和著作權分別屬於不同的主體的情況下,如果著作權人行使權利,要以接觸或者使用作品原件為前提,這勢必和物權發生沖突。當二者不能就此達成一致時,著作權會因物權的對抗而無法實現。
5,知識產權的期限不同於物權的期限。知識產權在法律上明確規定一定的期限,期限屆滿,權利歸於消滅。物權則無此法律規定,物權的期限與物的自然壽命競合。
知識產權作為一種財產,其價值無論是質的規定性還是量的規定性,都不同於物權。物,作為勞動產品,其價值的質的規定性取決於人的勞動,量的規定性則取決於社會必要勞動時間:物也受到市場供求關系的影響,但終究不是無價的,它不能用相對價值的原則來表現價值和衡量價值量。我們也不能為任何創造性智力成果確定社會必要勞動時間。知識產權作為一項菜場,其價值是通過人們對其對象,既結構和形式的利用而表現出來的。人們對它的任何利用,都需要藉助一定的物質載體來實現。我們正是從二者的關系中,找到知識產權的價值和價值量的。也就是說,知識產權價值的質的的規定性是通過其載體價值的折射而轉化出來的。知識產權的價值量,則取決於其對象被社會利用的程度和范圍。由於創造性智力成果和工商業標記可以無限地復制自己,它可以通過大量地出賣自己獲得財產收益。如果需要,這種收益可以在相同的或者不同的地方反復多次獲得。使用的結果非但不會造成財產的減少,反而會增加。這和物權也有很大的區別。
(六)
《馳名商標認定和管理暫行規定》第十一條規定‌,‌判定是否可能對馳名商標注冊人權益構成損害時‌,‌應當考慮該商標的獨創性以及馳名程度‌法。商‌因此‌,‌馳名商標的獨創性以及馳名程度決定了它的受保護范圍時:
1、對獨創性較強的商標‌,‌其保護范圍應當較寬‌,‌可以擴大到較多的類別甚至是全部的類別;對獨創性較弱的商標‌,‌其保護范圍應較窄‌,‌可以只集中在與其使用商品相關的類別‌法。
2、對馳名程度高的商標‌,‌其保護范圍應較寬‌,‌可以擴大到所有類別;對馳名程度低的商標‌,‌其保護范圍應窄於馳名程度高的商標‌法。‌
3、對使用在生活資料類商品上的馳名商標‌,‌其保護范圍應較寬;對使用在生產資料類商品上的商標‌,‌其保護范圍在一般情況下應窄於使用在生活資料類商品上的商標‌法。
4、在已認定的馳名商標中‌,‌有些是由幾部分組成的‌,‌甚至包括幾個商標‌,‌對他們的保護應根據各部分顯著性的強弱、知名度的大小來確定范圍‌法。商‌其確定范圍的原則同上‌法。
5、對於那些自身顯著性較弱的馳名商標‌,‌在保護時應充分考慮到其由於使用而產生的顯著性‌,‌特別是某些特定的字體已經在使用中產生了很強的顯著性‌法。商‌因此‌,‌絕不允許他人使用與該馳名商標相同的字體‌法。
6、判定商標的近似程度時應考慮到所判定的商標指定的商品與馳名商標核定商品的關系‌法。商‌對於在類似或相關商品上申請注冊的‌,‌判定是否近似時應從嚴掌握;對於在非類似商品上申請注冊的‌,‌判定是否近似的標准應從寬掌握‌法。

③ 我國的知識產權法主要有什麼

我國的知識產權立法開始較晚,但是發展很快。1982年8月23日,全國人大常委會審議通過了《商標法》(1993年修訂);1984年3月12日,全國人大常委會審議通過了《專利法》(1992年修訂);1990年4月17日,全國人大常委會審議通過了《著作權法》;1993年9月2日,全國人大常委會審議通過了《反不正當競爭法》。1986年4月12日審議全國通過的《民法通法》還專節規定了知識產權。此外我國還加入了一系列的國際公約。

④ 知識產權法的問題

( √ )1、一來旦有同樣技術研製出來源就會與之形成競爭,提醒李工以申請專利方式獲得壟斷市場權。

( √ )2、根據我國專利法規定的先申請原則,只要李工在他人前面提出申請就可獲得批准,因此要立刻行動。

( √ )3、建議申請實用新型專利類型可以因其審批程序較為簡單而得以盡快拿到專利。

( × )4、事在人為,建議李工爭取以非職務發明提出申請。

⑤ 專利法第四十五條"任何人可以對已授權的專利權提無效",也就是說對沒有權的《過期終止了的專利權》不可

過期的專利就是相當於沒有專利權了,這個也就涉及不到專利法的第四十五條,也涉及不到侵權,任何人都可以使用的技術。
專利權的撤消是指在專利權授予後的一定時期內,國家知識產權局根據申請人的請求,依法撤消該專利權的活動。專利法第41條規定:「自公告授予專利權之日起6個月內,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的,都可以請求撤消該專利權。」專利法實施細則第55條規定,指出撤消的理由是:授予專利權的發明或實用新型不符合專利「三性」(新穎性、創造性和實用性)要求;授予專利權的外觀設計不符合專利法規定的外觀設計專利授權條件,由此成為失效專利。專利權的無效是指對已授予的專利權,因不符合專利法的規定,由專利復審委員會宣告其不具有法律約束力和活動。專利法第48條規定:「自授予專利權之日起滿6個月後,任何單位或者個人認為專利權的授予不符合本法有關規定的,都可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。」請求宣告專利權無效的理由是:該發明、實用新型不符合「三性」要求;該外觀設計不符合法定要求;說明書公開不充分,權利要求書得不到說明書的支持;申請文件的修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍或圖片;照片表示的范圍不符合在先申請原則等,因而成為失效專利。
由此可見,上述被撤消和被宣告無效的專利主要是自身不具備授權條件,發明專利申請在實質審查過程中疏漏了不能授權的條件,實用新型專利申請未進行實質審查所致,最後淪為失效專利。這類專利有一定開發利用價值,但易與某些有效專利產生知識產權糾紛

⑥ 知識產權法大作業

您好,問題答復如下:
1對2對3錯4錯5錯
四。網上能查到答案。
第一題。答1客體無形版性不同權
著作權的對象無形 作品本身無形 但是可以依附在有形的載體上 如書,CD; 所有權客體是有形物,如物品,債權。
2專有性不同
也稱獨占性。指知識產權所有人對其知識或智力成果享有獨占或排他的權利,未經其許可,任何人不得利用,否則,構成侵權。這是所有的知識產權的最重要的法律特點。比如你擁有作品的著作權,你就絕對可以排除他人非法使用你的作品
3時間性
著作權有時間性,作者生前和死後五十年;錄音錄像製品製作完成後五十年,過了就不受保護了。
4地域性
著作權在一定地域內受保護,一般是指伯爾尼公約締約國(朝鮮就不是)
所有權也沒有地域或時間限制

我是知道id 律政盲流。很高興為您解答
如有疑問歡迎追問
如有參考價值請採納

⑦ 一道知識產權法題

法律依據:著作來權法39條第三款錄音自製作者使用他人已經合法錄制為錄音製品的音樂作品製作錄音製品,可以不經著作權人許可,但應當按照規定支付報酬;著作權人聲明不許使用的不得使用。
本條規定了製作錄音製品的法定許可目的是防止第一個錄音製作者壟斷市場。因此A並沒有放棄復制權和發行權,只是法定許可的情形,雖不須經過A同意,但A仍有獲得報酬的權利。
著作權法第41條,錄音錄像製作者對其製作的錄音錄像製品享有許可他人復制、發行、出租、通過信息網路向公眾傳播並獲得報酬的權利。···被許可人復制發行、通過信息網路向公眾傳播錄音錄像製品還應當取得著作權人、表演者的許可。
因此可以看出C如果利用A的作品製作新的唱片不侵犯A的著作權,但要向其支付報酬。若C未經B的許可復制B的唱片並銷售侵犯了B作為錄音者作者的權利(鄰接權)同時侵犯了A的著作權。見著作權法47條第四項

⑧ 中華人民共和國知識產權法全文

我國知識產權法是主要由著作權法 、專利法 、商標法、著作權法實施條例、專利法實施條例、商標法實施條例、 伯爾尼公約 、巴黎公約 。
所以,知識產權法不是單個法律,而是很多法律組成的。

⑨ 知識產權法簡述題

表演權與表演者權之比較
http://www.cflac.org.cn/chinaartnews/2005-04/01/content_3983434.htm
江蘇省崑山市人民法院 金李淮

表演權與表演者權都屬於我國《著作權法》的保護范疇。盡管二者只有一字之差,並且彼此之間存在密切的聯系,但是卻屬於完全不同的兩個概念,區別如下:

法律性質不同:前者屬於著作權,後者屬於鄰接權。

表演權是指著作權人依法享有的對其作品公開表演的權利,我國《著作權法》將表演權定義為「公開表演作品,以及用各種手段公開播送作品的表演的權利。」它與著作權人的復制權、發行權、改編權、翻譯權等同屬於著作權中的財產權。而表演者權是表演者基於對作品的表演而產生的權利,是表演者獲得作者授權之後才產生的權利,是由作者的表演權派生出來的權利,所以有關國際公約及大多數國家將表演者與出版者、音像製品者等作品傳播者的權利統稱為「鄰接權」,即與著作權相鄰的權利。我國《著作權法》則將表演者權列在第四章中,屬於「與著作權有關的權益」,以與著作權有所區別。

保護客體不同:前者為作品,後者為表演。

保護表演權的原因是作者對其作品的創作,它的客體是作品本身,方式是允許他人以一定方式表演作品並取得報酬。而表演者權要保護的客體是表演者自身在表演作品時的形象、動作、聲音等一系列表演活動。所以,一部作品如果經過不同表演者的多次表演,那麼擁有表演者權的人不止一個,而表演權主體還是作者一個人,原因就是作品本身沒有變化,而各個表演者的活動並不相同。例如我國著名芭蕾舞《紅色娘子軍》從首次登上舞台至今進行了數千次公演,共有22位演員先後扮演瓊花,16位演員扮演過洪常青。他們同等地享有表演者權。

權利主體不同:前者為作者,後者為表演者。

表演權的主體是著作權人,也就是創作作品的作者。而表演者權的主體是表演作品的表演者。例如,老舍先生對其話劇《茶館》和小說《駱駝祥子》擁有的著作權中包括決定這兩部文學作品是否被搬上電視熒屏和電影銀幕的表演權,而演出《駱駝祥子》的話劇團和電影《茶館》的演員,如祥子扮演者張豐毅、虎妞扮演者斯琴高娃擁有表演者權。因此,對詩歌、戲劇、音樂、舞蹈、曲藝等藝術形式而言,詩人、劇作家、詞曲作者、編舞者、小品相聲的創作者是表演權的權利人,而朗誦者、劇團或演員、歌手、舞蹈者、小品相聲演員便是表演者權的權利人。由於著作權人可以自行表演作品,也可以授權他人表演,這樣就有可能產生表演權與表演者權在主體上的競合。例如即興演講、即興舞蹈,這時的演講者和舞蹈者同時也是口頭作品、舞蹈作品的著作權人。再如,某一歌手如果演唱的是自己作詞、作曲的歌曲,那麼他就同時享有表演權和表演者權。當然,實際在絕大多數情況下,兩者主體產生競合的情況還是為數不多的。

權利內容不同:前者為財產權,後者既包括財產權也包括人身權。

表演權屬於著作權中的財產權,權利內容主要體現為無論作品是否發表,表演者使用他人作品進行營業性演出,必須取得著作權人的許可並支付報酬。可見,表演權對作者而言是權利,對表演者而言是義務。表演者獲作者授權後對其表演享有如下權利:(一)表明表演者身份;(二)保護表演形象不受歪曲;(三)許可他人從現場直播和公開傳送其現場表演,並獲得報酬;(四)許可他人錄音錄像,並獲得報酬;(五)許可他人復制、發行錄有其表演的錄音錄像製品,並獲得報酬;(六)許可他人通過信息網路向公眾傳播其表演,並獲得報酬。可見,表演者權包括人身權和財產權兩個方面。前兩項是表演者的人身權,即署名權和保護表演完整權。後四項是表演者的財產權,包括公開傳播權、錄制權、復制發行權及相應的報酬請求權。例如,2003年,電視劇《金粉世家》主題歌《暗香》的詞作者陳濤狀告歌手沙寶亮及北京現代力量文化公司一案,主要原因就是沙寶亮不曾徵得陳濤許可並支付報酬在第四屆中國金鷹電視藝術節開幕式和第七屆寧波國際服裝節開幕式上演唱了《暗香》,現代力量公司為製作《暗香》MV未經原告允許組織沙寶亮表演。因此認為兩被告的行為侵犯了原告的表演權。

保護期限不同:前者為作者終生及死後50年,後者人身權保護期不限,財產權為50年。

公民表演權的保護期為作者終生及其死亡後50年,截止於作者死亡後第50年的12月31日。表演者權利的保護期限因權利的內容不同而有所差別,具體而言就是,表演者署名權和保護表演完整權的保護期不受限制,其他權利的保護期為50年,截止於該表演發生後第50年的12月31日。

根據我國商標法的規定,認定馳名商標應當考慮哪些因素?
《商標法》第十四條規定「認定馳名商標應當考慮下列因素:
1、相關公眾對該商標的知曉程度;
2、該商標使用的持續時間;
3、該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍;
4、該商標作為馳名商標受保護的記錄;
5、該商標馳名的其他因素。」

2003年4月17日,國家工商行政管理總局公布了《馳名商標認定和保護規定》《國家工商總局5號令》第三條規定,「以下五種材料可以作為證明商標馳名的證據材料:
1.證明相關公眾對該商標知曉程度的有關材料;
2.證明該商標使用持續時間的有關材料,如該商標使用、注冊的歷史和范圍的有關材料;
3.證明該商標的任何宣傳工作的持續時間、程度和地理范圍的有關材料,如廣告宣傳和促銷活動的方式、地域范圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關材料;
4.證明該商標作為馳名商標受保護記錄的有關材料,如該商標曾在中國或者其他國家和地區作為馳名商標受保護的有關材料;
5.證明該商標馳名的其他證據材料,如使用該商標的主要商品近三年的產量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區域等有關材料。」

⑩ 什麼是知識產權法

知識產權法是指因調整知識產權的歸屬、行使、管理和保護等活動中產生的社會關系的法版律權規范的總稱。知識產權法的綜合性和技術性特徵十分明顯,在知識產權法中,既有私法規范,也有公法規范;既有實體法規范,也有程序法規范。但從法律部門的歸屬上講,知識產權法仍屬於民法,是民法的特別法。民法的基本原則、制度和法律規范大多適用於知識產權,並且知識產權法中的公法規范和程序法規范都是為確認和保護知識產權這一私權服務的,不佔主導地位。

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