1. 以下哪項不受著作權法保護
我國著作權法列明了下列不受法律保護的對象:
一、依法禁止出版、傳播的作品;
二、法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文;
三、 時事新聞;
四、歷法、通用數表、通用表格和公式。
點子或想法不受著作權法保護
日常生活中,我們常常聽到有的人說:"這是我想出來的,我有版權。"到底這個想法或點子是否有版權?這一問題涉及的是:著作權法到底保護什麼?是思想內容還是思想的表達形式?
在著作權領域,著作權法只保護思想和情感的表達形式,而不保護思想和情感本身。這是各國普遍接受的基本理論。也就是說,作品所表達的思想、程序、操作方法或數學概念本身不受著作權法保護。
存在於人們腦海之中的點子或想法,由於沒有以某種形式表達出來,不能受著作權法保護;即使點子或想法已經通過某種形式如文字、圖畫等形式表達出來,但是由於其本身屬於思想內容的范疇,同樣不能享有著作權。當然,如果這個想法或點子在工業上或商業上有價值,可以通過專利法或反不正當競爭法予以保護。例如:甲研究的葯方對防治禽流感非常有效,那麼,甲可以就此申請發明專利。獲得專利後,他人未經甲同意不能使用該葯方。如果甲不申請專利,也可以將葯方作為商業秘密對待,採取保密措施防止葯方外泄。
單純事實消息不受著作權法保護
單純的事實消息,是指只報道一件事情的發生的過程、時間、地點和人物,不表示報道人的觀點的消息,傳播單純事實消息可採用報紙、刊物、電視、廣播等大眾傳播媒介傳播,其手段可以是文字,也可以是照片等。
根據上述單純事實消息的性質,單純事實消息應屬於時事新聞報道。
《中華人民共和國著作權法》規定:「本法不適用於:
一、法律、法規、國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件及其官方正式譯文。
二、時事新聞;
三、歷法、通用數表、通用表格和方式。」
《著作權》法規定「時事新聞」不受著作權法保護,但傳播人應註明出處。故「單純事實消息」不受著作權法保護。引用、轉播等多種形式使用「單獨事實消息」不算侵犯著作權,關於這方面的侵權民事糾紛案件,《最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》規定:「通過大眾播放媒介傳播的單純事 實消息屬於著作權法第五條第(二)項規定的時事新聞。傳播報道他人采編的時事新聞,應當註明出處。」
公有形象不受著作權保護
不受著作權保護的作品
法條:依法禁止出版、傳播的作品,不受著作權法保護。
著作權人行使著作權,不得違反憲法和法律,不得損害公共利益。
釋義:規定關於不受著作權保護的作品和著作權人在行使權利時應履行的義務。
一、本條第一款規定法律禁止傳播的作品不受保護。著作權法保護的對象是廣泛的,但是某些對象是排除在外的。本條第一款規定「依法禁止出版、傳播的作品,不受本法保護」,這種作品雖然具備了作品的一般形式和實質要件,但是因其表達的思想傾向,某些感情的表達方式對社會有危害性,不適於出版傳播,故不受著作權法保護。「依法禁止出版、傳播的作品,不受本法保護」,符合現代法治國家的要求。對於依法禁止出版、傳播的作品,不僅不給予著作權法保護,如果出版和傳播了這類作品還要視情節輕重,依法追究行為人的行政責任或刑事責任。
依法禁止出版、傳播的作品,主要有三類:
①違背一般法律原則的作品。
②違背社會公德和社會倫理的作品。如許多國家的著作權法都不保護黃色的、淫穢的書刊、報紙、電影等。
③故意妨礙公共秩序的作品。
二、本條第二款規定了著作權行使的一項原則。著作權人行使著作權,必須依照法律規定行使,不得濫用權利,不得違背憲法和法律,不得損害社會公共利益。這樣規定可以推知一些著作權法沒有規定的作者權利,如作品取回權(即作者在理由正當的前提下收回自己的作品的權利),只要作者行使這些權利不違反憲法和法律也不損害公共利益即可。
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2. 思想內容能否受著作權法保護
著作權法的保護對象問題,早已形成定論,即著作權法保護的是作品的表現形式,而不是思想。但本文作者認為,至少在一定前提下,思想內容也應該適當受著作權法的保護。作為一家之言,本刊刊發此文,旨在倡導學術交流之風。著作權法律制度的產生和發展大致經歷了與「出版特權」相聯系的保護階段、與「著作財產權」相聯系的保護階段、與「著作人身權」相聯系的保護階段和如今的著作權國際化保護階段。隨著著作權法律制度的不斷發展,對於著作權法的保護對象問題,學術界已經基本上形成定論,即著作權法保護的是作品的表現形式,而不是思想內容。但筆者認為,思想內容也應該成為著作權法的保護內容,至少在一定情況下應該被納為著作權法的保護對象,即作品的表現形式和思想內容應該同為其保護對象。思想內容與表現形式的關系
我國著作權法規定的保護對象是作品,即文學、藝術和科學領域內,具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。可見,著作權法保護的作品需要具備兩個要素:第一,作品是人類的智力創作成果;第二,屬於作品范疇的並不是人類一切領域內的智力成果,而僅限於文學、藝術和科學領域之內。我國著作權法明確列舉了文字作品,口述作品,音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品,美術、建築作品,攝影作品,電影作品和以類似攝制電影方法創作的作品,工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品,計算機軟體等八類作品,並將「法律、行政法規規定的其他作品」作為彈性條款,以適應著作權法的不斷發展,將應納入著作權法保護的作品均歸入其保護之中。
要談到思想內容可否成為著作權法的保護對象問題,首先必須明確作品的思想內容和表現形式的關系。作品的思想內容是指作者藉助作品所反映的觀點、概念、原理、方法、步驟或客觀事物、事件以及其他題材和主題等;而作品的表現形式是指作者通過作品表達某種思想、某項內容時,所採取的各種表現手法、技巧等客觀形式的總和,它具有客觀性。我們知道,作品是思想內容和表現形式的統一,作品的思想內容是純主觀的東西,它必須藉助一定的表現形式才能夠被人們所感知,否則就更不可能涉及到保護的層面上了;同時,我們也應該看到,表現形式只是對作者作品的思想內容的反映,缺乏思想內容的表現形式沒有存在的基礎,也沒有存在的必要,作品因而也空洞、毫無價值,即表現形式成了無本之木、無源之水。
筆者認為,思想內容在一定程度上應該成為著作權法的保護對象。這可以從以下幾個方面加以理解。著作人身權與思想內容保護
假如我們不將作品的思想內容作為著作權法的保護對象,就可能出現一些難以解釋的問題,比如對演繹作品有關內容的理解。演繹作品是對原創作品的再創作,在這個過程中,演繹作品的著作權主體必須依法保證原創作品的完整性不受破壞,原創作品的著作權主體擁有保護作品完整權,即其依法享有保護原創作品在形式、內容、作者創作意圖等方面不受歪曲和篡改的權利。如果演繹者對原創作者創作意圖的理解稍有偏差,就有可能出現在其再創作的成果中表現出來完全背離原創作者意志的作品內容,直接或間接地歪曲或篡改了原創作品,也就傷害了作者的思想感情,也很可能會損害作者的形象。由此可見,這裡面也就間接地體現了將思想內容列為著作權法保護對象的必要性。
我們可將此進一步上升到著作人身權保護的層面上來。世界范圍內著作權法律制度的產生和發展大致經歷了與「出版特權」相聯系的保護階段、與「著作財產權」相聯系的保護階段、與「著作人身權」相聯系的保護階段和如今的著作權國際化保護階段。其中與「著作人身權」相聯系的保護階段產生於18世紀末到19世紀初,對著作人身權的保護,是對著作權保護的完善。德國啟蒙思想家康德等人認為,作品首先是作者人格的反映,在著作權中,人格權是首要的,而財產權次之。事實上,對著作財產權的保護在某種層面上說,既是對作者勞動成果的肯定,也是對作者人身權的尊重,著作人身權具體反映在作者的著作權利中,其中尤為重要的就是作者的修改權和保護作品完整權,這正是為了維護作者在思想內容方面所享有的著作權利。可見,從著作人身權方面來考慮,也應該將思想內容納入著作權法的保護之中。
另外,我國著作權法有對作品保護的限制性規定,明文規定對違反善良風俗、反黨、反社會等作品,以及那些法律、法規以及其他相關的官方文件及其譯文,公用歷法,數學公式等一些不適宜用著作權法保護的作品不予保護,而這些規定正是從該類作品的內容上加以考慮的,既然可以從作品的思想內容角度上來排除對其的保護,那麼為什麼著作權法就不能對作品的思想內容進行保護呢?這顯然也是無法解釋的。作品獨創性與思想內容保護
其次,這涉及到我們究竟應該如何來理解作品的獨創性。作品的獨創性是指作品由作者獨立構思所完成,作品的內容或者表現形式完全或基本上不同於他人已經發表過的作品。筆者認為,作品的獨創性應該不僅僅是指表現形式的獨創性,還應包括作品思想內容上所具有的獨創性。作者通過對素材的選取,從總體上進行構思,並且加入自己的思考,滲入自己的理解、思想感情,這樣才形成了其獨到的東西,才使得其所創作的作品具有了自身的價值。
比如,關於抗日,作者既可以選擇南京大屠殺等題材來表達對日本侵華暴行的譴責,也可以選取抗戰斗爭的題材,來表現中國人民的民族精神。作品在思想內容上具有獨創性,作者需要根據其所要創作作品的思想內容方面考慮,從而決定以何種表現形式來表現作品,具體的就表現在對素材的取捨等諸多方面,形成具有獨創性的表現形式。因而,只保護表現形式,不保護作品的思想內容,難免有本末倒置的嫌疑。
從著作權法上的獨創性和專利法上的新穎性的關繫上來考慮,著作權法調整的是文學、藝術和科學領域,而專利法的調整對象則是發明、實用新型和外觀設計,它們的調整范圍是不同的。專利法上的新穎性強調的是創新性,並要求在水平上有所提高,那麼為什麼著作權法就不能要求作品的思想內容具有新穎性呢?這里的新穎性強調的是作者創作作品角度的獨到性,也就是他所創作作品的思想內容一定程度上應該與眾不同,不應該是他人作品內容的簡單重復,即使在表現形式上有所不同。演繹作品的創作者往往在對原創作品的表現形式進行改變的同時,也會滲入其自己的觀點、思想等。馬克思辯證唯物主義認為,人的意識是對物質的反映,同時它又具有獨立性,仁者見仁,智者見智,不同的人基於同一客觀事物產生的意識是不可能完全相同的。對同一題材、同一內容,不同的作者會產生不同的思想感情,會有獨到見解,其作品也可能會反映出不同的思想。軟體著作權與思想內容保護
我國著作權法是將計算機軟體作為其保護作品中一類的,但是,假如我們不把思想內容作為著作權法保護的對象,在保護計算機軟體方面就存在不可避免的缺陷。著作權法只保護形式不保護思想內容,體現在軟體上,就是只保護軟體的源程序及文檔,不保護軟體的演算法及處理問題的構思和方法,而軟體的精華和價值卻主要體現在軟體的演算法及處理問題的構思和方法上。著作權法只保護形式,這就使得人們基於同一思想卻用不同的程序語言和運算技巧編寫同一運行環境下實現同一功能的程序的行為,無法被認為是侵權。在這種情況下我們就必須藉助其他的法律、法規來加以保護,這樣就會導致對計算機軟體保護的鬆散,同樣不利於對它的保護。可見,在這個意義上,將思想內容作為著作權法的保護對象也具有必要性。思想自由與思想內容保護
對將思想內容作為著作權法的保護對象的一個責難就是,思想是自由的,若將思想內容納入著作權法的保護對象,會導致對人們思想自由的限制。那麼,這種結論是不是必然成立呢?恐怕不盡然。我們常說對某一事物的限制,是為了更好地保障其自由,在這里也正是這個道理。假如我們一味地追求所謂的思想自由,就可能導致自由的泛濫,人們可以濫用他人的思想,甚至導致歪曲和篡改,以至對他人的人格造成傷害,我們所要保護思想自由也自然成為空談。著作權法賦予著作權主體以保護作品完整性的用意也正在於此,我們只有通過對思想自由進行一定程度地限制,才能解決這個問題。
綜上所述,筆者認為應將思想內容作為著作權法的保護對象。當然,這也不能是絕對的保護,因為在保護的同時我們還應尊重著作權法的基本原則;並且,對作品思想內容的保護,同樣也不意味著當有人用某一題材創作作品時,其他人就不得再利用該題材創作自己的作品,允許對同一題材進行不同的創作,在同一題材上存在多個著作權,只要不同的作者在該題材中滲入了自己的思想,創作出了具有獨創性的東西。因而,將思想內容作為著作權的保護對象也是應該加以限制的,它更多的是從作者自身來考慮,更多的保護的是作者自己的創意、作者自己的理解、作者的思想感情內容,也即作者自己的東西。另外,對作品思想內容的保護,也不一定必然地體現在財產上,它更多地應是強調對作者人身權的保護。背景資料
我國著作權法保護思想的表現形式根據《中華人民共和國著作權法實施條例》第二條,我國著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。
作品是通過一定的智力活動而產生的智力成果,非機械記錄、通用表達成果。作品所反映的作者的思想情感必須是文學、藝術或科學領域內的。文學作品主要是用語言來表達作者思想的作品;藝術作品是指藉助於其他道具以塑造形象來表達作者思想的作品;科學作品包括自然科學、社會科學和工程技術作品,是指表述自然科學、社會科學或技術經驗及生產工藝方法和技能等內容的智力創作成果。
作品應具有獨創性,即作品必須是作者獨立的智力創作,不是抄襲他人的。著作權保護作品的形式(即思想的表現形式),而不保護作品的內容(即思想本身),因此著作權對作品內容並不要求必須具有新意,只要是作者自己創作的,也即作者在掌握一定素材的基礎上,運用自己的創作技巧,將自己所要表達的思想情感融匯進去,以自己的方式表現出來。獨創性是判斷一作品是否可受著作權保護的核心標准。
1、財產權方法在創意上建立財產權的方法來保護創意的方法,就是創意保護的財產權理論。財產權理論為創意的創造者提供未經創意人許可,就不能使用或披露該創意的專有權。2、准合同或不當得利方法
在英美法中,准合同、不當得利和恢復原狀被交叉使用。准合同大體和大陸法系的不當得利相當。在准合同方法下,法院考慮很多事實,包括創意的性質、雙方的關系和交易、公共政策考慮以及雙方的預期。法院並不要求特定的關系或秘密的披露,而要求新穎性和具體性。3、合同方法(包括明示合同和默示合同)
合同方法是創意保護的最有力和在實踐中最有效的方法。因為它不服從和准合同或財產權理論一樣的政策考慮。對思想的壟斷將預先排除,對科學和技術中的進步的恐懼在明示合同下是不存在的,因為合同僅僅約束當事人而使他人能免費使用該創意。4、信任關系方法與反不正當競爭方法
信任(秘密)關系法和反不正當競爭法實際上是性質上相同的法律,信任(秘密)關系即我國法律所稱的商業秘密。在美國,對於創意保護來說,相對於前述的幾種保護方法,信任(秘密)關系法和反不正當競爭法的保護是較弱和不太確定的。5、著作權方法這是一種在著作權法框架內保護創意的方法,創意一旦獲得著作權法保護,那麼其獲得的權利將是一種非常強大的權利。因此,這是一種對創意人最為有利的創意保護方法。但這種創意保護理論面臨著巨大的障礙:一是傳統著作權法上的一項重要原理「思想/表現兩分」的障礙;二是創意著作權保護對傳統著作權法的沖擊。因為在美國法律中,以某種有形形式固定是受保護的條件之一,因此美國不保護沒有以有形形式固定下來的舞台表演、口述作品等。而創意本身則不一定已經以某種有形形式固定下來的。
近年來,因法人作品與職務作品認定不清引發的署名權糾紛屢見不鮮,各地司法實踐中掌握標准也不盡一致,引起了各界人士的普遍關注。因此,依據法律判定法人作品與職務作品,將充分有效地保障創作者的署名權和其他合法權益,有利於調動著作權人的創作積極性和促進社會和諧發展。
3. 我國依法禁止出版、傳播的作品,受不受《著作權法》保護。
著作權人行使著作權,不得違反憲法和法律,不得損害公共利益,國家對作品的出版、傳播依法進行監督管理。
《著作權法》第四條規定,依法禁止出版、傳播的作品,不受本法保護。一方面明確了任何作品在創作完成之後都統一享有著作權,使著作權人的人身和財產利益得以保證,另一方面禁止了違禁作品的出版與傳播,實現了公共利益的保護。
著作權作品是指單獨具有版權的文字作品、音樂作品、視聽作品和其他任何形式的作品,版權作品之外的其他信息材料則是指不具有版權的事實或者信息資料。
(3)依法保護著作權ppt擴展閱讀:
有三種類型的作品不受法律保護:依法禁止出版、傳播的作品;第二種是不適用於《著作權法》的作品。第三種是超過了《著作權法》規定的保護期限的作品。
《著作權法》第五條規定,本法不適用於:
(一)法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文;
(二)時事新聞;
(三)歷法、通用數表、通用表格和公式。
第八條規定,著作權人和與著作權有關的權利人可以授權著作權集體管理組織行使著作權或者與著作權有關的權利。
著作權集體管理組織被授權後,可以以自己的名義為著作權人和與著作權有關的權利人主張權利,並可以作為當事人進行涉及著作權或者與著作權有關的權利的訴訟、仲裁活動。
4. 我國依法禁止出版、傳播的作品,受不受《著作權法》保護
解答如下:
D
不受
《著作權法》第四條規定:依法禁止出版、傳播的作品,不受本法保護。
5. 著作權不保護的范圍有哪些
根據《著作權法》第4條第1款的規定:「依法禁止出版、傳播的作品,不受本法保護。」
第5條:「本法不適用於:(一)法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文;(二)時事新聞;(三)歷法、數表、通用表格和公式。
一、依法禁止出版、傳播的作品
受著作權法保護的作品不僅有形式要件,而且要求內容也要合法,不得違反憲法、法律、法規、黨的政策和決議等。如惡毒攻擊社會主義制度的反動作品、企圖為違法犯罪活動提供便利條件的文字作品等,就不受著作權法的保護。
二、有悖社會公德和妨害公共秩序的作品
世界各國的著作權法律都不保護黃色的、內容淫穢的作品。同樣,許多國家對故意欺騙公眾的作品以及蔑視宗教信仰的作品也不給予著作權法上的法律保護。
三、進入公人領域的作品
保護期屆滿後,作品即進入公有領域。其著作財產權不受著作權法保護,任何人都可以不經作者同意、不支付任何報酬加以利用,但不能損害作品作者的人身權。人身權是永遠受到保護的。
四、不是著作權法意義上的作品
根據我國《著作權法》第五條規定,這類作品包括三種。第一、國家的具有立法、行政、司法性質的文件及官方正式譯文。這類作品需要廣泛的使用和傳播,如果給予著作權保護,反而影響了它的使用和傳播。第二,時事新聞。這里的時事新聞是指通過報紙、期刊、電台、電視台等傳播媒介報道的單純事實消息。第三,歷法、通用數表、通用表格和公式。這類作品是邏輯運算的結果,不具有獨創性,故不是著作權法意義上的作品。
6. 按照《中華人民共和國著作權法》的規定,只有小說、電影、電視劇、音樂,繪畫依法受到版權保護。
這里對受版權保護的作品類型的敘述是不準確的,還有其他具有獨創性的可復制的作品類型。
7. 我國著作權法規定,依法禁止什麼樣的作品不受法律保護
①依法禁止出版、傳播的作品,不受法律保護,著作權人行使著作權,不得損害公內共利益。
②著作權容法不適用於:
A.法律、法規、國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。
B.時事新聞。
C.幣法、數表、通用表格公式。
3.民間文學藝術作品的著作權保護辦法由國務院另行規定。
4.科學技術作品中應當由專利法、技術合同法等法律保護的,適用專利法丈技術合同法等法律規定。
8. 如何判斷被剽竊(抄襲)的作品是否依法受《著作權法》保護
依據《著作權法實施條例》的規定,作品是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並內能以某種容有形形式復制的智力成果。
受法律保護的作品,需要具備幾個特點:1、具有獨創性,首先是指作者獨立完成,其次要能體現作者獨特的選擇、編排等。2、屬於文學、藝術和科學領域。3、能以某種有形形式復制。
是否作品的判斷,是著作權侵權案件首先要解決的問題。關於網路侵權,需要具體問題具體分析。
參考內容:
9. 我國法院公開的判決書在我國能否享有著作權,他們是不是作品
著作權法據稱作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會專科學、工程技術等作品。屬
著作權法所稱作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以某種有形形式復制的智力成果。
著作權法不適用於:法律、法規,國家機關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文。法院的判決書是具有司法性質的文件,故不受著作權法的保護。
10. 禁止出版、傳播的作品有著作權嗎
有,我剛剛上完,老師出了一道題「依法禁止出版傳播的作品依然享有著作權,但權利人不得()」所以是享有著作權的,但是我不知道填空填什麼,所以來查了